褚 寧
(濟南大學(xué) 法學(xué)院,山東 濟南 250022)
辯護律師調(diào)查取證權(quán)在《律師法》《刑法》以及《刑事訴訟法》等法律中均有相關(guān)規(guī)定,其中一些法律已進行過多次調(diào)整。作為刑事辯護制度的國際性準(zhǔn)則,《關(guān)于律師作用的基本原則》第1條強調(diào),任何人均有權(quán)獲得律師的幫助,并且該幫助可以出現(xiàn)在刑事訴訟的各個階段,該法律行為被定義為辯護①。修改后的《刑事訴訟法》為了適應(yīng)人權(quán)保障的需要并與國際性準(zhǔn)則接軌,偵查階段委托律師以辯護人身份為其提供法律幫助的規(guī)定得以增加,偵查階段律師的辯護人地位也由此明確②。隨之而來的爭議是,《刑事訴訟法》關(guān)于辯護人訴訟權(quán)利的一般規(guī)定是否理所當(dāng)然地適用于偵查階段辯護律師,即偵查階段的辯護律師與審查起訴階段、審判階段的辯護律師享有的訴訟權(quán)利存在何種差異。具體于本文語境下,即為偵查階段的辯護律師是否能夠行使審查起訴階段、審判階段辯護律師享有的調(diào)查取證權(quán)。有學(xué)者依據(jù)不同解釋方法對涉及辯護律師調(diào)查取證權(quán)的條款作出了三種解讀,筆者將其概括為:部分肯定說(對特定證人,如被害人及其近親屬、被害人提供的證人排除偵查階段的調(diào)查取證權(quán));肯定說(對被害人取證需經(jīng)檢察機關(guān)許可);否定說③。
筆者認為,依據(jù)《刑事訴訟法》第四十一條規(guī)定的字面含義,可以得出結(jié)論——辯護律師在刑事訴訟過程中享有調(diào)查取證權(quán),但行使該權(quán)利須具備一定條件。這一論斷在2012年11月5日最高人民法院審判委員會第1559次會議通過,并于12月20日頒布的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉司法解釋》(以下簡稱《解釋》)中得到佐證。可見,辯護律師首先享有向證人或有關(guān)單位、個人收集、調(diào)取證據(jù)的權(quán)利,若遭到相對人拒絕,方可向人民法院提起申請作為救濟措施。筆者認為,由于《刑事訴訟法》第三十三條的存在已賦予了律師在偵查階段辯護人的身份,偵查階段的律師也當(dāng)然地享有《刑事訴訟法》第四十一條賦予辯護律師的調(diào)查取證權(quán)。然而,根據(jù)新《刑事訴訟法》第四十條規(guī)定,辯護人在偵查階段享有的調(diào)查取證權(quán)應(yīng)受到限制,可以收集犯罪嫌疑人不在犯罪現(xiàn)場、未達到刑事責(zé)任能力、屬于依法不負刑事責(zé)任的精神病人等三類證據(jù)。此外,在程序方面也有所限制,即辯護人有義務(wù)將收集到的前述三類證據(jù)及時告知公安機關(guān)及人民檢察院。該規(guī)定彌補了原《刑事訴訟法》對律師在偵查期間是否可以收集證據(jù)以及收集證據(jù)的具體范圍的空白。2012年11月22日正式公布的《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》(以下簡稱《規(guī)則》)第五十一條進一步印證了該論斷。筆者認為,新法在賦予偵查期間的辯護律師以調(diào)查取證權(quán)的同時,也在一定程度上限制了偵查階段辯護律師行使該權(quán)利的范圍,同時為律師增加了提交有關(guān)證據(jù)的義務(wù)。
