莫小春
股東派生訴訟是在公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)運(yùn)行發(fā)生困難時(shí),由股東以自己的名義提起訴訟請(qǐng)求司法權(quán)介入,其目的是為了維護(hù)公司的利益。因此,作為公司治理的外部調(diào)節(jié)機(jī)制,股東派生訴訟可以起到改善公司的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益的作用。
股東派生訴訟制度始源于160多年前的英國(guó)衡平法院,現(xiàn)已發(fā)展成為現(xiàn)代公司法的重要制度之一。不管是大陸法系國(guó)家還是英美法系國(guó)家,股東派生訴訟制度都獲得了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。我國(guó)股東派生訴訟制度確立于2005年10月27日,正式實(shí)施于2006年1月1日。該制度的內(nèi)容集中規(guī)定于《公司法》第152條,該制度的確立是我國(guó)《公司法》修改史上的一件大事,突破了我國(guó)《民事訴訟法》第108條的傳統(tǒng)理論束縛,即原告必須是與本案有利害關(guān)系的公民、法人和其他組織。所以,有學(xué)者將股東派生訴訟稱之為“公司王國(guó)中的公益訴訟”。
股東派生訴訟制度確立后,在司法實(shí)踐中已出現(xiàn)一些股東濫用派生訴訟或惡意訴訟的情形。綜觀各國(guó)司法實(shí)踐中出現(xiàn)的股東派生訴訟濫用訴權(quán)情形,主要有以下兩種:第一,股東盲目訴訟。部分股東盲目地崇拜司法的力量,把司法途徑當(dāng)作解決問題的不二法門。一旦遇到與公司管理層不同意見,便以維權(quán)為由,一律通過訴訟解決。第二,股東惡意訴訟。司法實(shí)踐中,部分股東背離了保護(hù)公司利益的宗旨,為了達(dá)到自己的非正當(dāng)目的而提起派生訴訟。例如,少數(shù)股東有時(shí)會(huì)為謀取某種策略上的優(yōu)勢(shì)而不是審判中獲得救濟(jì)起訴,[1]有的股東會(huì)以提起派生訴訟為手段,迫使公司就無關(guān)的爭(zhēng)議達(dá)到和解,或爭(zhēng)取自己作為雇員、債權(quán)人或者在股權(quán)收購(gòu)中的敵對(duì)出價(jià)人的利益,或者爭(zhēng)取其他的股票持有人并未享有的重大利益。[2]有些股東甚至還與公司管理層相互勾結(jié),惡意提起股東派生訴訟。這類訴訟從一開始所追求的目的就和派生訴訟設(shè)立的初衷相背離,因此屬于濫用股東派生訴訟訴權(quán)。
股東上述行為不但不能保護(hù)公司利益和中小股東利益,反而影響了公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,無形中會(huì)影響公司效益,也會(huì)損害股東的利益。股東派生訴訟制度是一柄雙刃劍,要想充分發(fā)揮其有利作用,就必須約束股東的行為,以使其真正發(fā)揮保護(hù)中小股東利益的作用。
股東派生訴訟約束機(jī)制是一個(gè)綜合的制度設(shè)計(jì),它包含的種類很多,其作用主要是通過各項(xiàng)具體的制度設(shè)計(jì)體現(xiàn)出來。這些約束機(jī)制共同的功能就是防止和避免股東惡意提起訴訟,維護(hù)公司合法權(quán)益,讓股東派生訴訟制度更有效地發(fā)揮作用。綜觀各國(guó)股東派生訴訟的約束機(jī)制主要包括以下四種:第一,限制股東派生訴訟的原告資格;第二,設(shè)置股東提起派生訴訟的前置程序;第三,限定股東派生訴訟的被告范圍;第四,設(shè)置股東派生訴訟費(fèi)用擔(dān)保機(jī)制。我國(guó)現(xiàn)行《公司法》第152條從前面三種規(guī)定了我國(guó)股東派生訴訟的約束機(jī)制。
