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        美國跨境證券訴訟屬人管轄權(quán)問題探析

        2012-04-29 21:27:31汪諸豪
        人民論壇 2012年8期

        汪諸豪

        【摘要】近年來,眾多赴美上市的中國企業(yè)及其公司管理層個(gè)人被卷入了美國股民發(fā)起的證券類集團(tuán)訴訟之中。然而美國法院在審理這一類案件時(shí)卻面臨著一系列程序性和管轄權(quán)問題。其中爭(zhēng)議最大的莫過于美國法院對(duì)境外上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的屬人管轄權(quán)問題。美國法院屬人管轄權(quán)適用問題至今沒有統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)。這種模糊性導(dǎo)致了實(shí)踐中一定程度的制度成本。

        【關(guān)鍵詞】美國法院境外董監(jiān)高屬人管轄權(quán)

        2011年以來美國證監(jiān)會(huì)通過加大對(duì)其證券市場(chǎng)上VIE模式中國概念股的監(jiān)管力度,調(diào)查出大量公司公開業(yè)績?cè)旒?,由此引發(fā)了中國概念股股價(jià)的集體跳水,眾多公司股票交易被停牌,更有甚者被紐約證券交易所(NYSE)或納斯達(dá)克(NASDAQ)勒令退市。事實(shí)上,這種通過美國股民集團(tuán)訴訟的方式來解決跨境證券糾紛的案例在實(shí)踐中問題重重。首先,《美國1934年證券交易法案》(以下簡稱《1934證券法案》)并未明文規(guī)定該如何處理涉外證券詐騙,更未提及該如何處置外國公司的境外董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員(以下簡稱董監(jiān)高)。其次,這種涉及到跨國主體的集團(tuán)訴訟,一旦美國法院開始審理,便會(huì)立刻產(chǎn)生大量復(fù)雜的管轄權(quán)和訴訟程序問題。實(shí)踐中,許多美國法院在處理跨境證券案件時(shí),會(huì)啟動(dòng)“法院不方便審理”規(guī)則對(duì)這類案件進(jìn)行撤銷或?qū)で笸鈬械膮f(xié)助;甚至股民集團(tuán)訴訟中原告的組成會(huì)涉及到美國境外投資者是否具有在美國法院原告訴訟資格的問題。究其根本,核心問題是被列為被告人的中國本土董監(jiān)高們是否在美國法院屬人管轄權(quán)范圍內(nèi)。

        活躍在美國證券市場(chǎng)上的中國企業(yè)董監(jiān)高角色

        當(dāng)一個(gè)中國公司在美國從事證券交易活動(dòng)時(shí),該公司的董監(jiān)高就得承擔(dān)起美國法律所規(guī)定的相對(duì)應(yīng)公司的治理職責(zé)。為了避免公司卷入后續(xù)的美國證券訴訟之中,參與到美國證券市場(chǎng)交易活動(dòng)中的境外公司董監(jiān)高們需要清晰了解在美國法律下應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任與義務(wù)。

        與證券有關(guān)的公司治理職責(zé)(美國)。美國境外國家法律注冊(cè)成立的公司一旦選擇在美國上市發(fā)行股票,接踵而來的不僅是巨額的美金融資,而且其管理層從此也將受制于美國證券行業(yè)治理相關(guān)的法律規(guī)定。公司的內(nèi)部董事和外部獨(dú)立董事都需要對(duì)公司的證券活動(dòng)負(fù)責(zé)。公司的內(nèi)部董事會(huì)直接參與到相關(guān)上市文件的準(zhǔn)備,遞交和分發(fā),以及對(duì)美國證監(jiān)會(huì)定期和重大事項(xiàng)的披露。根據(jù)美國證券法的要求,某些內(nèi)部董事負(fù)有在具體文件上簽字和證明的職責(zé)。此外,公司董事會(huì)需要對(duì)某些特定遞交文件上的簽名承擔(dān)共同責(zé)任。對(duì)于公司的外部獨(dú)立董事而言,他們對(duì)本上市公司的運(yùn)作負(fù)有廣泛的監(jiān)督職責(zé),具體包括:對(duì)公司遞交給美國證監(jiān)會(huì)的文件,包括公司股票發(fā)行材料和相關(guān)定期披露材料,進(jìn)行審閱;對(duì)公司外部審計(jì)師的監(jiān)督職責(zé);在遞交給美國證監(jiān)會(huì)之前,對(duì)經(jīng)審計(jì)后的公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行批準(zhǔn);以及對(duì)本上市公司所有對(duì)外披露信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估。