作為公布時間較晚的公安部《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》(2012年12月3日公布)(以下簡稱《規(guī)定》)在第五十五條第二款做出了類似規(guī)定??梢姡瑐刹殡A段辯護律師能夠在“三類證據(jù)”范圍內(nèi)進行調(diào)查取證,是已在公檢法三機關(guān)達成的共識。然而,《規(guī)定》中最能夠明確、直接體現(xiàn)偵查階段辯護律師執(zhí)業(yè)范圍的第四十條,以列舉的方式規(guī)定了公安機關(guān)在偵查階段應(yīng)當(dāng)保障辯護律師從事執(zhí)業(yè)活動的范圍,卻將律師的調(diào)查取證權(quán)排除在外。筆者按照《規(guī)定》的邏輯思維推導(dǎo)出的結(jié)論是,辯護律師在偵查階段能夠在特定范圍內(nèi)行使調(diào)查取證權(quán),然而該權(quán)利并不受到公安機關(guān)的保障。英美法中有一句著名的法諺“無救濟則無權(quán)利”?!兑?guī)定》恰以這種無救濟的方式,賦予了辯護律師一項看起來很美的“權(quán)利”。孰不知,這“權(quán)利”背后隱藏的卻是增添給律師的一項新義務(wù),即提交有關(guān)證據(jù)的義務(wù)。至此,“擴大權(quán)利”在各部門的解釋中面臨著異化成為為辯護律師在偵查階段“增添義務(wù)”的風(fēng)險。
調(diào)查取證權(quán)在現(xiàn)代刑事訴訟制度中被視為辯護律師的核心訴訟權(quán)利。不能有效地調(diào)查取證,律師的辯護會成為無米之炊④。從偵查部門角度看,明確辯護律師在偵查階段的權(quán)利,對于正確看待律師以辯護人身份介入偵查,依法保障其訴訟權(quán)利,維護程序正義和公正司法具有重要意義。但是,從我國糾問式的偵查階段訴訟構(gòu)造來看,律師的同步調(diào)查取證必然會進一步加劇收集取證方面的控、辯沖突,甚至形成以“調(diào)查反偵查”的局面,其實際結(jié)果也未必對辯方有利。
對于辯護律師在偵查階段是否享有調(diào)查取證權(quán)的關(guān)注不僅是一個《刑事訴訟法》相關(guān)條文解釋的理論問題,還是一個直接關(guān)系到偵查機關(guān)與辯護律師在偵查階段正確行使權(quán)利的司法實踐問題。
目前,犯罪嫌疑人在現(xiàn)行偵查程序中缺失主體地位,異化為偵查機關(guān)任意支配的配角。我國對于偵查概念的界定即透露出強烈的犯罪嫌疑人客體性色彩?!缎淌略V訟法》第一百一十三條規(guī)定,對于已經(jīng)立案的刑事案件,公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)偵查,并從有利于和不利于犯罪嫌疑人的兩方面進行相關(guān)證據(jù)材料的收集和調(diào)取。沿襲原《刑事訴訟法》第八十二條規(guī)定之精神,偵查仍舊被界定為偵查機關(guān)辦理刑事案件過程中采取的專門調(diào)查工作以及相關(guān)強制措施。根據(jù)法條的文義解釋,偵查程序作為一個訴訟階段被視為偵查機關(guān)的活動。而進一步理解,作為公民個人實施的收集證據(jù)的行為不能稱之為偵查,即不包括犯罪嫌疑人及其代理人或辯護律師的活動。這也是我國目前界定偵查概念的主流觀點⑤。然而,此種將犯罪嫌疑人排除在主體范圍之外的觀點,造成一種后果,即當(dāng)犯罪嫌疑人認為偵查機關(guān)采取了不當(dāng)或違法的偵查措施時,手中卻沒有提出異議,并與偵查機關(guān)進行抗辯的“武器”。犯罪嫌疑人僅能夠被動接受并配合偵查機關(guān)的調(diào)查訊問⑥。概言之,犯罪嫌疑人主體地位的缺失,破壞了偵查階段訴訟結(jié)構(gòu)的完整性,并成為導(dǎo)致犯罪嫌疑人在偵查階段沒有調(diào)查取證權(quán)的直接原因。
