張路
摘 要:在法律方法的范圍上,學(xué)界存在不同的界定。傳統(tǒng)的法律方法,即建立在薩維尼集成的解釋理論基礎(chǔ)上的法律方法,是狹義的法律方法。而要想明確法律解釋的概念,必須先談立法的概念,而立法又涉及“法是什么”這一問(wèn)題,這又與哲學(xué)和政治學(xué)對(duì)接了,這方面,古希臘的柏拉圖和亞里士多德兩位先賢對(duì)后世的三大法學(xué)派影響甚大。在掌握了各學(xué)派的對(duì)法律解釋的見(jiàn)解分歧之后,我們立足于薩維尼的學(xué)說(shuō)分析,法律解釋的目的是為了明確立法者的原意,得出這個(gè)所謂的“目的”包含著多層次的含義的結(jié)論。最后,我們通過(guò)思考法律推理的過(guò)程,可以得出法律解釋的存在意義,起到補(bǔ)強(qiáng)大前提,使得最后的推理結(jié)果盡可能合法、合情、合理的作用。
關(guān)鍵詞:理念論;目的;立法者原意;大前提;法律解釋方法
中圖分類號(hào):D920.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1002-2589(2014)19-0109-02
一、“法律”或者“法學(xué)”方法論與法律解釋的關(guān)聯(lián)
拉倫茨教授的《法學(xué)方法論》為人們提供了一般方法論上的啟蒙意義及其他原因,國(guó)內(nèi)許多學(xué)者都因襲了“法學(xué)方法”和“法學(xué)方法論”的提法。它最早反映在1802—1803年的他的“法律方法論”講座中,后由他人集成了《法律方法論》一書(shū)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),法學(xué)方法應(yīng)該是研究和預(yù)設(shè)法律的方法,主要著眼于什么是法律的本體性的理論,形成一定的法律觀;而法律方法是應(yīng)用法律的方法,致力于實(shí)現(xiàn)既有的法律又生成新的法律。它們?cè)陬I(lǐng)域上應(yīng)當(dāng)是明晰可分的,但由于后者也同樣具有前者的主要功能,即回答了什么是法律的問(wèn)題。當(dāng)人們采取領(lǐng)域的分類標(biāo)準(zhǔn)時(shí),二者涇渭分明,而一旦涉及主要功能時(shí),又難以將二者完全分開(kāi)。因?yàn)檫@一形成新法律的法律方法,在功能上也可以稱為法學(xué)方法,區(qū)別是,它是應(yīng)用于法律領(lǐng)域——相對(duì)于研究領(lǐng)域而言,遂造成界定的困難和混亂。
在法律方法的范圍上,學(xué)界存在不同的界定。傳統(tǒng)的法律方法,即建立在薩維尼集成的解釋理論基礎(chǔ)上的法律方法,是狹義的法律方法。這就把法看成是一個(gè)預(yù)設(shè)的、封閉的、自主的知識(shí)體系,這個(gè)體系為一切案件準(zhǔn)備好了答案。孟德斯鳩甚至說(shuō),法官的判決不外是“法律的精確復(fù)寫(xiě)”,法官只需要眼睛,他只不過(guò)是為了“宣告及說(shuō)出法律的嘴巴”。這種狹義的法律方法的內(nèi)容即為法律解釋。具體方法也僅限于薩維尼總結(jié)的語(yǔ)義、邏輯、歷史和體系解釋四種準(zhǔn)則。
二、法律解釋目的探究
(一)“目的”的內(nèi)涵
“法律目的是全部法律的創(chuàng)造者”,這是目的法學(xué)派耶林的名言。在他看來(lái),“每條法律規(guī)則的產(chǎn)生都源于一種目的,即一種實(shí)際的動(dòng)機(jī)?!钡撬麤](méi)有細(xì)說(shuō),這個(gè)目的究竟包含了什么。從自然法的發(fā)展歷程來(lái)看,這個(gè)“目的”應(yīng)該包含了平等、正義、公平等等價(jià)值理想。啟蒙思想家們喊出了自由的口號(hào),爾后,邊沁的功利主義又提出了“為最大多數(shù)人謀求最大量的幸?!泵}。因此,效率也開(kāi)始進(jìn)入了法律目的的視角。薩維尼甚至提出了“民族精神”一說(shuō)——既然立法中要秉持著民族精神,那么在法律解釋中對(duì)民族精神的理解和把握就更是不言而喻的了。以上種種,都為解釋的目的注入了理念的含義。
