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        淺析刑事審判程序中被害人的職能

        2017-04-11 14:37:32薛雨芊
        三晉基層治理 2017年5期
        關鍵詞:審判程序職能檢察機關

        薛雨芊

        (中國政法大學,北京 100088)

        淺析刑事審判程序中被害人的職能

        薛雨芊

        (中國政法大學,北京 100088)

        保障被害人在刑事訴訟中的合法權益不應只關注被害人的當事人地位及相關權利,還應明確被害人在刑事訴訟中所承擔的具體職能。研究被害人的職能問題可以從刑事訴訟的基本理論入手,即通過確定訴訟主體在訴訟結構中的位置來判斷主體所承擔的訴訟職能。被害人在刑事審判程序的等腰三角形訴訟結構中原本承擔著控訴職能,但由于國家公訴原則的出現(xiàn)而被檢察機關所取代,應該讓被害人回歸原有的位置。雖然這樣控訴的位置上會出現(xiàn)兩個訴訟主體,但他們可以通過合理分工來共同行使控訴職能,即讓被害人承擔監(jiān)督型的控訴職能。明確被害人在審判程序中的監(jiān)督型控訴職能,有利于重新審視和完善有關具體制度。

        刑事審判程序;被害人;訴訟結構;訴訟主體;訴訟職能

        刑事訴訟中的被害人常常被人們稱為被遺忘的人。的確,當對犯罪的追究由以私人追訴為主發(fā)展為以國家追訴為主后,被害人的地位也一落千丈,由刑事訴訟的當事人變成了參與人,隨之而來的就是各種權利的喪失,最終成為刑事訴訟中那個被遺忘的人。幸好,人們也漸漸注意到了這個問題,關注的目光不再局限于犯罪嫌疑人和被告人,被害人開始重回人們的視野。怎樣才能讓被害人擺脫被遺忘的命運呢?這個問題看似不難解決。沒有地位,那就給他地位,喪失權利,那就賦予權利。于是,被害人重新?lián)碛辛水斒氯说脑V訟地位,權利體系也有所完善。但是,這樣問題并不能得到徹底解決。因為刑事訴訟是一個復雜的體系,想要真正融入這個體系,僅僅戴個當事人的帽子是不夠的,應該明確被害人在這個體系中應該做什么事情,應該承擔怎樣的責任,應該與其他人如何配合。否則,被害人的當事人地位也只能是個“虛職”,被害人權利也無法形成體系并得到真正保障。

        反觀學界對刑事訴訟被害人問題的研究,關鍵詞往往集中在法律地位、權利義務等詞上,幾乎沒有人把被害人與職能這個詞聯(lián)系在一起。這意味著被害人這種當事人沒有職能嗎?或者他的職能不重要?可能只意味著我們還沒有真正將被害人拖出那個被遺忘的角落。另外,一直以來,我國刑事訴訟法學研究中長期盛行以推進法律的制定、修改和完善為目標的“對策法學”。[1]學者們更熱衷于研究各種制度和具體的法條,不愿意觸碰那些抽象的理論,但理論又是研究具體問題時繞不開的部分。實際上,理論往往是我們理解和完善相關制度的基礎,只有在理論上講得通,現(xiàn)有的制度才有穩(wěn)固的保障,未來的改革才能看清前進的方向。

        刑事訴訟中的被害人在訴訟中可能擔當各種訴訟角色,如被害人可能因提起自訴而擁有自訴人的身份和地位,也可能因提起附帶民事訴訟而擁有附帶民事訴訟原告人的的身份和地位。而在這兩種情況下,由于沒有檢察機關的介入,被害人在訴訟中自然要承擔完整的控訴職能,所以這兩種情況下的被害人往往不是我們所討論的被遺忘的人。本文接下來要討論的被害人僅限于公訴案件中的被害人。另外,刑事訴訟有不同的訴訟階段,不同的階段有不同的任務、主體、行為方式等,被害人在不同階段的職能也可能不盡相同,故應分開研究。

        一、在刑事訴訟基本理論體系中研究職能問題

        刑事訴訟的基本理論有很多,如階段問題、主體問題、結構問題、職能問題等。在思考和研究這些問題時我們往往局限于某一個理論本身,忽視了這一理論與其他理論的聯(lián)系,而他們之間的聯(lián)系往往就是解決問題的關鍵所在。所謂職能,是指參與刑事審判活動的主體在訴訟角色、功能和作用方面的分工。[2]在討論職能問題時,很多人先從職能本身入手,討論究竟是三職能、五職能還是七職能。其實,職能問題與主體問題、結構問題有著密切的聯(lián)系,從這些理論入手反而會更容易得到結論。