2012年新《刑事訴訟法》修改過程中,刑事訴訟模式中抗辯性因素的增強是一個重要趨勢。由此帶來的必然后果為:控辯雙方將更多地承擔(dān)庭審有關(guān)事實的舉證責(zé)任,法官消極被動的角色特征日益凸顯,其主動調(diào)查取證的權(quán)限明顯弱化。對于控辯雙方而言,舉證責(zé)任的加強將產(chǎn)生不同后果:就控訴方而言,日益強化的舉證責(zé)任能夠促使控方注重取證手段科技含量的提高,多元的取證手段繼而成為控方規(guī)避新《刑事訴訟法》禁止性規(guī)定的有利手段,從而為防范侵犯犯罪嫌疑人人權(quán)情形的頻發(fā)提供客觀條件支撐。在庭審對抗性加強的背景下,對犯罪嫌疑人而言,何以證明自己的事實主張或反駁控訴方的指控,以確保其在審查起訴階段及審判階段獲得有效辯護,這一切均構(gòu)筑于自身充分收集相應(yīng)證據(jù)的能力之上⑦。為此,調(diào)查取證權(quán)的獲得將成為刑事訴訟模式改革下的必然產(chǎn)物。
有觀點認為,偵查權(quán)的國家壟斷主義仍有必要存在,理由即在于我國國情導(dǎo)致目前賦予辯護方調(diào)查取證權(quán)的對抗式偵查模式在我國尚不具備成熟的前提條件。通過賦予偵查機關(guān)以客觀公正義務(wù)和賦予辯護方以申請調(diào)查證據(jù)權(quán),以實現(xiàn)對辯護方在偵查階段調(diào)查取證權(quán)缺失的彌補⑧。鑒于辯護人調(diào)查取證難,此次《刑事訴訟法》第三十九條增加了關(guān)于辯護人申請調(diào)查取證權(quán)的規(guī)定。其目的在于彌補辯護人調(diào)查取證能力的不足,同時防止辦案人員將已收集到的有利于犯罪嫌疑人、被告人的證據(jù)不向后續(xù)辦案機關(guān)移送。根據(jù)本條規(guī)定,辯護人在審查起訴或?qū)徟须A段,如果了解到公安機關(guān)沒有將在偵查、審查起訴期間收集的能夠證明被追訴人無罪或者罪輕的證據(jù)材料向人民檢察院提交,或者人民檢察院沒有向人民法院移送提交,就可以申請人民檢察院或者人民法院調(diào)取有關(guān)證據(jù)。顯然,這一規(guī)定對于保障辯護人全面了解案情,掌握有利于犯罪嫌疑人、被告人的相關(guān)證據(jù),充分行使辯護權(quán)是有積極意義的⑨。
然而,如文中前所述及,刑事訴訟模式中抗辯性因素的增強,作為裁判方的法院中立性、消極性得到進一步強化。從刑事訴訟結(jié)構(gòu)層面看,檢察機關(guān)是公訴機關(guān);而將其納入我國人民代表大會制度的政治框架中,檢察機關(guān)被賦予了對行政權(quán)、審判權(quán)等權(quán)力進行監(jiān)督制約的新角色,擔(dān)負著法律監(jiān)督的職能。為此,我國的檢察機關(guān)承擔(dān)著客觀追訴與訴訟關(guān)照的雙重義務(wù)。然而,從社會心理學(xué)層面分析,檢察機關(guān)仍不可避免地傾向于將更多目光投注于有罪證據(jù)的收集。原因在于,人們一旦做出某個重要決定,通常會借助各種途徑將決定合理化,如此行為的目的在于減少認知不協(xié)調(diào)的出現(xiàn)⑩。為此,當(dāng)司法機關(guān)一旦出現(xiàn)消極取證甚至拒絕取證的情形,這種缺少相應(yīng)制裁措施的權(quán)利將陷入“空頭支票”的尷尬境地。關(guān)于侵害辯護律師申請調(diào)查取證權(quán)的制裁措施,《規(guī)則》第五十七條第二款第十項規(guī)定,沒有正當(dāng)理由不同意辯護律師提出的收集、調(diào)取證據(jù)或者通知證人出庭作證的申請,或者不答復(fù)、不說明理由的,辯護人、訴訟代理人可以向同級或者上一級人民檢察院申訴或者控告,控告檢察部門應(yīng)當(dāng)接受并依法辦理。可以看出檢察機關(guān)已對此問題有所關(guān)注,并賦予了辯護人向同級或上一級人民檢察院申訴或者控告的救濟手段。六部委《關(guān)于實施新刑事訴訟法若干問題的規(guī)定》(以下簡稱“六部委《規(guī)定》”)第十條進一步完善了該申訴、控告的程序控制,強調(diào)人民檢察院受理辯護人、訴訟代理人的申訴或者控告后,應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)將處理情況書面答復(fù)提出申訴或者控告的辯護人、訴訟代理人。