        2002年《薩班斯—奧克斯利法案》引入了一系列有關(guān)公司監(jiān)管的嚴(yán)格要求,后來幾經(jīng)修訂,今天的《薩班斯—奧克斯利法案》,除了個(gè)別例外規(guī)定以外,對(duì)在美國上市的本土和境外公司幾乎做到了一視同仁。通過將境外公司董事會(huì)納入該法案下升級(jí)的公眾責(zé)任和公司監(jiān)管要求,美國國會(huì)和美國證監(jiān)會(huì)對(duì)外發(fā)出了一個(gè)明確的信號(hào):美國的立法者對(duì)于在美國上市的所有公司,不論本土的還是境外的,有著一致的公司治理要求和期望。

        由于未履行與證券有關(guān)的公司治理職責(zé)所面臨的民事責(zé)任懲罰(美國)。美國證券法適用于中國赴美上市公司所導(dǎo)致的結(jié)果之一是迫使中國境內(nèi)的董監(jiān)高們,跟他們的美國同行一樣,一旦未履行其公司治理職責(zé),就將面臨相應(yīng)的美國民事法律責(zé)任懲罰。

        美國1933和1934證券法案規(guī)定了在美上市公司董事會(huì)成員個(gè)人的主要責(zé)任義務(wù)。美國證券法還會(huì)對(duì)違反了“反欺詐”條款的上市公司控制人追加責(zé)任?!?934證券法案》第二十條(a)款規(guī)定的“公司控制人”定義包括美國證券法究責(zé)對(duì)象的“直接或間接”控制人。因此,除了自身違反美國證券法的規(guī)定而受到懲罰之外,那些實(shí)際控制了上市公司的董事會(huì)成員還有可能會(huì)因?yàn)樵撋鲜泄驹诿绹C券市場(chǎng)上的不當(dāng)行為而被追究間接責(zé)任。

        總而言之,赴美上市公司的中國本土董監(jiān)高們,和他們的美國同行們一樣,需要對(duì)廣大美國股民負(fù)責(zé),否則就會(huì)面臨美國證券法規(guī)定的多種民事責(zé)任懲罰。

        美國法院針對(duì)境外董監(jiān)高的屬人管轄權(quán)問題

        不得不承認(rèn),按照美國法律,美國法院對(duì)境外被告人行使管轄權(quán)有其必要的法律依據(jù),但同時(shí)美國憲法對(duì)該管轄區(qū)的行使又有一定的限制。在跨境證券案件中美國法院管轄權(quán)的應(yīng)用需要遵守一定的規(guī)則。

        將境外被告人納入美國法院屬人管轄權(quán)的一般要求。按照美國法律的要求,想要將境外被告人納入美國聯(lián)邦法院屬人管轄權(quán)范圍之內(nèi)包含兩個(gè)基本的論證步驟。第一,訴訟地法院必須要有對(duì)其行使管轄權(quán)的法定權(quán)力;第二,法院必須確定對(duì)被告人行使管轄權(quán)不會(huì)違反美國憲法正當(dāng)程序原則對(duì)于被告人的保護(hù)。

        首先是關(guān)于美國法院對(duì)境外被告人行使管轄權(quán)的法定權(quán)力問題。美國聯(lián)邦法院針對(duì)某一特定被告人行使管轄權(quán)的法定權(quán)力源自于美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則。其中第四(k)(1)條規(guī)定:美國聯(lián)邦法院可以借用其所在地州內(nèi)成文法中的“長臂管轄權(quán)規(guī)則”(Long-Arm Statute)就對(duì)被告人的管轄權(quán)問題進(jìn)行定奪。就《美國聯(lián)邦法》下所產(chǎn)生的爭(zhēng)議而言,第四(k)(2)條有特別的規(guī)定:“當(dāng)由某一具體美國聯(lián)邦成文法授權(quán)許可的情況下,法院傳票送達(dá)是建立對(duì)被告人管轄權(quán)的有效途徑?!备鶕?jù)美國證券法所提起的證券詐騙訴訟就屬于該種情形,《1934證券法案》第二十七條和《1933證券法案》第二十二條中也有同樣的描述。美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則和美國證券法規(guī)定二者疊加所產(chǎn)生的結(jié)果就是:美國證券法的上述規(guī)定授權(quán)對(duì)被指控證券詐騙的被告人可以進(jìn)行全球范圍內(nèi)的法院傳票送達(dá);因?yàn)槊绹C券法屬于美國聯(lián)邦法,按照美國聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則的上述規(guī)定,全球范圍內(nèi)的傳票送達(dá)便成為了美國法院在證券詐騙案件中建立對(duì)境外被告人管轄權(quán)的有效途徑。因此,按照美國法律,美國法院在跨境證券詐騙案件中對(duì)境外被告人行使管轄權(quán)的法定權(quán)力是存在的。

