鄧峰
國家治理現(xiàn)代化對政府和市場的關(guān)系和邊界提出了新命題。同時,放松經(jīng)濟規(guī)制也是中國改革的核心動力源之一。與此相應(yīng),公共產(chǎn)品、公共服務(wù)的市場化,都已成為中國和其他國家共同采取的方案。
位于福建閩西上杭縣的特大型金銅礦山紫金山。圖/中新
中國政府正在不斷開放公共產(chǎn)品和服務(wù)市場,從1984年的交通領(lǐng)域開始,逐步地引入了市場競爭和自發(fā)合作模式。再后來,發(fā)展到自然資源的開采,以及近年廣泛開展的政府和社會資本合作(PPP)。
后兩個市場之中最近發(fā)生的法律上的大事,是其中涉及到政府一方的合同行為,剛剛被劃為“行政協(xié)議”。
2019年12月10日,最高人民法院公布了《關(guān)于審理行政協(xié)議案件若干問題的規(guī)定》的司法解釋(下稱“司法解釋”),將PPP和礦業(yè)市場,加上政府投資的保障性住房所涉的合同或協(xié)議,歸入了法院行政庭的管轄范圍,引發(fā)了業(yè)界的強烈反彈和學(xué)界的不同意見。
剛剛頒布的司法解釋,是在2015年的《關(guān)于適用〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》版本上擴展形成的,而2015年司法解釋是對行政訴訟法的第一次擴張,源于在中國法中植入了“行政協(xié)議”概念。
行政訴訟法,主要是針對“民告官”的程序規(guī)則,該法的第2條作出定義,明確了行政訴訟針對的是行政行為。行政行為是一個抽象概念,具體包括行政許可、行政審批、行政處罰、行政強制等多種行為。這些行為,有些有上位的實體法,比如行政許可法,有些列入了立法規(guī)劃,比如行政處罰法。
2014年修訂的行政訴訟法在“受案范圍”一章中,第12條列舉了相對人(即行政法上所說的公民、法人或者其他組織)的訴訟理由中,與后來的“行政協(xié)議”相近的表述為,“認為行政機關(guān)不依法履行、未按照約定履行或者違法變更、解除政府特許經(jīng)營協(xié)議、土地房屋征收補償協(xié)議等協(xié)議的”。這里的邏輯,是說外觀表現(xiàn)是“協(xié)議”(第12條),但應(yīng)當內(nèi)在是行政行為(第2條),屬于行政庭的受理范圍。
但是,2015年的司法解釋將前述涉及到的“協(xié)議”直接界定為“行政協(xié)議”,創(chuàng)造了“行政協(xié)議”的概念,當時即在法學(xué)界產(chǎn)生了諸多爭議。上位法方面,除了行政訴訟法之外,“行政協(xié)議”沒有在其他的法律、行政法規(guī)等實體法中出現(xiàn)過。原來的行政訴訟法第12條的表述,其實是解釋政府特許經(jīng)營協(xié)議和土地房屋征收補償協(xié)議是行政行為的,但通過“等協(xié)議”的表述,創(chuàng)造了“行政協(xié)議”概念,并將其列為行政行為的一種。2015年司法解釋,則補充了一個“其他行政協(xié)議”。
剛剛頒布的司法解釋,基于2015年確立的“行政協(xié)議”概念,形成了更大幅度的擴張,進一步擴充了管轄范圍,這不僅體現(xiàn)在該司法解釋直接稱之為《關(guān)于審理行政協(xié)議案件若干問題的規(guī)定》,更體現(xiàn)在將“行政協(xié)議”的定義改為,“行政機關(guān)為了實現(xiàn)行政管理或者公共服務(wù)目標,與公民、法人或者其他組織協(xié)商訂立的具有行政法上權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的協(xié)議”。
同時,司法解釋還將另外三種協(xié)議也納入“行政協(xié)議”管轄權(quán):礦業(yè)權(quán)等國有自然資源使用權(quán)出讓協(xié)議;政府投資的保障性住房的租賃、買賣等協(xié)議;符合本規(guī)定第一條規(guī)定的政府與社會資本合作協(xié)議”。