從實(shí)證的角度來(lái)看,赫克首先從“利益”的角度對(duì)法律目的進(jìn)行了論證。在他看來(lái),在適用法律的過(guò)程中,法官需要明白立法者的意圖,并在審判的過(guò)程中將立法者的意圖貫徹下去。這個(gè)過(guò)程,實(shí)際上是法官對(duì)立法者想要但沒(méi)能清晰地表達(dá)出來(lái)的利益分配原則進(jìn)行明確化的過(guò)程。他還從多個(gè)角度對(duì)利益的意義進(jìn)行了說(shuō)明和論證。其他的法社會(huì)學(xué)家,例如龐德提出了法律的實(shí)質(zhì)是一種社會(huì)控制,馬克思提出的法律的目的是貫徹統(tǒng)治階級(jí)的意志等等,都是對(duì)法律解釋“目的”的一種間接注解。
從最狹隘的角度來(lái)看,法律解釋所要確定的目的,首先應(yīng)當(dāng)指的是立法者(或者適用者)通過(guò)語(yǔ)言想要表達(dá)什么,即直接目的。但更深層的法律解釋的“目的”,應(yīng)該是一個(gè)多重的、從理念到實(shí)證的綜合含義,需要涉及價(jià)值和利益的分析。
(二)立法者的原意VS適用者的意思
通過(guò)總結(jié)和思考,在我看來(lái),主張法律解釋的目標(biāo)是為了還原立法者的愿意。主要理由有以下兩點(diǎn):第一,立法者一般而言是享有某些權(quán)利的,而如果這種權(quán)利來(lái)源得到了很好的說(shuō)明,那么就享有很高程度的合理性。譬如在古代,為了強(qiáng)調(diào)政權(quán)的合法性,君主或國(guó)王都求之于宗教;到了近代,則有了所謂的“社會(huì)契約”,政權(quán)的合法性來(lái)源于人民讓渡的一部分權(quán)利;到了現(xiàn)代,則強(qiáng)調(diào)民主選舉,通過(guò)普選制上臺(tái)的政權(quán)是合法的。每一個(gè)政府,無(wú)論通過(guò)什么樣的手段上臺(tái),都會(huì)從不同程度論證自己政府存在的合法性。相反,摧毀一個(gè)政府在意識(shí)形態(tài)上就必須首先摧毀它存在的合法性。但是,如果承認(rèn)這種合法性,就必然意味著要對(duì)該政府的法律的遵守和延續(xù),作為政府組成部分的立法者制定的法律,自然也必須得到遵從。第二,從功能的角度來(lái)看,法律的存在為社會(huì)提供了一種秩序和預(yù)期,而為了保證這種秩序和預(yù)期的存在,就必須要保障法律的穩(wěn)定性。立法者是開(kāi)創(chuàng)者,而適用者可以看作是無(wú)窮的,如果以適用者的目的來(lái)解釋法律,無(wú)疑會(huì)造成對(duì)法律穩(wěn)定性的破壞。
但同時(shí),主張法律解釋的目標(biāo)是為了遵循適用者的意思也存在以下幾點(diǎn)理由:第一,法律是立法者制定的,但社會(huì)是變化發(fā)展的,時(shí)過(guò)境遷,固守立法者制定法律的目的會(huì)使得法律落后于社會(huì)的發(fā)展。美國(guó)的現(xiàn)實(shí)主義法學(xué)代表人弗蘭克在《法律與現(xiàn)代精神》一書(shū)中首先對(duì)傳統(tǒng)觀念中法律具有明確性、穩(wěn)定性、確定性等“基本法律神話”進(jìn)行了無(wú)情地批判,認(rèn)為事實(shí)恰恰相反。司法判決是由法官的情緒、直覺(jué)的預(yù)感、偏見(jiàn)、脾氣,以及其他非理性因素決定的,而不是由立法決定的[1]150。第二,任何法律最終都必須要經(jīng)過(guò)適用者這一中介才能發(fā)生作用,甚至法律本身,在制定出臺(tái)之后,就已經(jīng)死了。如實(shí)用主義法學(xué)代表霍姆斯就認(rèn)為,任何法律規(guī)范不過(guò)是立法者對(duì)法律的見(jiàn)解,這種見(jiàn)解法官既可以采納,也可以不采納,因?yàn)榉墒悄痰臇|西,它與社會(huì)生活的實(shí)際并不一定相符合。又譬如,根據(jù)“拉德布魯赫公式”還存在正當(dāng)違背法律的狀況,這時(shí),適用者的目的對(duì)于法律的修正也起著很大的作用。