根據(jù)《公司法》第152條第1款的規(guī)定,只有有限責(zé)任公司的股東、股份有限公司連續(xù)180日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東才有資格提起股東派生訴訟。該規(guī)定對(duì)原告股東的資格條件采取的是“雙重標(biāo)準(zhǔn)”:一是有限責(zé)任公司股東和股份有限公司股東的條件不同;二是對(duì)股份有限公司原告股東既要求持股時(shí)間達(dá)到一定要求,又規(guī)定了持股數(shù)額的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于這一點(diǎn),我國(guó)學(xué)界有不同的觀點(diǎn)。有學(xué)者認(rèn)為這對(duì)股份有限公司的原告股東資格限制過于苛刻,客觀上阻礙了我國(guó)股東派生訴訟的提起。由于我國(guó)股份有限公司的治理結(jié)構(gòu)大多有名無實(shí),股東所持股份分散,而且流動(dòng)性較大。在這樣的背景之下要求股份有限公司股東持股達(dá)到1%以上才能起訴就顯得非??量?,所以實(shí)踐中符合持續(xù)持股180日且數(shù)額達(dá)到1%以上這一條件的股東極少。
前置程序常被稱為“竭盡公司內(nèi)部救濟(jì)原則”。前置程序的設(shè)立尊重了公司的獨(dú)立人格,先讓公司自行決定是否提起訴訟,既給了公司一個(gè)尋找非訴訟解決途徑的機(jī)會(huì),也給了那些沒有經(jīng)過充分考慮就沖動(dòng)訴訟或盲目訴訟的股東一個(gè)緩沖的時(shí)機(jī)。[3]因此,各國(guó)法律普遍在股東派生訴訟制度中規(guī)定前置程序。我國(guó)《公司法》同樣如此?,F(xiàn)行《公司法》第152條規(guī)定只有以下情形發(fā)生,股東才能提起派生訴訟:“監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事,或者董事會(huì)、執(zhí)行董事收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟,或者自收到請(qǐng)求之日起三十日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的”。由此可知,我國(guó)法律明確了不同情形下股東的請(qǐng)求機(jī)關(guān)、公司拒絕起訴后或不起訴后的法律后果、股東直接提起派生訴訟的情形。但將該制度與股東派生訴訟制度相對(duì)成熟的美國(guó)和日本相比,就會(huì)發(fā)現(xiàn)其具有以下三點(diǎn)不足:第一,沒有規(guī)定股東前置程序中的書面申請(qǐng)書中的內(nèi)容。書面申請(qǐng)書的內(nèi)容適當(dāng)性與否是公司權(quán)力機(jī)關(guān)是否同意提起訴訟的關(guān)鍵考慮點(diǎn)。[4]因此,我國(guó)應(yīng)在立法中進(jìn)一步加以明確,以便司法實(shí)踐中更具有可操作性。第二,沒有解釋“情況緊急”情形。如此空白則給了法官很大的自由裁量權(quán),易使法官誤讀法律,操作失誤。第三,沒有建立說明理由制度?!豆痉ā穬H規(guī)定股東請(qǐng)求被拒絕后的訴訟權(quán)利,卻沒有要求公司說明理由。這樣容易使前置程序流于形式。[5]
根據(jù)現(xiàn)行《公司法》第152條規(guī)定,我國(guó)股東派生訴訟的被告除了公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之外,還包括對(duì)公司利益造成損害的他人。與日本和我國(guó)臺(tái)灣相比,這樣的規(guī)定過于寬泛,對(duì)于侵犯公司合法利益的“他人”的界定不太明確。這種寬泛而不明確的被告范圍提高了原告濫訴的可能性。