        其次是有關(guān)美國憲法就法院對(duì)境外被告人行使管轄權(quán)的限制問題。美國憲法正當(dāng)程序原則是從1945年美國最高院經(jīng)典判例International Shoe及后續(xù)判決中逐漸發(fā)展起來的。這一原則的分析步驟分為兩部分。第一,被告人在美國訴訟地的活動(dòng)/影響必須要達(dá)到或超過“最小值接觸”(Minimum Contacts),這個(gè)“最小值接觸”標(biāo)準(zhǔn)意在確保在該地進(jìn)行訴訟不會(huì)冒犯到傳統(tǒng)的美國憲法公平對(duì)待和實(shí)質(zhì)正義要求;第二,管轄權(quán)的行使必須是合理的,須全面考慮并平衡被告人應(yīng)訴的負(fù)擔(dān)、訴訟地所在州利益以及原告獲得補(bǔ)償?shù)睦?。特別指出的是,當(dāng)美國法院管轄權(quán)的形成是基于由聯(lián)邦法(如美國證券法)授權(quán)對(duì)被告人的全球傳票送達(dá)時(shí),在計(jì)算“最小值接觸”時(shí)應(yīng)以美國全國范圍為計(jì),而不僅限于被告人在某一特定州內(nèi)的行為。

        需重點(diǎn)介紹一下,美國法院在對(duì)境外被告人行使屬人管轄權(quán)時(shí)經(jīng)常使用的屬人管轄權(quán)“影響力”理論(the “Effects” Theory of Personal Jurisdiction)。通過應(yīng)用該“影響力”理論,被告人在美國境外開展的活動(dòng)也可能滿足于美國有“最小值接觸”的要求。然而在實(shí)際操作中,美國法院在應(yīng)用“影響力”理論時(shí)都非常謹(jǐn)慎。盡管如此,“影響力”理論至少使得美國法院有了可以針對(duì)境外被告人的境外行為行使管轄權(quán)的可能,即便是在該境外被告人缺少美國境內(nèi)活動(dòng)的情況下。

        在跨境證券案件中應(yīng)用美國法院管轄權(quán)規(guī)則。美國憲法程序公正原則分析步驟的第一條“最小值接觸”所要求的是被告人已經(jīng)與美國有足夠多的聯(lián)系以便美國法院對(duì)其行使管轄權(quán)是件順理成章的事情。在一些跨境證券案件中,原告聲稱境外被告人作為“美國上市公司高管”這一職務(wù)本身便構(gòu)成了與美國的“最小值接觸”。在另外一些跨境證券案件中,原告則側(cè)重針對(duì)境外被告人的具體行為或不作為來證明該被告人與美國有足夠聯(lián)系。

        境外被告人身份自證“最小值接觸”的存在(非傳統(tǒng)證明路徑)?!肮究刂迫恕鄙矸荨!?934證券法案》對(duì)違反美國證券法的上市公司控制人追加責(zé)任。在跨境證券詐騙訴訟案件中,當(dāng)美國法院已經(jīng)建立起了針對(duì)該上市公司的屬人管轄權(quán)時(shí),原告經(jīng)常會(huì)在這時(shí)向法院請(qǐng)求將該上市公司的法定控制人也納入法院的屬人管轄權(quán)范圍。但絕大多數(shù)美國法院認(rèn)為公司控制人身份本身不應(yīng)取代管轄權(quán)“最小值接觸”的分析過程,美國證券法中有關(guān)上市公司控制人責(zé)任義務(wù)的規(guī)定本身不等同于說美國法院就對(duì)公司控制人具有屬人管轄權(quán)。《1934證券法案》中規(guī)定的公司控制人責(zé)任不應(yīng)與美國法院屬人管轄權(quán)混為一談,后者是一個(gè)涉及到美國憲法的問題。因此,保持這兩者區(qū)別的重要性之一在于保持對(duì)被告人管轄權(quán)分析中的美國憲法精神。同時(shí),這樣做可以避開實(shí)際操作中的“公司控制人”身份界定的問題。

