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        關(guān)于故意傷害致人輕(微)傷國家賠償案中的幾點思考

        2014-10-21 20:08:32范雅琴李理宇
        法制與社會 2014年35期
        關(guān)鍵詞:歸責原則故意傷害

        范雅琴 李理宇

        摘 要 國家賠償法的立法目的是保障公民、法人和其他組織享有依法取得國家賠償?shù)臋?quán)利,促進國家機關(guān)及其工作人員依法行使職權(quán)、公正執(zhí)法。然而,立法上的明確并不能避免實踐中法律實施的不確定性。本文通過對趙某某刑事賠償案的評析,一個因鑒定結(jié)論有誤而被羈押,起訴后又被退回公安機關(guān)作撤案處理,當事人提出刑事賠償請求的案例進行了探究,并從鑒定意見證據(jù)制度、刑事賠償歸責原則及刑事賠償免責情形等三個方面的相關(guān)制度進行探討。

        關(guān)鍵詞 故意傷害 鑒定意見 刑事賠償 歸責原則 刑事賠償免責

        作者簡介:范雅琴、李理宇,湖南省祁東縣人民檢察院。

        中圖分類號:D922.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? 文章編號:1009-0592(2014)12-084-02

        一、案件情況

        申請人趙某某是某省某縣一村民。2003年9月16日,因與其鄰居李某某打架被某縣公安局以故意傷害罪立案偵查,該案經(jīng)縣公安局法醫(yī)鑒定為輕傷,縣檢察院于2003年9月23日依法做出批準逮捕決定。但起訴后,因該案關(guān)鍵證據(jù)——被害人李某某的傷勢被縣法院重新鑒定為輕微傷,證據(jù)發(fā)生重大變化,縣檢察院要求縣公安局補充偵查,某縣公安局最后以“情節(jié)顯著輕微,社會危害不大,不認為是犯罪”為由做出撤案決定。趙某某以檢察院對其錯誤批準逮捕為由,提出刑事賠償請求。某縣檢察院經(jīng)審查也認為該案屬于“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”的情形,遂決定不予刑事賠償。

        當事人因鑒定意見有誤而被羈押,其后或被公安機關(guān)作撤案處理,或被檢察機關(guān)作不訴處理或者被人民法院判決無罪,當事人據(jù)此提出刑事賠償要求的案件,是司法實踐中國家刑事賠償案件出現(xiàn)頻率較高的一種類型。本文試從該案中引申出來的鑒定意見證據(jù)制度、刑事賠償歸責原則及刑事賠償免責情形等三個方面相關(guān)制度進行探討。

        二、錯誤鑒定意見引發(fā)的刑事賠償之思考

        在提倡技術(shù)偵查的今天,作為科學(xué)證據(jù)的各種科技鑒定意見在訴訟中扮演著越來越重要的角色,由此可見鑒定意見已成為證據(jù)制度中一個至關(guān)重要的部分。2012年3月14日,第十一屆全國人民代表大會第五次會議通過了《刑事訴訟法修正案》,其中將證據(jù)的法定形式之一“鑒定結(jié)論”修正為“鑒定意見”。雖然從“鑒定結(jié)論”到“鑒定意見”只是兩個文字上的改變,但確反映了我國法律界證據(jù)理念在不斷轉(zhuǎn)變與更新,也反映了我國鑒定證據(jù)制度在不斷完善與發(fā)展。

        《現(xiàn)代漢語詞典》中,結(jié)論是指對人或事物所下的最后論斷,意見是指對事情的一定的看法或想法。通過對這兩種不同解釋的理解,我們會認為通過鑒定所下的最后論斷十分準確,非??煽俊6ㄟ^鑒定所得的意見則是某個鑒定人員的個人判斷,具有極強的主觀性,正所謂仁者見仁,智者見智,是否科學(xué)正確,是否客觀真實,還有待進一步接受證明,才能作為定案的根據(jù)。

        現(xiàn)階段,我國尚未制定關(guān)于鑒定機構(gòu)及鑒定人員準入條件的規(guī)律法規(guī),鑒定人員的素質(zhì)和能力參差不齊,認定標準不一,且沒有嚴密的操作流程和有效監(jiān)督。一些鑒定機構(gòu)和鑒定人員為了追求經(jīng)濟利益,曲意迎合辦案人員和某些當事人的不正當要求,扭曲了鑒定意見的本意,致使“人情鑒定”、“關(guān)系鑒定”以及“權(quán)錢鑒定”等現(xiàn)象時常出現(xiàn),多頭鑒定、重復(fù)鑒定以及虛假鑒定等問題難以解決,因此難以保證鑒定意見的真實與公正。

