河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 朱子凡
聚眾斗毆、尋釁滋事、侮辱婦女和其他流氓活動是1979年《刑法》中規(guī)定的流氓罪的四種行為。隨著經(jīng)濟和時代的發(fā)展,罪刑法定觀念深入人心,并且出現(xiàn)了許多新型犯罪行為,如果一味地入罪于尋釁滋事有違刑法的理念和嚴謹。隨后的立法中取消了流氓罪,在1997《刑法》中設(shè)立了尋釁滋事罪。
1979年《刑法》作為我國第一部刑法,雖然在我國法制史上具有里程碑式的意義,但是保留了類推適用這一制度,加上立法技術(shù)不完善、體系單一,其條文看上去更顯寬泛而不細致。1979《刑法》中還包括反革命等具有政治意味的罪名,這些罪名在當時的立法上是粗糙的,也不難看出尋釁滋事罪的歷史背景也是具有一定時代特征的。尋釁滋事作為流氓罪的一種行為,而流氓罪在當時與其他罪名的界限是模糊不清的,導(dǎo)致很多同案不同判的情況。
在1997年《刑法》修正之前,理論界對流氓罪的修正有著很多觀點和分歧,最終的結(jié)果是取消了流氓罪但將尋釁滋事罪保留了下來。隨著尋釁滋事罪的確立,該罪名保留并繼承了流氓罪這一口袋罪的屬性,隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展出現(xiàn)了許多犯罪方式,也使得尋釁滋事罪被司法機關(guān)隨意曲解和適用。在此,我們必須從多個角度去思考、探索尋釁滋事罪在立法、執(zhí)法上的缺失,重新審視尋釁滋事罪的合法性和及其否符合中國目前的法治理念。
尋釁滋事罪被視為口袋罪有很多的原因,在此列舉幾個主要的原因。
從立法上:尋釁滋事罪是流氓罪的延續(xù),它本身就是從1979年流氓罪演化而來的,而且是流氓罪的行為方式之一,可以注意1979年流氓罪的法條:第一百六十條聚眾斗毆,尋釁滋事,侮辱婦女或者進行其他流氓活動,破壞公共秩序,情節(jié)惡劣的,處七年以下有期徒刑、拘役或者管制。流氓罪這一罪名在1978年《刑法》修改后不存在了,其行為模式作為主體部分仍保留了下來,只是分成了《刑法》的三個具體的罪名。而在1997年尋釁滋事罪的法條中這樣表述:(1)隨意毆打他人,情節(jié)惡劣的;(2)追逐、攔截、辱罵他人,情節(jié)惡劣的;(3)強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物,情節(jié)嚴重的;(4)在公共場所起哄鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂的。和流氓罪一樣列舉了很多種行為方式,這本身就是價值判斷,價值判斷受到主觀因素影響很大,在立法和執(zhí)法上都由決策者說了算,沒有統(tǒng)一的標準,具有很大的隨意性。
從執(zhí)法上:入罪的門檻低。首先可以對比非法經(jīng)營罪,該罪也是一個口袋罪,但是和尋釁滋事這一口袋罪又有所不同。非法經(jīng)營罪判斷的入罪門檻是“非法”,在經(jīng)濟活動中只要有法律限制某一類經(jīng)濟活動,就可以將該非法經(jīng)營活動入罪。而尋釁滋事罪的門檻并沒有那么明確,在司法實踐中也很模糊。比如兩個人在街上斗毆,一方將對方打成輕微傷,因為沒有達到輕傷的標準,不能將該種行為定為故意傷害罪,在沒有罪名可以適用的時候往往按照尋釁滋事罪處罰。值得注意的是,按照輕傷標準,故意傷害罪會處以三年以下刑期。而尋釁滋事罪則會處以五年以下更重的刑期,這與罪行相適應(yīng)與刑法理念相悖。
從刑法解釋上來說,尋釁滋事罪可以根據(jù)需要解釋一切行為。在主觀上要求行為人故意挑起事端,具體客觀行為包括:辱罵、毆打、恐嚇、起哄鬧事等,可以涵蓋日常生活中所有挑事行為,這些概念都非常模糊,主觀影響極大。