盡管我國(guó)目前股東派生訴訟案件不多,但隨著股東維權(quán)意識(shí)的提高,股東派生訴訟激勵(lì)機(jī)制的完善,我國(guó)有必要進(jìn)一步完善現(xiàn)有的股東派生訴訟的約束機(jī)制,同時(shí),在具體設(shè)計(jì)制度時(shí)要把握好尺度,一方面不能過于寬松導(dǎo)致訴訟被濫用,另一方面又不能過于嚴(yán)格導(dǎo)致訴訟完全被阻遏。
鑒于我國(guó)《公司法》對(duì)原告股東的資格限制已經(jīng)比國(guó)外的嚴(yán)格得多,在目前股東提起訴訟積極性不高的狀況下,沒必要對(duì)其進(jìn)行修改。所以我國(guó)股東派生訴訟約束機(jī)制的完善應(yīng)重點(diǎn)放在前置程序、被告范圍和訴訟費(fèi)用擔(dān)保方面。
股東派生訴訟的前置程序在防止股東濫訴或惡訴中發(fā)揮著重要作用,但如何讓其將這種作用發(fā)揮出來達(dá)到制度設(shè)計(jì)的初衷,則還要依賴于前置程序內(nèi)部機(jī)制的合理設(shè)置。[4]針對(duì)上述我國(guó)股東派生訴訟前置程序存在的問題,建議從以下方面進(jìn)行完善:
1.明確股東派生訴訟前置程序請(qǐng)求的內(nèi)容
我國(guó)《公司法》第152條明確規(guī)定了股東提出請(qǐng)求為書面形式,但對(duì)于請(qǐng)求的內(nèi)容沒有明確。由于股東派生訴訟的代位性特點(diǎn)決定了訴訟利益所得歸屬于公司。因此,有些股東可能會(huì)為了某些非法目的,隨意提出與訴訟無關(guān)的請(qǐng)求。在這種情況下,為了提高司法效率,我國(guó)法律應(yīng)當(dāng)對(duì)股東提出請(qǐng)求的內(nèi)容做出具體規(guī)定。其實(shí),前置程序作為股東提起派生訴訟前的必經(jīng)程序(緊急情形除外),其作用就相當(dāng)于民事訴訟中的起訴狀。因此,前置程序申請(qǐng)書的內(nèi)容也應(yīng)當(dāng)像起訴狀一樣,詳細(xì)列出明確的被告、訴訟請(qǐng)求、主要事實(shí)和理由、相關(guān)證據(jù)等。建議法律規(guī)定股東書面請(qǐng)求的內(nèi)容必須包括以下四點(diǎn):第一,明確的被告;第二,主要事實(shí)和理由;第三,損害結(jié)果;第四,具體的訴訟請(qǐng)求。
2.明確完善前置程序例外中的“緊急情形”的規(guī)定
我國(guó)目前《公司法司法解釋四》正在征求意見,因此,建議利用《司法解釋四》出臺(tái)的機(jī)會(huì)對(duì)“緊急情形”的具體要求加以解釋。我國(guó)可以采取概括解釋與列舉解釋的辦法出臺(tái)相關(guān)司法解釋,一是把某些有可能發(fā)生的比較常見的情形明確列舉為“緊急情形”,如:訴訟時(shí)效屆滿;侵權(quán)人正在實(shí)施損害公司利益行為;侵權(quán)人意圖轉(zhuǎn)移和隱匿財(cái)產(chǎn)且事后難以追回;股東法定適格條件即將喪失等。二是在最后附上“其他緊急情形”。
3.建立公司理由說明制度
不管公司拒絕股東請(qǐng)求的理由是什么,都必須以書面形式說明。這樣便于法院審查是否立案時(shí)作為證據(jù)使用。同時(shí)公司基于考慮要做出正式書面理由說明,工作中可能會(huì)更加認(rèn)真調(diào)查股東申請(qǐng)所涉及事宜,從而可以避免前置程序流于形式,減少無意義的訴訟。[5]