        司法實踐中,不乏像趙某某案因錯誤鑒定意見引起錯捕從而導(dǎo)致刑事賠償?shù)那樾?。按照《國家賠償法》第21條的規(guī)定,這類案件的賠償義務(wù)機關(guān)是作出逮捕決定的機關(guān)即檢察機關(guān)。而檢察機關(guān)在處理這類故意傷害致人輕(微)傷案件時,絕大部分是根據(jù)案件主要證據(jù)——鑒定人員提供的鑒定意見來決定是否進行逮捕。在刑事案件中,鑒定人員作為鑒定實體內(nèi)容方面的專家,提供的鑒定意見自然是具有權(quán)威性,是準確無誤的,而承辦人對這方面卻不精通,只能憑經(jīng)驗和常識來判斷,因此承辦人基本上都會采信鑒定專家提供的鑒定意見,除非鑒定機構(gòu)或鑒定人有回避情形,或鑒定程序不合法等,也即是說刑事案件的承辦人只需進行形式上的審查,而不需進行實質(zhì)上的審查。由此可見,受司法機關(guān)委托的鑒定機構(gòu)或鑒定人員也應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。筆者建議如果鑒定機構(gòu)或鑒定人員違規(guī)操作,或者鑒定程序明顯不符合法律規(guī)定、鑒定標準明顯不公正時,檢察機關(guān)給予被羈押人刑事賠償之后,可根據(jù)民事訴訟的相關(guān)規(guī)定追究鑒定機構(gòu)或鑒定人員的錯誤鑒定責任。

        三、刑事賠償歸責原則之思考

        縱觀各國刑事賠償歸責原則,主要有三種比較有代表性的原則:一是過錯歸責原則;二是違法歸責原則;三是結(jié)果歸責原則。

        1.過錯歸責原則,是指國家機關(guān)及其國家機關(guān)工作人員在行使職權(quán)過程中,因故意或者過失侵犯公民、法人和其他組織的合法權(quán)益并造成損害的,國家應(yīng)承擔賠償責任,即“無過錯,無責任”。

        2.違法歸責原則,是指國家機關(guān)及其國家機關(guān)工作人員在執(zhí)行職務(wù)過程中,違反法律侵犯他人權(quán)益并造成損害的,國家應(yīng)承擔賠償責任。即“有違法,有責任”。

        3.結(jié)果歸責原則,是指只要損害結(jié)果發(fā)生,國家就應(yīng)該承擔賠償責任,不要求存在過錯。

        2010年,我國對《國家賠償法》進行修改,修改后的《國家賠償法》在歸責原則方面有重大的變化,具體體現(xiàn)在兩方面:(1)總則部分取消了違法歸責原則在《國家賠償法》中的指導(dǎo)地位,而同時未明確規(guī)定其他歸責原則作為替代,這表明刑事賠償最終采用了多元歸責體系。具體體現(xiàn)在《國家賠償法》第二條第一款的變化上。(2)刑事賠償部分“錯誤逮捕”修改為無罪羈押賠償,即只要是撤銷案件、不起訴或宣告無罪的案件,其刑事訴訟的最終結(jié)論是無罪處理的,如果沒有國家免責情形,則無論逮捕時是否符合法律規(guī)定,無論是否因為其他證據(jù)上的變化而導(dǎo)致無罪的結(jié)果,均應(yīng)予以賠償。這表明刑事賠償中結(jié)果歸責原則的確立。具體體現(xiàn)在原《國家賠償法》第十五條第二項修改為現(xiàn)第十七條第二項。但因刑事拘留引發(fā)的刑事賠償仍保留為違法歸責原則。這表明修改后的《國家賠償法》同時采用了結(jié)果歸責原則和違法歸責原則兩種體系。