        “董事會(huì)成員”身份。另一種類似的觀點(diǎn)是,公司“董事會(huì)成員”身份本身即可滿足管轄權(quán)“最小值接觸”要求。美國各法院在實(shí)踐中已經(jīng)徹底否定了這一觀點(diǎn),他們認(rèn)為,僅董事會(huì)成員身份本身無法滿足“行為在美國境內(nèi)有直接和可預(yù)見性影響”的屬人管轄權(quán)“影響力”理論要求。即便董事會(huì)成員所負(fù)責(zé)的公司交易導(dǎo)致了證券欺詐行為在美國的發(fā)生,僅董事會(huì)成員身份本身不足以作為美國法院對(duì)該境外被告人行使管轄權(quán)的充分依據(jù)。

        境外被告人的具體個(gè)人行為作為“最小值接觸”的證明(傳統(tǒng)證明路徑)。如上所述,僅通過證明被告人身份來要求美國法院對(duì)其行使管轄權(quán)在絕大多數(shù)情況下都以失敗告終,因此原告通常還是會(huì)走傳統(tǒng)路線:針對(duì)境外董監(jiān)高的某些具體行為來證明其已與美國建立起了充分的聯(lián)系。

        境外被告人在美國境內(nèi)的活動(dòng)。境外董監(jiān)高在美國境內(nèi)的活動(dòng)時(shí)常會(huì)和股民集團(tuán)訴訟中原告聲稱的具體公司證券欺詐行為有關(guān)。特別是公司內(nèi)部高管,他們的職責(zé)之一就是代表公司作出各種決定或者代表公司在美國境內(nèi)從事與證券有關(guān)的活動(dòng)。當(dāng)原告主張公司董監(jiān)高在美國境內(nèi)的具體行為構(gòu)成美國法院對(duì)其的管轄權(quán)時(shí),公司內(nèi)部高管有時(shí)會(huì)聲稱自己在美國境內(nèi)的活動(dòng)都在其工作職責(zé)范圍內(nèi),因此受“公司高管受托責(zé)任保護(hù)”原則(Fiduciary Shield Doctrine)或“商業(yè)決策”原則(Business Judgment Rule)的保護(hù),不受美國法院的管轄。誠然,正如美國法院否定“被告人身份等于法院管轄權(quán)”理論一樣,美國法院通常都會(huì)否定這種“公司高管受托責(zé)任保護(hù)”的說法。

        境外被告人在美國境外的活動(dòng)。在跨境證券詐騙訴訟中,更常見的情況是,由于“問題”公司境外董監(jiān)高根本就未曾來過美國,原告在證明美國訴訟地法院對(duì)境外被告人具有管轄權(quán)時(shí),需要將注意力集中在被告人在美國境外的行為活動(dòng)上,依托屬人管轄權(quán)“影響力”理論,重點(diǎn)考察這些境外行動(dòng)在美國境內(nèi)所造成的影響。實(shí)踐中,美國法院也大多認(rèn)可上述行為在美國境內(nèi)具有直接和有預(yù)見性的影響力。然而僅被指控未履行監(jiān)督職責(zé)的美國境外公司外部獨(dú)立董事通常都不在美國法院的管轄權(quán)范圍內(nèi)。正如在Charas訴Sand Technology Systems Intl, Inc.案中,美國聯(lián)邦地區(qū)法院(紐約南區(qū))所指出的:“僅僅因?yàn)榫幼≡诿绹惩獾墓就獠慷聦?duì)公司的運(yùn)作疏于監(jiān)督,并不能直接和有預(yù)見性地導(dǎo)致該公司在美國證券市場(chǎng)上發(fā)生詐騙行為?!?/p>