        首先,從定義可以看看出,職能是訴訟主體之間的分工,故需要具有訴訟主體地位,如果連訴訟主體都不是又何談訴訟職能。我們強調要賦予被害人當事人的訴訟地位,那么是被害人又是憑借什么而取得了這樣的地位呢?一般認為當事人是指與案件結局有著直接利害關系,對刑事訴訟進程發(fā)揮著較大影響作用的訴訟參與人。[3]這里就提出了兩個條件,其一為實體條件,即與案件結局有著直接利害關系,而是否與案件結局有直接利害關系緣于已經(jīng)發(fā)生的客觀事實而非相關的訴訟制度,被害人作為人身、財產(chǎn)或其他權益遭受犯罪行為侵害的人,因侵害的發(fā)生而滿足了實體條件;其二為程序條件,這里所強調的能對訴訟進程發(fā)揮較大影響作用其實就是在強調需要在訴訟中擁有訴訟主體地位。筆者認為,這種訴訟主體地位應該依靠訴訟結構來判斷,能在訴訟結構中占有一席之地的就是訴訟的主體,在訴訟結構中沒有相應位置的就不能稱為訴訟主體。只有確定了被害人在訴訟結構中的確有相應的位置,才能說被害人滿足了作為當事人的程序條件,否則,被害人的當事人地位也只能是空談。

        其次,判斷職能需要看訴訟主體之間的具體分工,不同的分工代表著不同的職能。而分工的判斷也需要依靠訴訟結構,因為訴訟結構中的不同位置代表了不同的分工。明確了訴訟主體在訴訟結構中所處的位置,也就基本確定了訴訟主體的所承擔的訴訟職能。

        因此,我們在探討刑事審判程序中被害人的職能問題時,首先應確定刑事審判程序的訴訟結構是什么,在這樣的訴訟結構中被害人有沒有訴訟主體地位,如果有訴訟主體地位,那么具體應該在哪個位置,這個位置相應的職能是什么,最終明確該程序中被害人的職能。

        二、刑事審判程序中被遺忘的被害人

        根據(jù)以上研究思路,我們首先來明確刑事審判程序的訴訟結構結構。通說認為,刑事審判程序的訴訟結構為等腰三角形結構,即控審分離、控辯平等、審判中立的訴訟結構。具體而言,這樣的結構提供了三個訴訟主體的位置,而這三個位置上的主體又進行了具體分工,分別承擔著控訴、辯護和裁判的訴訟職能。目前在這三個位置上的訴訟主體分別為檢察機關、被告人及其辯護人、法院。檢察機關承擔控訴的職能;被告人及其辯護人承擔辯護的職能;法院承擔中立裁判的職能。

        可見,這樣的訴訟結構里并沒有被害人的位置。我們要賦予被害人當事人的訴訟地位,卻沒有在訴訟結構中給他相應的位置,即被害人只能滿足成為當事人的實質條件,卻不能滿足成為當事人的程序條件,這樣的當事人是真正的當事人嗎?所以要給被害人當事人的訴訟地位,更重要的是讓被害人在訴訟結構中有一席之地。其實,形成如今這種狀況也是有其特殊原因的,而分析這種原因有利于幫助被害人重新找到自己的位置。

        犯罪行為具有雙重侵害性,即在侵害私人利益的同事也侵害了社會公共利益。[4]只侵害私人利益的行為,個人擁有訴權,可以通過提起民事訴訟來解決問題,受害人是控方,侵害人是辯方。而犯罪行為不僅侵害了私人的利益也侵害了社會公共利益,故個人和國家都應該擁有訴權,他們在刑事訴訟中都應該處于控方地位。反觀刑事訴訟的歷史發(fā)展,在古代彈劾制訴訟模式中,被害人擁有獨立的起訴權,沒有被害人的起訴,法院不會主動開始審判活動,被害人居于原告人的地位。這樣的安排是不合理的,將對犯罪行為的追訴權完全給予被害人而忽視了國家的追訴權,這是走了一個極端。隨著國家追訴原則的產(chǎn)生,對犯罪的追訴被視為國家專門機構的法定職責,追訴也被視為一種國家職能活動,被害人不再擔當原告人的角色,而主要處于證人的地位,協(xié)助追訴部門完成對被追訴者進行定罪處罰的任務。[5]這樣的安排也是不合理的,完全剝奪了被害人的追訴權,將被害人踢出了訴訟的三角形結構,從一個極端走向了另一個極端,被害人的地位也因此一落千丈,成為被遺忘的人。