我國(guó)《公司法》規(guī)定的股東派生訴訟被告范圍是比較廣的,但從某種意義上來說,這種規(guī)定違背了設(shè)立股東派生訴訟制度的宗旨,畢竟股東派生訴訟制度的價(jià)值主要在于救濟(jì)因公司內(nèi)部治理出現(xiàn)問題而給公司造成的損害進(jìn)行補(bǔ)救。因此,我國(guó)不應(yīng)將被告擴(kuò)大到他人。因?yàn)楣蓶|提起派生訴訟的目的主要是解決如何監(jiān)督公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理行為的問題,而不是去追究第三人的責(zé)任問題。此外,如果現(xiàn)實(shí)中真有他人侵害了公司利益,那么作為公司控制人的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員就有義務(wù)提起訴訟,否則他們就是失職,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。此外,把第三人納入到股東派生訴訟的被告范圍,容易出現(xiàn)股東惡意訴訟第三人,擾亂法院的是非判斷,增加法院的訟累和司法成本。
作為對(duì)股東派生訴訟的約束機(jī)制之一,訴訟費(fèi)用擔(dān)保制度主要有限制小股東提起派生訴訟和防止股東濫用訴權(quán)的作用,[6]是一種利益平衡的有力工具。但該制度在實(shí)踐中備受爭(zhēng)議。因?yàn)檫@一制度容易打擊中小股東提起派生訴訟的積極性,而不菲的擔(dān)保金額也是中小股東所無法承受的,所以該制度無法起到激勵(lì)作用。訴訟費(fèi)用擔(dān)保機(jī)制始源于美國(guó),該機(jī)制在美國(guó)確立后曾一度沒有股東提起派生訴訟。因此,有些學(xué)者認(rèn)為,如果為了阻遏可能發(fā)生的沒有價(jià)值的派生訴訟而對(duì)股東派生訴訟原告一律要求提供擔(dān)保的做法是本末倒置,其結(jié)果就是阻遏了幾乎所有的股東派生訴訟。正是由于訴訟費(fèi)用擔(dān)保機(jī)制備受爭(zhēng)議,而且考慮到我國(guó)公民的“厭訴情結(jié)”,我國(guó)現(xiàn)行《公司法》就沒有規(guī)定股東派生訴訟的訴訟費(fèi)用擔(dān)保機(jī)制。
股東派生訴訟司法實(shí)踐7年多來,由于原告股東條件的苛刻已經(jīng)引起很多國(guó)內(nèi)專家諸多的爭(zhēng)議,不少專家建議放寬原告股東的條件,同時(shí)設(shè)立訴訟費(fèi)用擔(dān)保機(jī)制來約束股東行為。但在制度設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)非常謹(jǐn)慎,防止善意股東因?yàn)閾?dān)保費(fèi)用過高而放棄訴訟的現(xiàn)象發(fā)生。因此,立法時(shí)必須明確以下兩點(diǎn):一是明確判斷原告股東是否應(yīng)提供擔(dān)保的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于這一點(diǎn),美國(guó)加州法律和日本的法律有細(xì)微的不同。美國(guó)判斷是否需要原告提供擔(dān)保的標(biāo)準(zhǔn)是原告的訴訟是否有利于公司和股東的利益。日本的判斷標(biāo)準(zhǔn)則是原告在提起訴訟時(shí)是否具有主觀惡意。[7]我國(guó)可以將二者有機(jī)結(jié)合起來,制定客觀和主觀雙重考察標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于“惡意”的認(rèn)定,為避免產(chǎn)生歧義,提高司法效率,建議采取列舉式的立法模式列舉出“惡意”的具體情形。二是明確擔(dān)保的范圍和數(shù)額。為了體現(xiàn)公平,建議擔(dān)保的范圍應(yīng)當(dāng)僅限于被告勝訴且為直接損耗的訴訟費(fèi)用,不能拓展到公司在訴訟中遭受的其他損失或費(fèi)用。至于擔(dān)保數(shù)額,可以根據(jù)我國(guó)國(guó)情規(guī)定相對(duì)的數(shù)額范圍,由法院根據(jù)案件具體情況行使自由裁量權(quán)。
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[7]李睿.防范股東派生訴訟濫用的理性分析與制度設(shè)計(jì)[D].西安:西北大學(xué),2009.