這意味著,“礦產(chǎn)等自然資源開發(fā)” “保障房”和“PPP”這三個巨大的市場將被納入法院行政庭的管轄權(quán),這種改變勢必沖擊這三個專業(yè)市場的預(yù)期,并改變相關(guān)市場行為。
首當其沖受到司法解釋影響的是PPP市場。
2014年《預(yù)算法》修改之后,隨著公共服務(wù)社會化、公共產(chǎn)品市場開放,PPP成為一個重要的市場構(gòu)成。盡管相關(guān)部門對于PPP的名稱到具體規(guī)則多有爭執(zhí),具體操作模式也隨政策文件的出臺不斷變化,但可以肯定,PPP是一個必然且正確的改革走向。
在現(xiàn)實中,PPP已有大量實踐。截至2019年上半年,PPP項目入庫數(shù)量共計9036個,入庫項目的總金額達到了13.64萬億元,其中,2019年二季度凈增項目就已經(jīng)達到193個,投資額接近2200億元。面對這樣一個巨量規(guī)模的市場,業(yè)界對于制定專門的PPP法翹首以盼。
在關(guān)于PPP的討論之中,各方的意見、討論、爭執(zhí)已經(jīng)非常充足(相關(guān)報道見《財經(jīng)》年刊2017:戰(zhàn)略與預(yù)測,“PPP的制度困境和出路”),只是因為PPP合同的長期性、公私混合、結(jié)構(gòu)復(fù)雜而多元等特點,在合同內(nèi)容、交易模式、模塊組成、對地方政府債務(wù)方式和控制水平上,各方爭執(zhí)不下。此外,這類PPP合同究竟是民事合同還是行政協(xié)議,其司法管轄權(quán)如何界定難以達成一致。再加上政策不斷變化,PPP立法遲遲沒有進展。
PPP涉及到眾多法律部門,包括民、商、經(jīng)濟、行政乃至憲法等,盡管大多數(shù)法律人都認為可以采用民事訴訟機制解決爭議問題,實踐中很多項目的合同爭議也已訴諸仲裁。但新的司法解釋明確,PPP應(yīng)當歸屬于行政協(xié)議,將納入行政司法管轄。
按照行政法學(xué)界采用的“大行政法”模式,將“與政府有關(guān)的行為”都歸屬于“行政行為”,行政協(xié)議即是包含了“行政行為”的合同。但這樣的界定,改變了原有的法律定性。
再來看“礦業(yè)權(quán)等國有自然資源使用權(quán)出讓協(xié)議”是否應(yīng)屬于“行政協(xié)議”。
按照中國法律,自然資源歸屬于國家所有,屬于國有資產(chǎn),也稱之為資源性國有資產(chǎn)。
國有資產(chǎn)法律制度的首要原則是“國家所有(有時表述為全民所有),分級管理”,行政機關(guān)行使公共管理職能,代表國家管理國有資產(chǎn)。涉及到國有資產(chǎn)的交易等行為,在學(xué)理上仍通常認為屬于經(jīng)濟法范疇。比如,國有企業(yè)(經(jīng)營性國有資產(chǎn)),涉及到一般交易的,通常認為屬于民事合同,再比如大部分政府采購(行政性國有資產(chǎn))行為也屬于民事合同。
同樣的道理,在憲法規(guī)定的“國家保障自然資源的合理利用”前提之下,國有自然資源實施使用權(quán)出讓制度,這是借助市場的力量來物盡其用,即交由市場主體來開采和經(jīng)營,以實現(xiàn)國有自然資源所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)兩權(quán)分離,降低交易成本,提高利用效率。
新的司法解釋忽視了《礦產(chǎn)資源法》中相關(guān)規(guī)定,“礦產(chǎn)資源屬于國家所有,由國務(wù)院行使國家對礦產(chǎn)資源的所有權(quán)”以及“國家實行探礦權(quán)、采礦權(quán)有償取得的制度”中第5條的“所有”、“轉(zhuǎn)讓”的定性,僅僅強調(diào)出讓的一方為政府,就將這種出讓行為定性為“行政行為”,同時將出受讓雙方的合同劃歸為“行政協(xié)議”。
與其他國有資產(chǎn)相比較,對于國有自然資源的這種認定顯然值得商榷。如果自然資源出讓是行政協(xié)議,土地使用權(quán)出讓合同、國有企業(yè)出資合同或者章程、政府采購合同為什么不認定為行政協(xié)議呢?
