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        “疑罪從無”的現(xiàn)實(shí)境遇

        2004-04-29 00:00:00
        財經(jīng) 2004年7期

        3月26日8點(diǎn)30分,在河北省承德市雙橋區(qū)法院,被羈押九年半之久的四名被告人終于等來了終審判決。河北省高級人民法院認(rèn)定他們搶劫罪名成立,陳國清、何國強(qiáng)、楊士亮被判處死緩,朱彥強(qiáng)被判無期徒刑。

        與一審死刑判決相比,二審判決的量刑顯然已有所減輕。然而被告人及其律師仍表示不服,并于庭審后當(dāng)即表示將向最高人民法院申訴。受害人家屬劉學(xué)和亦對判決結(jié)果不滿。

        記者注意到,這份判決書其實(shí)早在2003年11月6日便已作出。正如此案之前拖了九年半遲遲不結(jié)案一樣,法院對于這份判決拖延四個半月才公開的原因,沒有任何解釋。

        三次發(fā)還重審,四次死刑判決

        1994年7月30日和8月16日晚,河北省承德市接連發(fā)生兩起出租汽車司機(jī)被劫殺案。承德市公安局偵查結(jié)論認(rèn)定:陳國清、何國強(qiáng)是第一起案件的真兇,并且伙同楊士亮、朱彥強(qiáng)共同實(shí)施了第二起案件。1995年12月14日,公安局提請承德市檢察院批準(zhǔn)逮捕四人。

        而事實(shí)上,早在1994年11月,陳國清、楊士亮、何國強(qiáng)已經(jīng)先后被收容審查。

        1996年7月1日,承德市檢察院向法院提起公訴。按照公訴書中描述:1994年7月30日晚,陳國清、何國強(qiáng)“按事先預(yù)謀攜帶作案工具乘車竄至市內(nèi)”,“利用繩勒刀扎手段”將司機(jī)殺害,從其身上、車上搶走300余元、BP機(jī)、車鑰匙等物后逃竄。

        公訴書對“8#8226;16案”的描述多了一些細(xì)節(jié):陳國清、何國強(qiáng)、楊士亮、朱彥強(qiáng) “按事先預(yù)謀各攜帶刀子糾集一起”,先騎車到大石廟,然后乘公共汽車到承德市,在市內(nèi)逗留一天。到了晚上9時許,四人攔住了一輛出租車,并“按事先分工將司機(jī)亂刀扎昏”,在掩藏尸體時,發(fā)現(xiàn)司機(jī)還有氣,便補(bǔ)刀將其殺死。之后,四人搶劫被害人現(xiàn)金400余元、BP機(jī)、車鑰匙一串。

        檢察機(jī)關(guān)迅速對四被告人提起公訴,然而該案的審判卻頗不順利。四名被告人均推翻了在預(yù)審階段所作的有罪供述,律師也指出本案證據(jù)存在諸多疑點(diǎn),僅憑警方提供的證據(jù),難以證明檢察官指控的罪行,相反,律師提供的證人證言卻證明四被告人沒有作案時間。

        然而,法院并未進(jìn)行深入調(diào)查,也未就律師提出被告人沒有作案時間等問題再作查證,于1996年8月14日判決四名被告人死刑。

        四名被告人不服,上訴至河北省高院。高院審查后認(rèn)為一審判決“事實(shí)不清楚”,裁定撤銷原判決,發(fā)回重審。一審法院又接連兩次,以幾乎同樣的事實(shí)與證據(jù)判決四被告人死刑。高院也接連兩次裁定發(fā)回重審。

        在三次發(fā)回重審提綱中,高院先后指出了一審證據(jù)中存在的20余處疑點(diǎn)。在第三次的發(fā)還提綱中,高院表示:“如查證沒有新的進(jìn)展,就留有余地的判處?!?/p>

        2000年10月20日,在高院再次發(fā)回重審22個月之后,承德市中院第四次下達(dá)判決,這一次,陳國清、楊士亮被判處死刑;何國強(qiáng)被判處死刑,緩期兩年執(zhí)行;朱彥強(qiáng)被判處無期徒刑。

