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        淺析法律原則的適用

        2016-11-14 10:16:25楊輝
        法制博覽 2016年11期
        關(guān)鍵詞:法律規(guī)范

        摘要:法律原則適用本身是一個法學概念,它與法的適用,法律規(guī)則的適用既有區(qū)別也有聯(lián)系,明確法律原則適用的概念是認識并運用它的前提。在司法實踐中,法律原則經(jīng)常被運用到,明確它的適用條件及適用方式是非常具有現(xiàn)實意義的。

        關(guān)鍵詞:法律原則適用;法律規(guī)范;法律規(guī)則

        中圖分類號:D90文獻標識碼:A文章編號:2095-4379-(2016)32-0112-02

        作者簡介:楊輝(1981-)男,河北康保人,2005年畢業(yè)于吉林大學法學系,中國社會科學院在職研究生,現(xiàn)就職于河北省張家口市法律援助中心。

        一、對法律原則適用概念的邏輯學闡釋

        論述法律原則適用的相關(guān)問題首先需要對什么是法律原則適用作出回答,對法律原則適用概念的準確理解是我們思考問題的邏輯起點。法律原則適用不能寬泛地理解為相關(guān)法律活動中法律原則的具體運用,它是有著特定內(nèi)涵的。法律原則是法律規(guī)范的一種,①“法律原則適用”的直接上位概念是“法律規(guī)范適用”,法律規(guī)范適用概念外延當然也包括“法律規(guī)則適用”。法律規(guī)范適用與法律原則適用、法律規(guī)則適用邏輯上是屬種關(guān)系,法律原則適用必然會反映法律規(guī)范適用的特征。那么,法律規(guī)范適用與法的適用是什么關(guān)系?這取決于對法的認識。關(guān)于什么是法,無數(shù)的學者嘗試著給法下定義,根據(jù)學者周旺生教授的歸納整理,有代表性的觀點就有30種之多,②比如,正義說、理性說、意志說、命令說、規(guī)范說等。國內(nèi)法理學教材也有對法的定義,比如,“法是由國家制定、認可并依靠國家強制力保障施行的,以權(quán)利和義務(wù)為調(diào)整機制,以人的行為及行為關(guān)系為調(diào)整對象,反映有特定物質(zhì)生活條件所決定的統(tǒng)治階級(在階級對立社會)或人民(在社會主義社會)意志,以確認、保護和發(fā)展統(tǒng)治階級(或)人民所期望的社會關(guān)系和價值目標為目的行為規(guī)范體系。”③“法是由國家制定或認可,并有國家強制力保障施行的,以權(quán)利和義務(wù)的形式表達其要求的規(guī)范或規(guī)范體系?!雹芫C觀這些定義,基本上都是把法理解為一種特定規(guī)范,這種特定的規(guī)范就是法律規(guī)范,也即法就是法律規(guī)范本身。因此,我們可以說,法律規(guī)范適用就是法的適用,二者是同一概念,作為種概念的“法律原則適用”必然要體現(xiàn)出作為屬概念的“法的適用”的全部特征。

        在我國法學界,對法的適用存在不同的理解,但大多數(shù)學者認為,“法的適用是指擁有司法權(quán)的機關(guān)及司法人員依照法定方式將法律規(guī)范應(yīng)用于具體案件的活動?!雹菀簿褪钦f,法的適用特指“司法”,而非其它法律活動比如立法、執(zhí)法。根據(jù)上面的分析,我們可以說法律規(guī)范適用也特指是法律規(guī)則和法律原則在司法領(lǐng)域的應(yīng)用。因而,“法律原則適用”是指,擁有司法權(quán)的機關(guān)和司法人員依照法定方式將法律原則應(yīng)用于具體案件的活動。無論如何,這種規(guī)定的語詞定義并非是對概念本質(zhì)屬性的揭示,只有恰當與否而不存在真與不真的問題,通過賦予概念特定意義,嚴格明確與其它概念界線,有利于我們對特定問題的思考。

        二、法律原則適用的條件

        法律原則適用的條件既是司法機關(guān)及司法人員在什么情形下可以運用法律原則來處理具體案件。我們知道,法律規(guī)則因其內(nèi)容的確定性、具體性、可操作性一直以來都是司法實務(wù)工作者運用的主要法律規(guī)范,法的預(yù)測性、指引性、教育性等作用也主要是通過法律規(guī)則來體現(xiàn),從出現(xiàn)時間上來看,法律規(guī)則應(yīng)該早于法律原則,因為規(guī)則能夠直接滿足人們的現(xiàn)實生活生產(chǎn)需要。所以,法律規(guī)則是調(diào)整社會關(guān)系的主要的、首要的、第一位的規(guī)則。在此意義上,法律原則適用的空間似乎很有限。

        法律原則適用的首要條件應(yīng)該是法律規(guī)則的缺位。這種“缺位”包含了應(yīng)有而沒有的意思,包括沒有相應(yīng)法律規(guī)則或者法律規(guī)則的不適宜。沒有相應(yīng)法律規(guī)則是因為立法的不到位,但作為司法者必須要解決相關(guān)問題,這時可以適用法律原則來斷案,典型案例是美國的“里格斯訴帕爾默案”。在當時的繼承法缺少“繼承人若殺死被繼承人則喪失繼承權(quán)”的法律規(guī)則情形下,法院最終根據(jù)普通法中任何人均不得利用他自己的錯誤或不義行為主張任何權(quán)利的法律原則進行了審判。法律規(guī)則的不適宜則是法官價值判斷問題,法官認為適用規(guī)則有違背法的基本原則、基本精神的,會直接適用原則,以實現(xiàn)“實質(zhì)正義”。此種情形在我國也有現(xiàn)實案例,如2001年發(fā)生在四川省的“瀘州遺贈案”,該案的一二審法院都排除了繼承法有關(guān)遺贈的法律規(guī)則適用,直接用公序良俗原則判定原告敗訴。⑥

