李冷
一、 何謂“沉默權(quán)”
說起法律中的“沉默權(quán)”,我想在大家的記憶庫中,最直觀的印象肯定是香港電影中警察抓捕壞人后經(jīng)常說的臺詞:“你有權(quán)保持沉默……”。香港曾長期作為英國的殖民地,接受了英國的文化輸出,其影響是多方面的,其中包括法律。沉默權(quán)最早產(chǎn)生于17 世紀(jì)的英國。1641年6月25日,代表資產(chǎn)階級利益的長期國會頒布法令,確立了“反對強迫性自證其罪的證言特免權(quán)”。
所謂“沉默權(quán)”,是指犯罪嫌疑人、被告人在接受警察訊問或出庭受審時,有保持沉默和拒不回答警察、法官提問的權(quán)利。在西方各國的刑事訴訟中,大都賦予犯罪嫌疑人、被告人享有沉默權(quán),并且被認(rèn)為是受刑事追訴者用以自衛(wèi)的最重要的一項訴訟權(quán)利。 但針對沉默權(quán)的概念,不同的國家有不同的理解,法律表現(xiàn)形式各不相同,但具體一般分為明示沉默權(quán)與默示沉默權(quán)兩種。明示沉默權(quán)就如我在文章開頭時所說的香港電影中的橋段,執(zhí)法人員在對犯罪嫌疑人、被告人進(jìn)行訊問之前,必須明確告知他有保持沉默而不必回答提問的權(quán)利,如果警察或者法官在訊問或?qū)徲嵡皼]有履行該告知義務(wù),則犯罪嫌疑人、被告人即使作出有罪的供述,也要將該供述作為非法證據(jù)予以排除。默示沉默權(quán)對于執(zhí)法人員則沒有規(guī)定相應(yīng)的告知義務(wù),法律中也不會明顯體現(xiàn)“你有權(quán)保持沉默”等字樣,但犯罪嫌疑人、被告人依法享有“不被強迫自證其罪”的權(quán)利。
二、“沉默權(quán)的發(fā)展及適用”
沉默權(quán)在不同地域,不同國家的表現(xiàn)形式各不相同外,在同一個國家不同的時間段所表現(xiàn)出來的內(nèi)容也有很大的差別。沉默權(quán)歸根結(jié)底是刑事訴訟中的一項幫助犯罪嫌疑人對抗司法權(quán)利的制度,對案件的偵破和審訊設(shè)置了巨大障礙。而20世紀(jì)末開始,隨著科技水平的突飛猛進(jìn),一些具有現(xiàn)代特征的犯罪也開始出現(xiàn),包括毒品犯罪,恐怖組織犯罪,官員的經(jīng)濟犯罪等。這些犯罪有許多特點,其一,高智商犯罪,這些罪犯具有很高的智商,反偵察能力強,光是在案件的偵察階段就給我們執(zhí)法人員帶來極大的挑戰(zhàn);其二,犯罪的地域維度廣,比如販賣毒品、恐怖組織犯罪等,通常是跨國性質(zhì)的犯罪;其三,對國家安全和社會穩(wěn)定有極大的危害。在國外的司法實踐中引援沉默權(quán)制度的往往是那些累犯,慣犯,重大案件的罪犯。而如果再讓這些危害性極大,智商極高的罪犯充分利用好“沉默權(quán)”這塊“護(hù)身符”,那無疑給執(zhí)法人員偵破、審判案件增加難度的同時,還有可能很難及時制止?jié)撛诘摹⑵惹械奈kU最后造成嚴(yán)重的后果, 最早確立沉默權(quán)制度的英國,又是如何調(diào)整自己的沉默權(quán)制度呢?沉默權(quán)自1688年在英國正式確立后,1848年通過的《約翰杰維斯法》規(guī)定,犯罪嫌疑人必須被告知在審判前的調(diào)查程序中有權(quán)拒絕回答問題,并且警告他,他在審判前審訊中所作的回答可以在審判中用作不利于他的證據(jù); 1898年通過的《英國刑事證據(jù)法》也規(guī)定,被告人在審判中享有不被強迫提供不利于自己證據(jù)的權(quán)利;1912年制定的《法官規(guī)則》也再次確認(rèn)警察在訊問犯罪嫌疑人之前,必須告知他享有保持沉默的權(quán)利,否則因此而作的任何供述并不具有法律上的效力。使“明示沉默權(quán)”在英國正式確立。 從確立開始,反對的聲音一直存在,其中包括英國著名法學(xué)家邊沁的觀點:“無罪者絕對不會利用這項規(guī)則,無罪者會主張說出來的權(quán)利,就像有罪者援引沉默權(quán)一樣?!敝钡?994年《警察與刑事證據(jù)法》第62條的修改:“你可以保持沉默,你可以不說任何話?!本煸诟嬷鲜鰞删湓捄?,還要再說幾句話:“但是,當(dāng)我們提出一些對你稍后出庭有幫助的問題時,如果你保持沉默,所提的問題將會在法庭審理時作為證據(jù),這對你以后的辯護(hù)將會產(chǎn)生非常不利的影響。”這一段“但書”,等于是對受訊問人提出了嚴(yán)正的警告,實際上是對被追訴的犯罪嫌疑人施加了相當(dāng)大的壓力,其意義在于要求被訊問人對警察的提問作出正面的回答。這樣一來,就同原先的沉默權(quán)制度大不相同了,這里不知道會不會引起各位對我國一句經(jīng)典的刑事訴訟法律精神的聯(lián)想—坦白從寬,抗拒從嚴(yán)。英國法律的這項修改,個人理解為在沉默權(quán)的基礎(chǔ)上,加入了辯訴交易權(quán),雖然法律賦予犯罪嫌疑人、被告人沉默的權(quán)利,但是執(zhí)法人員還是希望真正的罪犯能夠開口陳述自己的罪行,作為交易換來的是相對輕一些的刑罰。