        被告人及其律師繼續(xù)上訴。2003年7月22日,河北省高級法院二審開庭審理了此案。被告人以及辯護(hù)人都寄希望于這次終審判決。然而長達(dá)25頁的判決書,顯然并沒有采信辯護(hù)人的無罪辯護(hù)。

        “判決書十分詳盡,將一審中被律師一再否定、同時又經(jīng)自己發(fā)還提綱中一再質(zhì)疑的證據(jù)一一羅列,并加以合理化。然而這一份判決書并不能回答案中存在的疑點(diǎn)?!北桓嫒岁悋宓穆蓭煛本┚┒悸蓭熓聞?wù)所律師呂寶祥說。

        證據(jù)疑點(diǎn)

        證據(jù)方面出現(xiàn)的諸多漏洞與疑點(diǎn),是這起搶劫案久拖不決的主要原因。

        本案首先遭到質(zhì)疑的證據(jù)是物證——?dú)⑷说膬雌?。警方用以證明陳國清、何國強(qiáng)作案的物證,是一把“刀子”。警方說明這把“刀子”是1995年11月2日從陳國清家里找到的(陳國清于11月3日被收審)。而據(jù)承德市公安局鑒定書記載,案發(fā)次日即7月31日,警方便將“刀子”與死者的血跡一同送檢。

        “刀子”到底有幾把?是案發(fā)次日警方送檢的那一把殺了人?還是陳國清家找的那一把殺的人?公安局鑒定人員后來作證時說刀子是同一把,只是日期寫錯了。

        按照警方認(rèn)定的犯罪事實(shí),“8#8226;16案”中四名被告人每人各持一把刀子,然而這四把“刀子”均只存在于被告人供述之中,警方始終沒有尋到其中任何一把。

        在一個證據(jù)充分的刑事案件中,作案工具、贓物都是極為重要的物證。這些物證與相關(guān)鑒定結(jié)論、證人證言或者被告人供述相互印證,才有證明效力。然而直到現(xiàn)在,本案中被告人兩次搶劫的錢款、兩個BP機(jī)以及車鑰匙等贓物,均無下落。

        用以證明陳國清等四名被告人實(shí)施“8#8226;16搶劫案”的關(guān)鍵證據(jù),除了口供,只有一個 “煙頭”。而對這個“煙頭”,警方先后有過兩次鑒定:一次是1994年8月23日承德市公安局自己所作的,檢驗(yàn)出車內(nèi)提取煙頭上的唾液,與楊士亮的唾液均為“A”型;第二次是1995年4月遼寧省公安廳刑技處作的,證明剪取煙嘴部0.5cm一圈的煙紙,與楊士亮唾液是同一個體的準(zhǔn)確率為99.06%。

        在幾次庭審中,被告人及其辯護(hù)人都提出了這樣的疑問:“車內(nèi)是否提取到了煙頭?兩次鑒定的是不是同一個煙頭?四名被告人均吸煙,為什么僅僅對楊士亮進(jìn)行取樣鑒定?”

        “本案的現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄沒有見證人簽字,都是由公安人員自己在寫,稱提取北戴河牌煙頭一個,但是這個煙頭到底多長多大、外觀顏色、沒有記載;現(xiàn)場勘驗(yàn)稱拍了照片,但煙頭的照片始終未在庭上出示。”呂寶祥律師堅持認(rèn)為,“在唾液檢驗(yàn)前就排除了其他三名被告人,這說明在送檢前偵查人員已主觀認(rèn)定煙頭是楊士亮留下的。”

        在此案的案卷中,同一個證人在說到四被告人是否有作案時間時,同時存在著兩個版本:律師詢問證人時,證人證明被告人無作案時間;公安局、檢察院查證時,證人又作出否認(rèn)的證明。遇到這種情況,應(yīng)該按照《刑事訴訟法》第四十七條規(guī)定:“證人證言必須在法庭上經(jīng)過公訴人、被害人和被告人、辯護(hù)人雙方訊問、質(zhì)證,聽取各方證人的證言并且經(jīng)過查實(shí)以后,才能作為定案的根據(jù)?!?/p>