然而,該手段仍不能稱之為有效的救濟措施。許多大陸法系國家,為確保給偵查機關(guān)、公訴機關(guān)、審判機關(guān)設(shè)定的法律義務(wù)得以實施,構(gòu)建了一種被稱作“訴訟行為無效”的獨特制度。即在使用了“應(yīng)當(dāng)”“必須”這類表述后,緊隨其后的是規(guī)定以作為或不作為的方式違反上述義務(wù)的行為一律無效。所謂無效,即意味著該行為從未發(fā)生,應(yīng)從案卷以及法庭審理中被排除。筆者認為,為有效實現(xiàn)該條款的立法旨意,相關(guān)司法解釋中有必要對違反該規(guī)定的法律后果予以明確。此外,證據(jù)的收集貴在及時,申請調(diào)查取證的環(huán)節(jié),經(jīng)歷了申請、審查、批準(zhǔn)申請、實施調(diào)查,甚至申請被駁回后的申訴或控告等若干步驟,恐怕即便司法機關(guān)同意調(diào)查取證,相當(dāng)部分的證據(jù)也已因時過境遷而不可復(fù)得。
從辯護的實質(zhì)分析,是指站在維護委托人合法權(quán)益的立場上,依照現(xiàn)行法律規(guī)定,最大限度地維護委托人的合法權(quán)益。律師辯護就是通過這種特有的方式追求司法公正。因此,辯護是法律賦予辯護律師行使自己職責(zé)的一種特有方式,是實現(xiàn)和體現(xiàn)司法公正的必要手段。只有從這個角度理解辯護概念,方能給辯護活動一個準(zhǔn)確的定位,并正確認識訴訟活動的基本規(guī)律和基本架構(gòu)[11]。與此同時,有學(xué)者從律師在偵查階段行使的職能分析,認為在訴訟中,如果訴訟主體以專門以為被追訴人合法權(quán)益的維護作為其參與訴訟目的者,則該主體所履行的職能即為辯護職能。而偵查階段律師是犯罪嫌疑人合法利益的“專門”維護者[12]。偵查階段的律師享有辯護人身份是符合訴訟職能基本原理的。
縱觀我國三十年來刑事辯護的發(fā)展,辯護活動遵循了從審判辯護向?qū)徟星稗q護延伸,實體辯護和程序辯護逐步分離的脈絡(luò)軌跡[13]。辯護活動的整體內(nèi)涵不僅體現(xiàn)為法庭辯護,還包括審判前的辯護。審判前辯護是一種開庭的準(zhǔn)備活動,包括會見當(dāng)事人、查閱案卷、調(diào)查取證,與公訴機關(guān)溝通、交換意見,等等。結(jié)合近年辯護的實踐效果和律師辯護的表現(xiàn),審判前階段的辯護日益凸現(xiàn)其重大意義。具體到偵查階段,律師的辯護可以分為兩個方面:一方面可以稱為“為法庭審判中的辯護作準(zhǔn)備”,如會見在押嫌疑人,必要的了解案情,進行一些初步調(diào)查,向在押嫌疑人核實案情和了解證據(jù)線索,這些都是為庭審中的辯護作準(zhǔn)備。另一方面可以稱作獨立的辯護活動。其表現(xiàn)為兩種方式:第一是程序辯護。如在審查批捕環(huán)節(jié),律師如果有證據(jù),有事實和法律依據(jù)論證本案沒有逮捕必要,從而說服檢察機關(guān)作出不批捕的決定。這種程序辯護對實體結(jié)果將會產(chǎn)生重大影響,將案件導(dǎo)入不同的流向,從而將部分案件消化在偵查階段[14]。第二是實體辯護。律師在偵查階段可以向偵查機關(guān)提出論證本案不構(gòu)成犯罪的辯護意見,從而將案件阻止在偵查終結(jié)前,說服偵查機關(guān)作出撤銷案件的決定,這也構(gòu)成了實質(zhì)上的無罪辯護。這種偵查階段的辯護,不但未因?qū)徢盁o控訴而喪失其獨立價值,相反地,在很大程度上有利于偵查和起訴機關(guān),為其避免提起不必要的“訴”和批準(zhǔn)不必要的“捕”提供了保障。無論從程序辯護或?qū)嶓w辯護角度分析,缺失了調(diào)查取證權(quán),律師的辯護均成為“空中樓閣”而不可為之。