雖然沉默權(quán)制度產(chǎn)生在英國,但美國著名的“米蘭達(dá)規(guī)則”將沉默權(quán)推上了一個極端?!懊滋m達(dá)規(guī)則已經(jīng)變成一組魔術(shù)語言,當(dāng)我們進(jìn)入審判時,嫌疑人是否自愿做出的供述已經(jīng)不再重要了,重要的只是那些魔術(shù)語言是否在恰當(dāng)?shù)臅r間被宣讀了。”這句話出自一位辦理連續(xù)搶劫18家銀行案件的警察局長,在其手下的的警察逮捕到搶劫犯后,以“隨便聊聊”的方式說到案情,自然沒有向其宣讀“米蘭達(dá)告知義務(wù)”,而之后該罪犯的律師以此向法院提出對犯罪嫌疑人的訊問違反“米蘭達(dá)規(guī)則”,請求法官排除該口供。最后法官裁定,雖然是自愿供述,但是事先沒有告知其“米蘭達(dá)權(quán)利”,所以排除該口供證據(jù)。當(dāng)類似的情況在美國愈演愈烈的時候,通過幾起調(diào)審到聯(lián)邦最高法院的案子,“米蘭達(dá)規(guī)則”才有所調(diào)整,具體體現(xiàn)在聯(lián)邦最高法院或某些地方法院通過若干個案的判決確立了適用“米蘭達(dá)規(guī)則”的一些例外情況,如“公共安全例外”和“搶救被害人例外”。這就是說,如果警察認(rèn)為不對被捕者立即進(jìn)行訊問將會危及公共安全,或者危及被害人的生命時,就可以不向他告知“米蘭達(dá)規(guī)則”而直接對其進(jìn)行訊問,由此取得的案犯口供,就不算是違法取證。
英美兩個在沉默權(quán)發(fā)展的問題上很有代表性的國家,時至今日對各國的沉默權(quán)的調(diào)整,具有很大的指導(dǎo)意義,給予了一些有益的啟示。
三、沉默權(quán)在我國的具體表現(xiàn)
我國是否引進(jìn)了“沉默權(quán)制度”?我的答案是肯定的。我國于1998年10月5日在聯(lián)合國總部簽署了《公民權(quán)利和政治權(quán)利國際公約》,并多次宣布將正式實施該《公約》。其中第14條第3項“不被強迫作不利于他自己的證言或強迫承認(rèn)犯罪?!北闶浅聊瑱?quán)制度在我國適用的理論基礎(chǔ)。而后在2012我國《刑事訴訟法》的第二次大修中,第50條“審判人員、檢察人員、偵查人員必須依照法定程序,收集能夠證實犯罪嫌疑人、被告人有罪或者無罪、犯罪情節(jié)輕重的各種證據(jù)。嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù),不得強迫任何人證實自己有罪。必須保證一切與案件有關(guān)或者了解案情的公民,有客觀地充分地提供證據(jù)的條件,除特殊情況外,可以吸收他們協(xié)助調(diào)查?!钡?3條“對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰;沒有被告人供述,證據(jù)確實、充分的,可以認(rèn)定被告人有罪和處以刑罰?!钡囊?guī)定可見,我國在立法上實際上提出了沉默權(quán)的問題,在司法實踐中是以默示沉默權(quán)的形式進(jìn)行適用。包括前文中本人提到的“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”的刑事訴訟法律口號,也充分體現(xiàn)了西方國家在沉默權(quán)基礎(chǔ)上采取的“訴辯交易權(quán)”精神。
早在2000年8月,遼寧省撫順市順城區(qū)檢察院推出了《主訴檢察官零口供規(guī)則》,這一《規(guī)則》剛一出臺,就被許多報刊炒得沸沸揚揚,一家權(quán)威媒體甚至興奮地歡呼:中國司法制度中引入了沉默權(quán)!而這份檢察院的內(nèi)部文件取得了多大的效果呢?在短短十個月后的媒體采訪中,我們得知共辦理200多件案件,采用“零口供”辦理的不到20件。由此我們可以看到所謂的“零口供辦案規(guī)則”所受限制非常多,采用零口供辦案的比例也非常之低。從實踐角度考慮,零口供辦案具有難度,操作起來肯定會出現(xiàn)各種各樣的問題;從法律角度考慮,“犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解”是《刑事訴訟法》中規(guī)定的八種證據(jù)之一,完全摒棄口供不也與我國制定的法律相違背嗎?