        然而,被告人提出能夠?yàn)樽约鹤C明的證人,在歷次庭審中都沒有被傳到庭,法官也沒有去做相關(guān)了解與核實(shí)。

        是否存在刑訊逼供

        陳國清的上訴狀中有這樣一段陳述:“公安人員置我百般申辯于不顧,多次對我大動酷刑,如:將雙手斜著反銬,并塞上瓶子,把我綁在椅子上,把電話線綁在我的腳上,放在我的口里、肛門里、耳朵上,用電話機(jī)猛搖,電得我昏迷不醒,用電棍電我的生殖器,我在受刑不過的情況下只好按他們說的和現(xiàn)場照片違心招供?!?/p>

        時任陳國清辯護(hù)人的律師在會見陳國清時,看到他手指上被電線纏繞留下的傷痕清晰可見。

        楊士亮也曾多次向法庭陳述:公安人員把我捆在長條椅上,用皮帶、木棒、電棒打……

        然而一審法院四次開庭,均無視被告人當(dāng)庭驗(yàn)傷的要求,呂寶祥律師更證實(shí):“最后一次開庭,四名被告人是雙手反銬著受審的?!?/p>

        “被告人及其辯護(hù)人在法庭上以被告人受到刑訊逼供為由,要求法庭對這個問題進(jìn)行審查,是正當(dāng)?shù)霓q護(hù)權(quán)利?!北本┐髮W(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師陳瑞華認(rèn)為。

        2003年7月22日河北省高院二審中,第一次允許當(dāng)庭驗(yàn)傷。四名被告人還當(dāng)庭說出對其刑訊逼供的警察名字。但終審判決中對被告人是否有傷以及造成原因未作說明,只是承德市公安局有關(guān)部門自己證明“在整個預(yù)審環(huán)節(jié)無任何刑訊逼供情況,更沒使用過任何械具”;“不存在指供、誘供等違法行為”,因而四上訴人訴稱原有罪供述系在刑訊逼供下屈打成招,系公安人員引供、誘供的理由,法院未予采信。

        超期羈押頑疾

        刑訊逼供被稱為我國刑事訴訟三大頑疾之一。另兩大頑疾,一是妨礙律師依法履行職務(wù),另一個就是超期羈押。

        根據(jù)《刑事訴訟法》規(guī)定:對被拘留的人,提請批準(zhǔn)逮捕的時限最長為30日;批捕時限最長為14日;偵查羈押時限最長為7個月;起訴時限最長為1個半月;一審時限最長為2個半月;二審時限最長為2個半月。按此規(guī)定,在訴訟程序銜接緊密的情況下,普通刑事案件(適用簡易程序案件除外)至二審終結(jié)前的羈押時間合計應(yīng)在5個月零10日以內(nèi),重大復(fù)雜案件一般也不應(yīng)超過14個月零29日。

        可是,在現(xiàn)實(shí)中,拘留后不按期提請逮捕、提請逮捕后不按期批捕、批捕后不按期偵結(jié)、偵結(jié)后不按期審查起訴、起訴后不按期審結(jié)等造成的超期羈押,一直相當(dāng)普遍。最高人民檢察院提供的數(shù)據(jù)表明,1993年至2001年,全國政法機(jī)關(guān)每年度超期羈押的人數(shù)一直維持在5萬至8萬人之間,2002年在4萬人以上。

        正因?yàn)榇耍?003年11月12日,最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯(lián)合下發(fā)通知,要求各地嚴(yán)格執(zhí)行《刑事訴訟法》,有罪依法追究,無罪依法放人,切實(shí)糾正防止超期羈押現(xiàn)象。

        回到陳國清等人涉嫌搶劫殺人一案,可以發(fā)現(xiàn)從1994年7月底案發(fā),到公安機(jī)關(guān)進(jìn)入現(xiàn)場勘驗(yàn)后立案,到2003年7月22日最近一次開庭,再到2004年3月26日宣布判決,每一個階段都存在著嚴(yán)重的超期羈押問題。

        僅以二審為例。1996年8月14日,一審法院作出了一審判決。按照《刑事訴訟法》規(guī)定,第二審法院對不服第一審判決的上訴案件,經(jīng)過審理后,原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的,可以在查清事實(shí)后改判;也可以裁定撤銷原判,發(fā)回原審人民法院重新審判。河北省高院選擇了后者,于1996年10月6日將此案發(fā)回承德市中院重新審判。這一在我國刑事審判中很普遍的選擇,使得這個案件在此后的七年間,在一審法院與高院之間循環(huán)往復(fù)。七年中,承德市中院兩次以幾乎同樣的事實(shí)和證據(jù),作出了同樣的死刑判決——仍然是在同一名審判長的主持下。而高院卻依然是繼續(xù)一次次發(fā)還重審。