事實上,在此次司法解釋之前,邊界相對清晰:市場主體獲取“采礦權(quán)”證或“探礦權(quán)”證屬于行政許可行為,而同時簽訂的出讓合同,司法實踐大都是采用民事合同來對待的。這在最高法院2017年頒布的《關(guān)于審理礦業(yè)權(quán)糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中也得到確認。
那么,將原本認定為民事合同的PPP、礦業(yè)權(quán)出讓等領(lǐng)域的合同性質(zhì)認定為行政協(xié)議后,其管轄權(quán)的變化意味著什么?
首先,行政機關(guān)的“違約理由”發(fā)生了變化。按照《合同法》等法律規(guī)定,民事合同一旦設(shè)立,只要不存在無效、可撤銷的情形,就必須依照約定履行。不能單方變更或解除,否則守約方有權(quán)要求充分賠償。
但是司法解釋第16條則規(guī)定,“在履行行政協(xié)議過程中,可能出現(xiàn)嚴重損害國家利益、社會公共利益的情形,被告作出變更、解除協(xié)議的行政行為后,原告請求撤銷該行為,人民法院經(jīng)審理認為該行為合法的,判決駁回原告訴訟請求”,這就將履行過程中“可能出現(xiàn)嚴重損害國家利益、社會公共利益的情形”列為了不依約履行合同的正當理由。
但是,行政機關(guān)在理論假定上就是代表國家利益和公共利益的,在簽訂合同的時候,關(guān)于是否損害公共利益就已經(jīng)判斷過一次了,否則這個合同就不應(yīng)當簽訂。
司法解釋創(chuàng)造了一個履行中的公共利益來和簽訂時候的公共利益對抗。后果是,行政機關(guān)簽訂了合同后,可以隨時“翻臉”,作出一個新的有關(guān)公共利益理由,從而合法變更或者解除合同,這其實助長了行政機關(guān)不履約的亂象。甚至可以說,是通過司法解釋賦予了行政機關(guān)單方變更和解除合同的權(quán)力。
其次,違約賠償標準發(fā)生了變化。司法解釋第16條在規(guī)定了行政協(xié)議在履行中可以變更、解除之外,還規(guī)定了“給原告造成損失的,判決被告予以補償”。對比一下,第15條第2款,“因被告的原因?qū)е滦姓f(xié)議被確認無效或者被撤銷,可以同時判決責令被告采取補救措施;給原告造成損失的,人民法院應(yīng)當判決被告予以賠償”,顯然第15條的情節(jié)更嚴重,采用了“賠償”的表述。對照一下,“補償”一定是小于“賠償”的。
而上述兩種情況中的任何一種,都是小于《合同法》所保護的“期待利益”的。《合同法》規(guī)定,“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應(yīng)當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預(yù)見到或者應(yīng)當預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失”。