四、沉默權(quán)能否有效遏制刑訊逼供
本人認(rèn)為沉默權(quán)制度對刑訊逼供的遏制,對冤假錯案的發(fā)生有著非常積極的意義。口供在我國所有證據(jù)中占據(jù)主導(dǎo)地位,被稱為“證據(jù)之王”,也一直有著“無供不錄案”的說法。而刑訊逼供無非就是為了套取犯罪嫌疑人的有罪供述,最后導(dǎo)致了冤假錯案的發(fā)生。沉默權(quán)制度的意義,就是在訴訟程序中對抗來自司法部門的非法套取口供的手段,要求其必須除口供外還需要收集更多的客觀證據(jù)來證實犯罪,縮小口供的作用。但是刑訊逼供作為我國法律上的頑疾之所以長期存在并且久治不愈,原因是多方面的,單單寄希望于引進(jìn)和完善適合我國情況的“沉默權(quán)制度”去解決刑訊逼供尚且把問題想得太簡單。
首先就是我國自古以來所形成的法律觀念,“殺人償命”這條每個人都欣然接受的法則深深刻在我們的法律理念中,缺乏寬容、包容的思想,一旦身邊出現(xiàn)命案,辦案機關(guān)深受來自受害人一方和來自社會的壓力。再者“殺人償命”,死刑判下來,又剝奪了另一條生命,一旦是冤假錯案,最后被害人得到伸冤,但性命已經(jīng)被剝奪無法挽回。
其次,辦案機關(guān)對于辦理案件急功近利,“命案必破”口號的喊出,看似對人民安全,對社會穩(wěn)定的負(fù)責(zé),實際上更是一種功利心的間接體現(xiàn)。辦案人員在此等壓力之下,往往會缺乏很多理性的判斷,“疑罪從無”原則便很難得到實現(xiàn)。
最后還包括基層辦案條件差,技術(shù)落后,辦案人員素質(zhì)不高,難以通過科學(xué)的技術(shù)手段偵破案件。當(dāng)辦案人員難以收集更多證據(jù)證明犯罪,又迫于各種壓力之下,口供的作用難免被放大,冤假錯案的概率便增大。
五、結(jié)語
通過《刑訴法》的修訂,沉默權(quán)制度已經(jīng)在法律中得到具體體現(xiàn),雖然相關(guān)的司法解釋及配套的制度措施都尚未能完善,但已經(jīng)邁出了重要的第一步。英國與美國同樣也都是在不斷的司法實踐中積累經(jīng)驗,找出最適合各自國家的沉默權(quán)制度,才慢慢將其完善至今。從時間軸上我們可以看到大量因刑訊逼供造成的冤假錯案發(fā)生在上世紀(jì)80年代到90年代這短短20年中,而翻案則普遍發(fā)生在21世紀(jì)初,重大案件缺乏后續(xù)的審核等措施,造成了冤假錯案時間跨度大這一特點,那么隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的高速發(fā)展,偵查技術(shù)的進(jìn)步,法制的完善,現(xiàn)在還有沒有所謂的冤假錯案,沉默權(quán)在法律上得到體現(xiàn)后有沒有取得什么可喜的效果,暫時還是未知數(shù),但是我們應(yīng)該滿懷信心的期待下一個十年、二十年。
參考文獻(xiàn):
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