        追求程序正義

        某種程度上,陳國清等涉嫌搶劫一案,還幾乎涵蓋了刑事訴訟程序中慣常見到的違反程序的問題。

        在偵查階段,警方讓本案嫌疑人陳國清、何國強(qiáng)、楊士亮等串供,然后根據(jù)錄音整理成《偵查材料》入卷作為證據(jù);現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄沒有見證人簽字;陳國清在1994年七八兩月出勤簿原件及其1994年8月16日朱彥強(qiáng)輸液處方,警方明明提取了,卻并不入卷;作為重要物證的煙頭的照片始終未在庭上出示。

        在檢察階段,四次一審,檢察機(jī)關(guān)前后僅制作了96、97兩份起訴書,此后被告人和辯護(hù)人再未接到過起訴書;被告人當(dāng)庭指出檢察人員多次和偵查人員一起提審被告人;對二審法院、被告人、辯護(hù)人要求查清是否刑訊逼供的要求,檢察機(jī)關(guān)未作認(rèn)真調(diào)查;對嚴(yán)重超期羈押不通知不糾正。

        在審判階段,當(dāng)河北省高院發(fā)回重審之后,一審法院沒有另組合議庭,而是同一審判人員連續(xù)三次擔(dān)任本案審判長,證據(jù)不足卻久拖不審,造成超期羈押。

        刑事訴訟固然是為了遏制犯罪,懲罰罪犯,然而刑事訴訟卻絕不能草率定罪,刑及無辜。1996年修訂、1997年正式實(shí)施的《刑事訴訟法》,被認(rèn)為是中國刑事司法中人權(quán)保護(hù)的一大進(jìn)步。這部法律通過一系列程序性的規(guī)定,既規(guī)范、約束公檢法的權(quán)力,防止用不人道的殘忍的手段來打擊犯罪,同時又保護(hù)處于弱勢地位的嫌疑人、被告人的權(quán)利,使其擁有獲得權(quán)利救濟(jì)的機(jī)會。而這部法律體現(xiàn)出的“無罪推定”、“疑罪從無”等原則,更是對中國公檢法機(jī)關(guān) “重實(shí)體輕程序”傳統(tǒng)的一大沖擊,它要求對被告人所指控的罪行,必須有充分、確鑿、有效的證據(jù)。如果審判中不能證明其有罪,就應(yīng)認(rèn)定其無罪。

        “這個案子是1994年發(fā)生的。從承德中級法院到省高級法院,到現(xiàn)在已經(jīng)9年尚未審結(jié),因?yàn)榘讣聦?shí)不清證據(jù)不足。但這不是被告人的責(zé)任,責(zé)任是檢察機(jī)關(guān)沒有能力拿出證據(jù)來證明被告人有罪,可是卻讓被告來承擔(dān)喪失人身自由的代價?!标惾鹑A說。

        中國政法大學(xué)博士研究生導(dǎo)師樊崇義認(rèn)為:“就本案而言,已經(jīng)羈押9年,應(yīng)當(dāng)綜合全案證據(jù),來權(quán)衡一下,如果仍然達(dá)不到證據(jù)標(biāo)準(zhǔn),就應(yīng)該按照刑訴法162條規(guī)定,疑罪從無?!?/p>

        問題是,如果此案真的“疑罪從無”,將四名被告人宣告無罪釋放,對于造成他們超期羈押九年多的責(zé)任又該如何追究?如果他們要求國家賠償,該由哪一個機(jī)關(guān)來賠償?當(dāng)一個地方的公檢法機(jī)關(guān)都可能會為此承擔(dān)責(zé)任的時候,落實(shí)“疑罪從無”就變得難上加難。

        然而,不管多么艱難,如果想真正邁入法治的門檻,就必須迎難而上。法治必然是以保障人的基本權(quán)利為基本出發(fā)點(diǎn),個人生命與自由的價值,顯然比司法權(quán)力的權(quán)威,或者司法權(quán)擁有者的面子要高貴得多。

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