第三,可以預(yù)測一下行政協(xié)議訴訟的實際效果。根據(jù)人民網(wǎng)2014年援引的時任最高法院行政庭副庭長王振宇的介紹,中國行政訴訟的特點是原告的勝訴率即被告的敗訴率低。十年前被告敗訴率占30%左右,近年來下降到10%以下,有一些省份甚至只有2%。另一則公開數(shù)據(jù)是,2016年,全國各級法院共受理一審、二審和再審行政案件331549件,同比上升10.6%,新收加舊存案件共計386886件。2015年審結(jié)的一審行政案件中,行政機關(guān)的敗訴率同比小幅上升,行政機關(guān)在行政訴訟一審中敗訴的案件共計32895件,敗訴率為14.62%,同比上升0.84個百分點。
綜合其他公開信息可知,盡管行政訴訟的勝訴率存在省際差異,但在大多數(shù)省份呈下降趨勢。如果將時間線拉得更長,這種趨勢更為明顯。
在最高法院召開的新聞發(fā)布會上,相關(guān)負責人表示,這部司法解釋的發(fā)布,將對切實保障人民群眾在行政協(xié)議中的合法權(quán)益、推進法治政府誠信政府建設(shè)、優(yōu)化法治化營商環(huán)境、提高政府行政治理能力、推進人民法院行政審判工作產(chǎn)生積極的、深遠的影響。
但是對比現(xiàn)實中的行政訴訟現(xiàn)狀,很難期待這份司法解釋能夠?qū)崿F(xiàn)初衷。
司法解釋擴張了行政協(xié)議,對PPP這個還沒有上位法的領(lǐng)域,影響是巨大的,因為沒有實體規(guī)則的上位法,司法解釋第2條就成了唯一的PPP規(guī)則。同時,而后制定的規(guī)則,都要受制于這種“在先”的規(guī)則。
PPP合同具有長期性特點,短則數(shù)年、長到幾十年,在如此長的時間跨度內(nèi),“國家利益、社會公共利益”的內(nèi)涵外延都會發(fā)生變化。原本不允許的現(xiàn)在允許了,原本允許的現(xiàn)在不允許了,這種就是改革的常態(tài)。
如果將政府行為都歸為行政行為的話,適用現(xiàn)行司法解釋,在如此長的時間內(nèi),行政機關(guān)隨著規(guī)則制度的變化,通過簡單的行政行為就可以變更或者解除合同,同時將“賠償”降低到了“補償”,這如何能切實保護市場主體的預(yù)期?
行政機關(guān)在簽訂PPP合同的時候,按照合同法,只要有效,單方就不能變更和解除,這才能保護私人投資者的預(yù)期。可司法解釋允許行政機關(guān)在長達數(shù)十年的合同履行期中,單方變更或者解除,而補償?shù)臉藴矢鼉A向于實際發(fā)生的損失,而不是按照合同可以得到的完整利益賠償,就會對PPP市場主體形成負面激勵。
合理預(yù)測,在這一規(guī)則下,私人投資進入公共服務(wù)、公共產(chǎn)品市場的積極性可能萎縮甚至消失,或者市場預(yù)期嚴重降低。另一個可能性是,這將加劇財政部一直反對的PPP亂象之一——私企不熱國企熱,使得PPP從政府與社會資本合作的初心,變形為政府與國有資本合作的怪象。
PPP的特點是一次投入,長期回收成本和收益,規(guī)則對于這個市場的影響之大,可能是這份司法解釋所沒有通盤考慮的。
我認為,不應(yīng)該在沒有實體法的前提下去用司法解釋為PPP定性,因為缺乏控權(quán)機制,也容易被規(guī)避。作為復(fù)雜的PPP合同,許多問題還沒有在實踐中完全暴露出來,用一份僅有29個條文的司法解釋能解決要調(diào)整的問題嗎?