        不可否認,這一修改確實是我國在人權(quán)保護制度上的一個飛躍性的進步。但根據(jù)世界人權(quán)保障的發(fā)展趨勢和我國作為根本法的憲法之精神,筆者認為刑事賠償責任仍需進一步擴大,應(yīng)由混合原則逐漸走向單一的結(jié)果責任原則,也就是不管司法機關(guān)是何種職務(wù)行為,不管是否存在違法,不管是否有過錯,只要有損害結(jié)果的發(fā)生,就應(yīng)當承擔賠償責任。

        另外,筆者需要強調(diào)的是,大家不要混淆了刑事錯案責任和刑事賠償責任。國家給予賠償并不意味著該案是錯案,而是對受害人的救濟,對人權(quán)的尊重。被告人受到錯誤的追訴,遭受了不應(yīng)受的痛苦,國家就應(yīng)該給予賠償,這是作為一種補償或補救措施。我們不能簡單的認為作無罪處理的案件就存在司法過錯。即使在司法已高度發(fā)達的美國,“犯罪嫌疑人已被逮捕的案件中也只有54%最終被做了有罪認定”。

        四、刑事賠償免責條款之思考

        《國家賠償法》第19條之規(guī)定:“依照刑事訴訟法第十五條不追究刑事責任的人被羈押的,國家不承擔賠償責任”。刑事訴訟法第15條規(guī)定之一“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪的,不予追究刑事責任”。這就意味著屬于“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”的情形,國家可以免予刑事賠償。刑事賠償?shù)膰颐庳?,是指對受害人造成的人身自由?quán)、生命健康權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的損害,由于具備特定事由,免除國家賠償責任的情形。為了確保打擊犯罪的力度 ,充分發(fā)揮國家刑事司法職能,世界各國都不同程度地根據(jù)刑法和刑事訴訟法的具體條文,制定了刑事賠償?shù)膰颐庳熞?guī)定。

        在實踐中,對國家免責情形之一的“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”的理解主要有兩種。一種認為“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”是指具備刑法規(guī)定的所有的犯罪構(gòu)成要件,但社會危害性不大,可以不按犯罪論的行為。此種行為與不構(gòu)成犯罪的行為是兩個概念。另一種則認為“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”是指明顯違反法律規(guī)定,但又沒有達到刑法規(guī)定的犯罪程度,情節(jié)顯著輕微的行為。此種行為只是違法行為而非犯罪行為。根據(jù)第一種意見,趙某某故意傷害致人輕微傷案不屬于“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”,依照賠償法國家不能免除責任,應(yīng)承擔賠償責任。而根據(jù)第二種意見,趙某某故意傷害致人輕微傷案屬于國家免責情形之一“情節(jié)顯著輕微,危害不大,不認為是犯罪”,可以免除國家刑事賠償責任。

        “不認為是犯罪”是刑法根據(jù)“情節(jié)顯著輕微,危害不大”的情形作出的非罪界定,是罪與非罪的界限,是刑法認為的“不是犯罪”。由于這種行為近似于犯罪又不是犯罪,所以在作為程序法的刑事訴訟法中,明確規(guī)定了對這種行為不予追究刑事責任。但這種行為也具有一定的違法性和危害性,為了維持正常的社會秩序,司法機關(guān)仍有必要采取一些行之有效的強制措施來約束它。自古以來,有權(quán)利,就有義務(wù)和責任。司法機關(guān)依法行使職權(quán)采取強制措施的同時,也必然要承擔公民私權(quán)利受侵害后追訴的責任,因此國家賠償法規(guī)定了保護性的免責條款,確保司法機關(guān)能正常行使職權(quán)。

        通過對相關(guān)法律的立法精神的理解,筆者同意第二種觀點,“情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認為是犯罪”不是犯罪,也不是構(gòu)成犯罪不以犯罪論處的行為,而是一種違法行為,只是這種行為沒有達到應(yīng)該定罪的程度。故趙某某案應(yīng)依據(jù)刑訴法第15條的規(guī)定,檢察機關(guān)不承擔刑事賠償責任。

        參考文獻:

        [1]張漢昌.論我國司法鑒定制度的改革與完善.南都學(xué)壇(哲學(xué)社會科學(xué)版).2001(5).

        [2]李明,林東泉.論我國司法鑒定制度改革重心的轉(zhuǎn)換.中國司法鑒定.2010(2).

        [3]陳衛(wèi)東.美國刑事法院訴訟程序.中國人民出版社.2002.

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