法律條文的表述模糊不清導(dǎo)致口袋罪內(nèi)容不明確,使得公民無法準確判斷自己的行為是否為刑法所規(guī)范,刑法的指引功能也無法發(fā)揮。司法人員由于口袋罪的不確定性在實務(wù)操作中也無法準確把握。為了保持司法的理性,應(yīng)當從立法和司法層面來規(guī)范口袋罪。立法者要對尋釁滋事罪的表述內(nèi)容盡可能精確,甚至在司法解釋上要做出規(guī)定,法律的性質(zhì)決定了不可能包含所有的行為,最終的操作還是要到司法層面解決,司法人員要牢牢把握“此罪與彼罪”“罪與非罪”的差別。
在司法實踐中,司法人員要在條文的框架下合理解釋口袋罪,規(guī)范適用目的解釋、體系解釋、言詞解釋等各種解釋辦法。同時提煉出刑法條文普通用語的規(guī)范含義,區(qū)別法律用語和生活用語,解釋刑法條文規(guī)范用語的意義。
司法上要求進一步明確司法理念,杜絕法律工具主義。不能認為一個行為具有社會危害性就一定要安一個罪名,使得某類罪名逐漸口袋化??诖锔嗟氖且环N司法現(xiàn)象,規(guī)范適用要更加注意在司法層面明晰。
關(guān)于尋釁滋事罪的存廢,理論界各有觀點。大多數(shù)學(xué)者的觀點是從立法上的缺陷和司法上的困境來質(zhì)疑該罪的合法性和合理性。有的學(xué)者認為刑法的其他罪名完全能涵蓋尋釁滋事罪的幾種行為,在各個罪名上也不能完全獨立。在司法實踐過程中,該罪的處理方式違背了司法理念,失去了合法性和合理性,因此該罪應(yīng)該被廢止。與之相對的是,有的學(xué)者提出應(yīng)當保留尋釁滋事罪。我國作為成文法國家,通過法律條文完整地概括出所有行為方式是不可能的。社會生活是復(fù)雜的,立法者不可能在規(guī)范的基礎(chǔ)上對未來的事做出預(yù)料以及判斷,在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的今天,會出現(xiàn)許許多多的新型犯罪形式,如果取消該罪就不利于打擊新型犯罪及維護刑法的穩(wěn)定。再者,立法者是無法對法律進行充分解釋的,如果不給司法人員自由裁量的空間也是不現(xiàn)實的。
理論上關(guān)于尋釁滋事罪存廢的觀點有以下幾個:第一,完全廢除尋釁滋事罪。該種觀點認為尋釁滋事罪缺乏正當性和必要性,司法上也缺乏可操作性,應(yīng)當完全廢止。第二,分解合并,將幾種行為方式歸納為其他罪名的行為方式,或者可以通過行政處罰的方式來處理。第三,剔除式廢止。該觀點仍然認為尋釁滋事罪具有一定合理性與正當性。第四,分解獨立。該觀點認為行為方式可以歸入其他罪名或者獨立稱為罪名??傊瑧?yīng)當對尋釁滋事罪進行細化、轉(zhuǎn)化、分化從而達到弱化的目的,但這些只是手段,最終目的還是要求在立法上尋求廢除該罪名。
筆者更贊同上述第二種觀點即分解合并,將尋釁滋事罪的幾種行為模式歸入刑法的其他罪名之下,或者通過行政處罰的手段來處罰。從目前的情況來看一味地追求廢除是不現(xiàn)實的,也是不合理的。上述其他每個觀點都有其依據(jù)和優(yōu)點,但是在理論和實踐中也有許多問題,因此筆者贊同第二種觀點。目前的司法環(huán)境,要不斷進行規(guī)范并最終在立法層面廢除尋釁滋事罪。
本文從口袋罪的視角對尋釁滋事罪在立法和司法層面進行分析,結(jié)合司法實踐的困境提出在立法和司法層面的規(guī)范處理途徑。筆者認為,口袋罪不僅僅是立法上的缺陷,更是司法實踐中的曲解和主觀性造成的,在目前的形式下在尋釁滋事罪的規(guī)范上更要講究理性。通過分解處理并結(jié)合行政處罰來達到弱化效果,然后在立法上最終的廢除。