不同的律師形象是在各自特定訴訟文化中的產(chǎn)物。英美法系中,法律規(guī)范下的對抗被視為是保障公民個人自由不受國家權(quán)力恣意侵犯以及“發(fā)現(xiàn)真理”的重要手段和有效方法。律師被視為遭受到刑事追究的人們解釋涉嫌罪名及行為性質(zhì),提供法律觀點和預(yù)測判斷,保障證據(jù)收集的全面性和真實性,揭示客觀真相,抑制法官的片面性和隨意性的人[15]。而在中國,律師形象始終是一個矛盾集合體。直至今日,在許多民眾甚至許多公檢法機關(guān)工作人員的心目中,律師還是一個收當(dāng)事人的錢,卻起不了什么作用,或者僅在法官與當(dāng)事人之間起媒介作用的可有可無的角色。近年,辯護律師因偽證罪被抓的案例不勝枚舉,具有巨大社會轟動效應(yīng)的也不在少數(shù)。究其原因,律師的權(quán)利擴大了,很多人“管不好自己”,“出事是正常的,否則律師就不是凡人而是圣人了”,“如果給了律師偵查階段以調(diào)查取證權(quán),可以預(yù)見會有更多的律師要住進來”[16]。中國刑辯律師的這一現(xiàn)實社會認同感與應(yīng)然狀態(tài)下律師形象“遮蔽在圣潔的法律麾下”的形象格格不入[17]。我國法律對辯護律師訴訟權(quán)利的態(tài)度以及司法實踐中司法人員與律師關(guān)于權(quán)利范圍的種種爭議,正是出于這種現(xiàn)實的顧慮。
結(jié)合本文對偵查階段辯護律師調(diào)查取證權(quán)存在與否爭議產(chǎn)生的根源性分析,筆者認為辯護律師在偵查階段應(yīng)當(dāng)被立法明示地賦予調(diào)查取證權(quán),但就現(xiàn)階段我國刑事訴訟發(fā)展?fàn)顩r看,權(quán)利行使過程應(yīng)受到一定限制。
從修改后的《刑事訴訟法》第三十六條與其他條文的關(guān)系來看,新《刑事訴訟法》并未直接否定辯護律師在偵查階段享有調(diào)查取證權(quán)。理由如下:第一,根據(jù)新《刑事訴訟法》第三十九條規(guī)定,人民檢察院既是代表國家提起公訴的司法機關(guān),又是查辦職務(wù)犯罪的偵查機關(guān)。依照本條規(guī)定,在偵查階段辯護律師可以申請人民檢察院調(diào)取查辦職務(wù)犯罪過程中能夠證明犯罪嫌疑人無罪或罪輕的證據(jù)[18]。第二,如果將偵查階段辯護律師的權(quán)利限定在修改后的第三十六條范圍內(nèi),那么偵查階段辯護律師的會見權(quán)將產(chǎn)生疑問。關(guān)于律師會見權(quán)的規(guī)定出現(xiàn)于新《刑事訴訟法》第三十七條,其中并未明確會見始于哪個訴訟階段。顯然,認定偵查階段辯護律師的權(quán)利不能僅以新《刑事訴訟法》第三十六條為限,應(yīng)當(dāng)聯(lián)系與辯護相關(guān)的所有條文綜合考慮。第三,若不賦予偵查階段辯護律師以調(diào)查取證權(quán),則無法履行案件偵查終結(jié)前提出意見的職責(zé)。根據(jù)修改后的《刑事訴訟法》第四十條、第一百五十九條規(guī)定,辯護人收集的三類證據(jù),應(yīng)當(dāng)及時告知公安機關(guān)、人民檢察院。如果辯護律師在案件偵查終結(jié)前提出發(fā)表意見的要求,偵查機關(guān)必須聽取,并將其所提意見記錄在案,對書面意見加以附卷。顯然,這一切均建立在全面的調(diào)查取證基礎(chǔ)之上方能實現(xiàn)。第四,從《刑事訴訟法》條文整體分析,當(dāng)立法試圖對辯護律師某些訴訟權(quán)利適用范圍加以限制時,應(yīng)當(dāng)在條文中具體予以說明。換言之,除非法律另有規(guī)定,辯護律師調(diào)查取證權(quán)應(yīng)當(dāng)可以適用于刑事訴訟的各個階段。