        由此可見,被害人并非天生不具有訴訟主體地位,犯罪行為的雙重侵害性是客觀的,兩個追訴主體的存在也是客觀的,問題其實出在面對這種特殊情況,我們的刑事訴訟制度一直沒有找到合適的處理方式,從一個極端走向了另一個極端。

        三、刑事審判程序中被害人的歸位

        二戰(zhàn)后,隨著國際性人權保障運動的廣泛開展,加強被害人在刑事司法中的權利保障成為各國司法改革的重要目標。[6]于是,被害人開始重新被賦予當事人的訴訟地位,被害人的權利問題也成為學者們熱衷研究的領域。但是,當事人不應僅僅是個頭銜,一個在訴訟結構中都沒有位置的人怎么影響刑事訴訟的進程?因此,當務之急不是強調被害人的當事人的頭銜或者研究具體訴訟權利,而是要先找到他在訴訟結構中的合理位置,進而確定訴訟職能,讓被害人實實在在地擁有當事人的地位,再根據(jù)訴訟職能的要求來配置相應的訴訟權利,被害人的訴訟權利才有切實的理論保障。

        有學者在研究被害人權利的過程中也發(fā)現(xiàn)訴訟結構是一個繞不開的問題,于是試圖讓被害人在訴訟結構中找到合適的位置。他認為三方訴訟結構忽視了被害人的作用,被害人在控、辯、裁的三方法律關系中喪失了主體地位,因此他主張應構建一種四方訴訟結構,即“在傳統(tǒng)的控、辯、裁三方的基礎上加上被害人的充分參與,形成一種被害人、檢察官、被告人在法官主持下相互制約、相互對抗的訴訟格局”。[7]在這種訴訟結構中中,原有的三角形結構是不變的,每一個角的主體及他們的職能也沒有發(fā)生變化,只是將被害人放在三角形的正下方位置,并和之前的三個主體之間都用直線連接,于是形成了四角形的訴訟結構結構。但筆者認為這并不是解決被害人問題的最合適途徑。如果被害人自始至終就無法在訴訟結構中找到合適的位置,那么可能說明是我們的訴訟結構出了問題,而從上述被害人被遺忘的原因分析中我們可以看出,被害人原本是有位置的,只是這個位置出現(xiàn)了兩個合適的主體,人們才無從抉擇。所以我們應該首先考慮原有訴訟構造中是否還存在被害人生存的空間,而不是直接構造新的訴訟結構。

        那么三角形訴訟結構中是否還能找到被害人的位置呢?三角形的訴訟結構雖然只提供了三個位置,但并不意味著每個位置上只允許存在一個訴訟主體。三個位置僅意味著三種分工,不同的分工行使不同的職能,如果一個位置上存在兩個訴訟主體,那么就由他們承擔同一個訴訟職能。而且,控辯是否能實現(xiàn)平等并不取決于雙方的主體數(shù)量,且被害人本身力量有限,他在控方的位置上并不會造成雙方實力的失衡。最重要的是,即使是被非犯罪行為侵犯了利益的人都有權作為控方維護自己的合法權益,而被害人作為被犯罪行為直接侵害的人,沒有理由只能站在一個模棱兩可的位置上旁觀這場審判。

        所以我們應該讓被害人回歸自己本來的位置,并允許在三角形結構的控方位置上存在檢察機關和被害人兩個訴訟主體,共同承擔控訴職能。既然歷史已經(jīng)證明兩種極端都是不可取的,那和諧共存可能就是最好的解決辦法。

        四、刑事審判程序中被害人的職能

        通過以上分析,我們已經(jīng)給刑事審判程序中的被害人在訴訟結構中找到了合適的位置,也明確了在這個位置上他應該承擔控訴職能。但是,這個位置又的確是特殊的,因為這個位置上有兩個訴訟主體,只有確定了他們之間的相互關系,我們才能最終明確被害人的具體職能。

        雖然我們強調被害人的當事人地位并讓被害人回歸控方位置,但如果讓被害人與檢察機關完全平等,那么也可能帶來程序的混亂。原因有三。其一,刑事訴訟中控訴職能的行使需要更加專業(yè)的法律知識,對罪名的判斷、對證據(jù)的質證及對量刑的建議都不是普通人能做到的;其二,刑事訴訟涉及公共利益及被告人的基本人權,每一個環(huán)節(jié)都需要慎重對待,而被害人易受對被告人的仇恨情緒的影響,可能無法做出客觀的判斷和提出合理的請求;其三,兩者雖然都承擔控訴職能,但他們對外界應該發(fā)出一個聲音,否則程序會變得冗雜而繁復,被告人需要對兩種不同的控訴進行辯護,法官需要對全部的意見進行審理裁判,不符合刑事訴訟效率價值的追求。