總結(jié)起來(lái),通常主張嚴(yán)格遵守立法者目的對(duì)法律進(jìn)行解釋的一般是實(shí)證主義者,強(qiáng)調(diào)法律的穩(wěn)定性和一致性;而主張寬松解釋的,一般是自然法學(xué)派和法社會(huì)學(xué)派的學(xué)者,強(qiáng)調(diào)價(jià)值沖突和社會(huì)實(shí)際。其中,對(duì)“法律解釋”這一概念的界定對(duì)得出最后的結(jié)論起著很大的影響作用:如果把法律解釋嚴(yán)格限制在遵從立法者的原意這一角度,那么法社會(huì)學(xué)者的很多主張都有“法官造法”的嫌疑,屬于“立法”而非“解釋”范疇。
三、法律解釋的適用情境探究
明白了以上關(guān)于法律解釋的各種學(xué)術(shù)分歧,那么,法律解釋究竟在何種境況下才得以適用呢?我們知道,得出最后的判決結(jié)果的思維過(guò)程是一個(gè)經(jīng)典的“三段論”的推理過(guò)程,即大前提+小前提=結(jié)論。大前提是法律規(guī)范,小前提是案件事實(shí),結(jié)論是判決。王澤鑒先生曾經(jīng)說(shuō),開(kāi)始分析一個(gè)案件,首先要做的是目光來(lái)回穿梭于案件規(guī)范與事實(shí)之間[2]30。這個(gè)來(lái)回穿梭的過(guò)程,其實(shí)就是確定大小前提的過(guò)程。
這里就出現(xiàn)問(wèn)題了。在進(jìn)行司法推論中,如果大前提不存在,或者大前提模糊不好適用怎么辦?我認(rèn)為這就是法律解釋存在的意義之所在——即在原有大前提失效的情況下依據(jù)一定解釋方法對(duì)其進(jìn)行一定程度的補(bǔ)強(qiáng),使得司法推論能夠順利進(jìn)行下去,并最大程度保證最后的推理結(jié)果合法、合情、合理。
至于具體法律解釋的方法包括哪些,是一個(gè)大可商榷的問(wèn)題。按照實(shí)證分析法學(xué)派學(xué)者的觀點(diǎn),可能法律解釋局限于少數(shù)幾種能夠還原立法者原意的方法上,譬如文義解釋、體系解釋、歷史解釋。但是社會(huì)法學(xué)派的學(xué)者可能認(rèn)為法律解釋的方法還應(yīng)當(dāng)包括客觀歷史解釋和社會(huì)學(xué)解釋。
通常來(lái)說(shuō),大前提失效包括兩種情況,一種是存在大前提,但是大前提模糊或者不合理,另一種是不存在大前提。大前提模糊時(shí),可以適用的法律解釋方法有:文義解釋(具體又可以分為擴(kuò)張解釋、限縮解釋和平義解釋)、體系解釋、歷史解釋。這三種方法,應(yīng)該是明晰大前提的基本方法。這三種,也是薩維尼所主張的,最狹義上的法律解釋方法,完全遵循的是立法者的意志。
而在存在大前提但是大前提不合理,譬如發(fā)生了適用“拉德布魯赫公式”的情形和不存在大前提的情形時(shí),法官就必須繞開(kāi)現(xiàn)有法律尋找法源,或者不能簡(jiǎn)單遵循立法者原意,這時(shí),法律解釋就部分帶有了適用者(法官)的意志,有塑造法的嫌疑,這時(shí)所適用的法律解釋方法,譬如類比、客觀目的探究、社會(huì)學(xué)解釋等等,就可以看作是廣義上的法律解釋方法了。
不同的解釋方法會(huì)導(dǎo)致不同的解釋結(jié)果,它們?cè)诜蓱?yīng)用中慣常的運(yùn)用次序按字義—體系—?dú)v史排列。但優(yōu)先運(yùn)用哪一種,也絕非是任意的,取決于各種解釋在實(shí)體領(lǐng)域的重要性,并要對(duì)優(yōu)先性做出論證。解釋方法的位階影響到解釋結(jié)論的合理性?!渡虾J懈呒?jí)人民法院民事辦案要件指南》第8條更是明確了法律解釋方法的一般運(yùn)用順序:法律規(guī)定需要經(jīng)過(guò)解釋才能明確其含義以便適用時(shí),法官應(yīng)首先對(duì)其進(jìn)行文意解釋;依文意解釋將得出有分歧的復(fù)數(shù)解釋結(jié)論時(shí),須進(jìn)一步為論理解釋;依論理解釋得出復(fù)數(shù)的不同結(jié)論時(shí),須依社會(huì)學(xué)解釋方法確定最終的解釋結(jié)論。從中可以看出,在我國(guó)的司法實(shí)踐中,還是綜合了各派學(xué)者的觀點(diǎn)看法,不局限于社會(huì)學(xué)或者實(shí)證分析法學(xué)派的觀點(diǎn)。
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