國際刑事司法準(zhǔn)則實際上并未明示規(guī)定律師調(diào)查取證權(quán),辯護律師也通常不享有強制性收集證據(jù)的權(quán)力。調(diào)查取證權(quán)僅作為一種“權(quán)利”行使,其只是律師在刑事訴訟活動中從事調(diào)查取證行為的一種資格,對他人并無強制力[19]。然而,如我國這般通過明示或默示方式限制辯護律師調(diào)查取證權(quán)的情形也極為罕見。為此,我們可以借鑒國外的先進經(jīng)驗。第一,借鑒英美法系國家的做法,在法庭審判前,被告人可要求法院以強制手段傳喚本方證人或要求有關(guān)人員交出對被告人有利的書證和物證。第二,可嘗試借鑒大陸法系國家的相關(guān)做法,以立法規(guī)定的方式宣告并保護被告人及其律師的調(diào)查取證請求權(quán)。通過立法來保障被告人及其辯護律師與公訴人在調(diào)查取證及參與庭審方面的平等機會。第三,高度重視對于律師執(zhí)業(yè)的立法保護和制度保障。此方面可借鑒英國、德國、法國、日本等國家的做法,在立法上明確律師具有刑事辯護豁免權(quán)。然而,欲從根本上解決調(diào)查取證難的問題,《刑法》第三百零六條、《刑事訴訟法》第四十二條第一款的規(guī)定若不廢除,懸在刑辯律師頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”則永無消散之日。
在控制犯罪、維護社會穩(wěn)定層面分析,國家權(quán)力在尊重人權(quán)保障的前提下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先于個人權(quán)利。進言之,辯護律師在偵查階段調(diào)查取證的范圍和方式理應(yīng)受到合理限制。第一,辯護律師不得采取秘密調(diào)查手段進行調(diào)查取證,即不得采取監(jiān)聽、監(jiān)視、跟蹤、秘密錄音錄像以及秘密拍照等方式獲取證據(jù)。從根本上講,辯護律師不具有國家機關(guān)的屬性,也不是行使任何國家管理職能的公務(wù)人員,無法實現(xiàn)國家職能,因此它的活動不應(yīng)帶有執(zhí)行公務(wù)的性質(zhì)[20]。第二,辯護律師的調(diào)查取證行為不得對其他公民的權(quán)利造成損害,不得強制他人為或不為某行為,不得強迫證人作證或書寫證言或者強迫任何公民交出由其所有或保管的物品。第三,辯護律師不得對證人采取引誘、威脅的方法獲取證據(jù)。否則,屬于違背職業(yè)倫理,甚至構(gòu)成妨害司法的罪名。被誘惑、威脅的調(diào)查對象還包括有關(guān)單位和其他與案件有利害關(guān)系的人。辯護律師在調(diào)查取證過程中,需有關(guān)單位配合、支持,不可對單位的任何職員采取誘惑、威脅的方法獲取證據(jù)。第四,辯護律師不得湮滅證據(jù)、偽造證據(jù)或者幫助湮滅、偽造證據(jù)。第五,禁止教唆或者幫助串供、幫助當(dāng)事人自殺。辯護律師不得在調(diào)查取證過程中對當(dāng)事人或者其親屬與其他證人加以利誘串供,不得對被害人威逼,迫使其退出訴訟,或幫助被羈押的犯罪嫌疑人自殺。第六,從調(diào)查取證權(quán)的具體行使層面分析,還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定其適用范圍,甚至要嚴(yán)格于其他的訴訟階段。一是對于在押的犯罪嫌疑人調(diào)查取證,應(yīng)當(dāng)禁止辯護律師惡意利用會見權(quán),實施串供、幫助羈押的犯罪嫌疑人以了解案件情況為名進行教唆、引誘作虛假陳述等;二是對被害人及親屬提供的證人,絕對禁止搜集證言;三是對于物證的收集可以放在司法機關(guān)調(diào)查之后進行補充性取證[21]。對同一證據(jù)來源,首次調(diào)查權(quán)屬于公安司法機關(guān),辯護律師僅享有事后補充性調(diào)查的權(quán)利,否則會影響證據(jù)的原始形態(tài),不利于司法機關(guān)查明案件事實[22]。