        刑事訴訟教材一般將被害人的職能描述為“被害人行使部分控訴職能”。那么,檢察機關與被害人的控訴職能就應該是整體與部分的關系,但問題在于這個“部分”究竟該如何界定,哪一部分控訴職能應該由被害人行使呢?教材并沒有提及?;蛘哌@里的“部分”可以理解為自訴案件和附帶民事訴訟部分的控訴職能由被害人行使,而公訴案件審判程序中的控訴職能由檢察機關行使。這樣被害人的主體地位豈不是又名存實亡了。

        有學者認為檢察機關與被害人的控訴職能應該是制約與被制約的關系,由檢察機關來制約被害人。理由是國家權力高于個人權利、重于個人權利、大于個人權利。[8]但這恰恰與制約的原理相違背。正因為國家公權力的強大和個人權利的渺小,受侵害的往往是個人權利,故需要制約與監(jiān)督的應該是檢察機關而非被害人。

        其實,國家追訴原則產(chǎn)生后,是由檢察機關替代被害人行使了控訴職能,即檢察機關不僅對犯罪行為侵害國家利益的方面行使控訴職能,而且要代替被害人對犯罪行為侵害個人權益的方面行使控訴職能。由于刑事訴訟的特殊性,這種替代是有必要。但這并不意味著被害人的控訴職能就完全喪失了,訴權依然屬于被害人,只是由檢察機關代替被害人行使而已,被害人在此時應該起到一種監(jiān)督作用,雖然不用其對訴訟中的每一件事親力親為,但是他有權監(jiān)督檢察機關的行為。筆者將其稱為監(jiān)督型控訴職能。在刑事審判程序中檢察機關和被害人之間采取這樣的分工方式后,既可以保證被害人作為控方的主體地位,又可以讓兩個主體在控方位置上和諧共處,不影響整個訴訟程序的順利進行。

        被害人職能的明確有利于重新審視和完善相關具體制度。以被害人的起訴權為例。法律規(guī)定被害人在檢察機關決定不起訴后,有權向上一級檢察院申訴,對于檢察院維持不起訴決定的,被害人可以向法院起訴,被害人也可以不經(jīng)申訴,直接向人民法院起訴。這樣的規(guī)定似乎比較符合我們對被害人監(jiān)督型控訴職能的定位,被害人在檢察機關決定不起訴后采取的一系列行為就是在行使他的監(jiān)督權,但是也存在問題,看似公訴轉自訴是對檢察機關的有力制衡,但通過分析可以得出:檢察機關作為替代被害人行使控訴職權的人,當監(jiān)督者堅持對他的行為不滿意時,處理的方式居然是讓監(jiān)督者自己去直接行使控訴職能。這基本上是一種“你行你上,不行就別廢話”的邏輯,在犯罪面前,被害人的力量確實有限,所以由檢察機關替代行使控訴職能而由被害人監(jiān)督,但如果提意見可以,檢察機關不接受就只能自己起訴的話,就完全不符合監(jiān)督的定位了。監(jiān)督的結果應該是強令檢察機關行使控訴職權,而非讓檢察機關直接“撂挑子不干”,故參照德國的“強制起訴程序”、日本的“準起訴程序”及中國臺灣地區(qū)的“交付審判制度”確立我國的強制起訴程序才最符合被害人監(jiān)督型控訴職能的定位,即監(jiān)督的結果應該是仍由檢察機關提起訴訟而非公訴轉自訴。

        可見,只有當被害人在刑事審判程序中找到了自己的具體職能,落實了其當事人地位,相關權利也得到豐富和完善的時候,被害人才能真正擺脫被遺忘的命運。

        [1]陳瑞華.刑事訴訟的前沿問題(第4版)[M].北京:中國人民大學出版社,2011.

        [2]陳瑞華.刑事審判原理論[M].北京:北京大學出版社,1997.

        [3]陳光中主編.刑事訴訟法(第5版)[M].北京:北京大學出版社,2012.

        [4]切薩雷·貝卡里亞.論犯罪與刑法[M].黃岡,譯.北京:北京大學出版社,2008.

        [5]田思源.犯罪被害人的權利與救濟[M].北京:法律出版社,2008.

        [6]汪海燕主編.刑事訴訟法[M].北京:中國政法大學出版社,2015.

        [7]房保國.被害人的刑事程序保護[M].北京:法律出版社,2007.

        [8]裴蒼齡.重新認識被害人的法律地位[J].法學研究,1996(2).

        D925.2

        A

        1674-1676(2017)05-0049-04

        薛雨芊(1988- ),女,山西太原人,中國政法大學刑事司法學院在讀碩士研究生,研究方向為刑事訴訟法學。

        責任編輯:張明明

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