隨便舉個例子:地方政府在招商引資的時候,通常是“一切都好說”,那么如果企業(yè)和地方政府在合同之中出現(xiàn)了這樣的條款,“本協(xié)議不涉及行政行為,屬于××政府基于對××的所有權(quán)管理而簽訂的民事合同”,這并不違反法律和行政法規(guī),符合《合同法》,行政庭根據(jù)何種規(guī)則去認定這不是一個民事合同呢?合同設(shè)計和表述在市場上是充滿“活力”和“創(chuàng)造力”的,行政庭在缺乏裁判實踐的情形下,低估了合同領(lǐng)域的復(fù)雜性。
盡管司法解釋不一定完全是“限縮性”解釋,而是要根據(jù)立法目的來構(gòu)造規(guī)則,但在沒有實體法的前提下,立法目的如何解釋?
自2004年的《行政許可法》頒布之后的各屆政府,尤其是本屆政府,一直致力于嚴格的控權(quán)思路。剛剛頒布的《優(yōu)化營商環(huán)境條例》,實際上是政府與市場關(guān)系的總綱領(lǐng),它以法規(guī)的形式重申了一直以來強調(diào)的“放管服”。國務(wù)院一而再再而三地重申,要限縮行政權(quán)力,嚴控行政行為,各級政府應(yīng)當守約。而司法解釋賦予了行政機關(guān)履約中單方變更和解除權(quán),和這樣的改革思路是相符的嗎?
雖然司法解釋的制定主體是司法機關(guān),但涉及到行政行為,符合《優(yōu)化營商環(huán)境條例》第64條“沒有法律、法規(guī)或者國務(wù)院決定和命令依據(jù)的,行政規(guī)范性文件不得減損市場主體合法權(quán)益或者增加其義務(wù)”的規(guī)定嗎?
將PPP合同定性為行政協(xié)議,實際上借鑒的是法國模式。但是為什么不去考慮除了法國之外的其他模式呢?英美法律中都是采用民事訴訟機制解決的,即便是同為大陸法系的德國,PPP也大多數(shù)采用民事訴訟機制。
不光如此,中國已經(jīng)簽署了《解決國家與他國國民間投資爭端公約》(ICSID),最近又通過了《外商投資法》,給國際投資者以準入前的國民待遇。另外頒布的《國務(wù)院關(guān)于擴大對外開放積極利用外資若干措施的通知》,明確提出進一步擴大改革開放,更具體規(guī)定了“支持外資依法依規(guī)以特許經(jīng)營方式參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括能源、交通、水利、環(huán)保、市政公用工程等。相關(guān)支持政策同等適用于外資特許經(jīng)營項目建設(shè)運營”。
這些都意味著,中國將實施更強的國際化開放政策,外資進入PPP等領(lǐng)域是必然的趨勢。但是按照司法解釋第26條,“行政協(xié)議約定仲裁條款的,人民法院應(yīng)當確認該條款無效,但法律、行政法規(guī)或者我國締結(jié)、參加的國際條約另有規(guī)定的除外”。
這意味著,外資進入PPP,依據(jù)ICSID,外國投資者可以在境外針對中國政府提起國際仲裁——這類案件已經(jīng)發(fā)生;而國內(nèi)投資者則要大概率被劃為行政協(xié)議訴訟。這樣一來,會造成新的內(nèi)外不平等。
這種不平等不但可能在中國國內(nèi)產(chǎn)生負面影響,還可能會對中國企業(yè)“走出去”形成障礙。試想,如果中國企業(yè)進入一些國家的公共產(chǎn)品市場,而這些國家都來模仿行政協(xié)議的做法,后果會如何?
司法解釋引發(fā)的問題和對市場的影響,遠不止本文所談到的。問題的根源在于:既然是牽涉到多個法律部門交叉,又事關(guān)多個產(chǎn)業(yè)發(fā)展,還涉及多個政府部門,并觸及公私融合的問題,司法解釋在起草過程之中,也一直存在著種種的異議和爭論,這正體現(xiàn)在起草者自己所稱的,聽取了很多意見,花費了時間,修改了多稿。這里不禁要問,既然意見尚未統(tǒng)一,為什么還要急于出臺司法解釋而“單兵突進”呢?
(編輯:朱弢)