新修訂的《刑事訴訟法》并未能終結(jié)理論界與實務(wù)界關(guān)于偵查階段辯護律師是否具有調(diào)查取證權(quán)的爭論,反而一定程度上深化了律師界與司法機關(guān)關(guān)于此問題理解上的歧義。司法機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分和管理制度,須建立在權(quán)責(zé)明確、相互制約、高效運行的司法體制前提之上。應(yīng)依法制約公訴機關(guān)的權(quán)力,不能使庭上對抗的雙方在一開始就在法律地位、資源、證據(jù)獲取和權(quán)利與權(quán)力的對比上出現(xiàn)嚴(yán)重的失衡狀況。保證辯護律師的基本地位,維護辯護律師的正常調(diào)查取證權(quán)是維護法律正確實施,保障犯罪嫌疑人基本人權(quán)的必經(jīng)之途。
注釋:
①閔春雷、賈志強:《刑事庭前會議制度探析》,《中國刑事法雜志》2013年第3期。
②蘭躍軍:《比較法視野中的技術(shù)偵查措施》,《中國刑事法雜志》2013年第1期。
③汪海燕:《合理解釋:辯護權(quán)條款虛化和異化的防線》,《政法論壇》2012年第6期。
④徐靜村主編:《刑事訴訟法(第二修正案)學(xué)者擬制稿及立法理由》,法律出版社2005年版,第33頁。
⑤陳光中主編:《刑事訴訟法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社1996年版,第277頁;陳光中、徐靜村:《刑事訴訟法學(xué)》,中國政法大學(xué)出版社1999年版,第282頁;劉金友:《新編刑事訴訟法教程》,法律出版社1996年版,第191頁。
⑥⑦⑧⑩樊崇義、吳光升:《刑事訴訟法再修改背景下偵查程序的改革方向》,《鐵道警官高等專科學(xué)校學(xué)報》2009年第1期。
⑨陳光中主編:《〈中華人民共和國刑事訴訟法〉修改條文釋義與點評》,人民法院出版社2012年版,第36頁。
[11][14]田文昌、陳瑞華主編:《刑事辯護的中國經(jīng)驗》,北京大學(xué)出版社2012年版,第6、337頁。
[12][13]陳光中、汪海燕:《偵查階段律師辯護問題研究——兼論修訂后的〈律師法〉實施問題》,《中國法學(xué)》2010年第1期。
由圖2可知,通過多幀積累,目標(biāo)回波不連通的“SST區(qū)域”形成了一條較為明顯的目標(biāo)航跡,極大提高了對這類SST的檢測能力。把正常目標(biāo)形成的目標(biāo)航跡設(shè)定為訓(xùn)練樣本。為了簡化運算量,選擇“正常目標(biāo)”部分目標(biāo)回波作為訓(xùn)練樣本,其他目標(biāo)回波通過濾波處理和Hough變換得到如圖3所示的濾波效果圖。
[15]熊秋紅:《轉(zhuǎn)變中的刑事訴訟法學(xué)》,北京大學(xué)出版社2004年版,第46頁。
[16]陳瑞華主編:《刑事辯護制度的實證考察》,北京大學(xué)出版社2005年版,第28頁。
[17]Deborah L.Rhode,“The Rhetoric of Professional Reform”,45 Md.L.Rev.274(1986),p.274.轉(zhuǎn)引自朱德宏:《辯護律師調(diào)查取證權(quán)研究》,中國檢察出版社2010年版,第181頁。
[18]李文生:《新刑事訴訟法對瀆職侵權(quán)犯罪偵查工作的影響及其應(yīng)對》,載《反瀆職侵權(quán)工作指導(dǎo)與參考》,中國檢察出版社2012年版,第3頁。
[19]顧永忠:《淺議〈刑事訴訟法〉修改后律師調(diào)查取證權(quán)的變化與不變》,《中國司法論壇》2012年第10期。
[21]高家偉、邵明、王萬華:《證據(jù)法原理》,中國人民大學(xué)出版社2004年版,第98頁。
[22]牟綠葉:《論偵查人員的程序證人身份》,《中國刑事法雜志》2013年第9期。