        如果說法律規(guī)則缺位是法律原則適用的客觀因素,那么是否適用法律原則更多地取決于法官的意愿。一個法官心中有責任感、正義感且性格上富于挑戰(zhàn)性,在面對規(guī)則缺位的情況下會義無反顧地適用原則,反之,一個保守的法官則會謹慎很多,固有思維的羈絆、對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的懷疑、對社會輿論的擔憂等都會成為他排斥原則適用的理由。一個法官在他的職業(yè)生涯中會經(jīng)歷成千上萬件案件,也一定會有適用法律原則的機會,但根據(jù)筆者了解的情況是大部分法官都沒有單獨運用法律原則審判過案件。⑦的確,用原則斷案對法官的專業(yè)知識、法學素養(yǎng)、語言水平都提出了較高的能力要求,充分的論證說理是審判過程的核心和關(guān)鍵,而且這種說理比適用規(guī)則斷案的說理要求更高,這恰恰又是我國法官目前最不擅長的。⑧另一方面,正如有的學者指出“由于受到司法水平和法治環(huán)境的限制,我國法官不敢說理、不能說理、不愿說理”,“裁判文書說理的激勵機制不足和保障機制不到位,法官沒有足夠的動力去說理,甚至還害怕因說理不當而擔責”⑨,于是大部分法官不愿意選擇法律原則來直接斷案也是情理之中的了。

        三、法律原則適用的方式

        法律原則以什么樣的形式被運用于司法活動中?正如上面所述,當法律規(guī)則缺位時,法律原則作為法律依據(jù)直接運用于斷案中,這是法律原則適用的直接形式,這時,法律原則作為裁判的法律依據(jù)需要在裁判文書中加以詳細論證說明,本身成為裁判文書不可缺少的組成部分。隨著制定法的日臻完備,法律規(guī)則的缺位情形會赿來赿少,決定了法律原則直接適用范圍的有限性。實際上,法律原則在司法活動中的適用主要是以間接形式。法律原則以“幕后英雄”的角色出現(xiàn)在每一個法官的腦海里,指揮著他們?nèi)绾握鐒e事實、如何選取規(guī)則、如何下定結(jié)論等,可以說法律原則體現(xiàn)在司法活動的每個環(huán)節(jié)、每條法律規(guī)則中,因為法律原則本身凝結(jié)了法的精神、法的價值。法律原則適用的間接形式主要表現(xiàn)在:一是法律原則指導法律解釋和法律推理。由于法律具有相對穩(wěn)定性的屬性,往往不能及時地反映社會生活的變化,這需要對相關(guān)法律概念進行概括或限制,以滿足司法實踐的需要,法律原則可以指導人們完成這樣的工作。如“兩高”最近發(fā)布了《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》,這個解釋主要是對一些概念,像“數(shù)額較大”、“數(shù)額特別巨大”、“其他較重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”等做了重新規(guī)定,提高了相應(yīng)數(shù)額標準,增加了情節(jié)種類,這些法律解釋都是在“加重對公職人員犯罪的處罰”、“保障人權(quán)”等這樣一些或具體或抽象的法律原則指導下完成的。二是法律原則規(guī)范和引導自由裁量權(quán)的行使。在司法實踐中,法官具有一定的自由裁量權(quán),權(quán)力都需要限制,否則會成為司法腐敗的根源,正如有的學者指出,“裁量不是恣意的,而要根據(jù)一定法律的原則、原理和精神進行。”⑩

        [注釋]

        ①關(guān)于法律規(guī)范、法律規(guī)則和法律原則的關(guān)系,學界有不同的認識,一種觀點認為,規(guī)則和規(guī)范含義相同,而原則和規(guī)則是有區(qū)別的,另一種觀點認為,法律原則和法律規(guī)則都是法律規(guī)范的種類,但是通常在規(guī)范性表述的范圍和普遍性上有所不同;劉作翔主編.法理學[M].北京:社會科學文獻出版社,2005:67.

        ②周旺生.法的概念界說[J].北京大學學報(哲學社會科學版),1994(2).

        ③張文顯主編.法理學[M].北京:高等教育出版社,1999:46.

        ④劉作翔主編.法理學[M].北京:社會科學文獻出版社,2005:45.

        ⑤劉作翔主編.法理學[M].北京:社會科學文獻出版社,2005:361.

        ⑥以上兩個案例均引自張卓明.用原則斷案時的論證義務(wù)[J].常熟理工學院學報(哲學社會科學),2008,1(1).

        ⑦筆者找不到這方面的權(quán)威數(shù)據(jù),但就筆者能夠接觸到的司法實踐而言,這種情況確實是存在的.

        ⑧黨的十八屆三中全會<中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定>明確要求“增強法律文書的說理性”,十八屆四中全會<中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定>再次要求“加強法律文書的釋法說理”,<人民法院第四個五年改革綱要(2014-2018)>對推進“裁判文書說理改革”進行了具體部署,這都證明了“說理”確實是我國目前法官的“短板”.

        ⑨羅燦.推進裁判文書說理改革要避免的五大誤區(qū)[N].人民法院報,2015-2-6.

        ⑩劉作翔主編.法理學[M].北京:社會科學文獻出版社,2005:79.

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