        不得不指出的是,為了滿足美國憲法程序正義原則的要求,除了確認(rèn)被告人與美國有“最小值接觸”以外,美國法院還必須要認(rèn)定對(duì)被告人行使管轄權(quán)是合理的。很多案例和美國法院判決表明,在跨國證券訴訟案件中,美國憲法合理性的要求是一個(gè)不穩(wěn)定的變量。即便在作為被告人的境外董監(jiān)高已被證明有與美國“最小值接觸”的情況下,美國憲法的合理性要求仍可成為限制美國法院對(duì)境外董監(jiān)高行使管轄權(quán)的獨(dú)立障礙。

        結(jié)論和建議

        針對(duì)境外董監(jiān)高的美國法院屬人管轄權(quán)適用問題至今沒有統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)。這種模糊性導(dǎo)致了實(shí)踐中一定程度的制度成本。一方面,境外上市公司和其境外董監(jiān)高無法對(duì)他們?cè)诿绹淖C券活動(dòng)將來可能會(huì)導(dǎo)致的后果進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)判,從而無法對(duì)潛在的責(zé)任義務(wù)進(jìn)行有效的評(píng)估,因此有可能會(huì)就此放棄赴美投資的機(jī)會(huì)。另一方面,在每一個(gè)具體的跨境證券糾紛案件中,就美國法院是否對(duì)境外被告人擁有管轄權(quán)的問題上,原被告雙方往往會(huì)展開激辯,法院也需要就此耗費(fèi)大量時(shí)間精力進(jìn)行定奪,這無論對(duì)訴訟當(dāng)事人雙方還是對(duì)美國的司法體系無疑都是巨大的成本負(fù)擔(dān)。

        美國的法院屬人管轄權(quán)規(guī)則和美國證券法在執(zhí)行中的實(shí)體目標(biāo)之間存在著配合上不默契問題。這并不是一個(gè)簡單的成本問題,而是說美國法院管轄權(quán)規(guī)則在實(shí)踐中有可能會(huì)成為美國證券法有效運(yùn)作的阻礙。兩者配合不默契的表現(xiàn)之一就是在給美國證監(jiān)會(huì)遞交文件上的簽名成了引發(fā)美國法院管轄權(quán)爭(zhēng)議的導(dǎo)火線。配合不默契的表現(xiàn)之二是美國憲法的合理性要求。在美國法院評(píng)估對(duì)某一特定境外董監(jiān)高行使管轄權(quán)是否合理時(shí),都被要求必須要考慮進(jìn)原告獲得損害賠償?shù)睦?,訴訟所在州的利益,并將這兩者與被告的訴訟負(fù)擔(dān)進(jìn)行比較權(quán)衡。然而,從美國證券法執(zhí)行的實(shí)體目標(biāo)角度出發(fā),原告所能獲得的損害賠償是次要的考慮因素,更為重要的是要防止未來類似證券詐騙行為在美國境內(nèi)的繼續(xù)發(fā)生。

        美國股民針對(duì)中國赴美上市公司以及本土董監(jiān)高的集團(tuán)訴訟仍在美國各地法院中如火如荼地進(jìn)行著。本著樸素公平正義原則,筆者最后提出以下兩點(diǎn)建議:首先,資本全球化如此深入的今天,無論美國還是中國,其國內(nèi)證券市場(chǎng)都儼然已是一個(gè)國際大舞臺(tái)。各國間,尤其是中美兩國之間在維護(hù)證券市場(chǎng)穩(wěn)定,追究不法分子責(zé)任方面應(yīng)該大力加強(qiáng)合作,嚴(yán)厲打擊那些利用別國國內(nèi)司法管轄權(quán)的有限性而趁機(jī)使用非法詐騙手段在別國證券市場(chǎng)上謀取暴利的投機(jī)分子。其次,被美國股民推上美國法院被告席的中國企業(yè)本土董監(jiān)高們應(yīng)該積極行動(dòng)起來,充分運(yùn)用“屬人管轄權(quán)”這一美國法院民事訴訟程序中的軟肋,聘請(qǐng)專業(yè)律師向美國訴訟地法院及時(shí)提出相關(guān)駁回原告起訴的申請(qǐng),進(jìn)行有據(jù)有節(jié)的反擊,以避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。倘若如此,未來越來越多的美國法院在這一類股民集團(tuán)訴訟案件中撤銷對(duì)中國本土董監(jiān)高的個(gè)人起訴將不足為奇。

        (作者為美國洛克律師事務(wù)所(Locke Lord LLP)達(dá)拉斯總部律師,中國政法大學(xué)美國國會(huì)研究中心特聘副研究員,美國法律博士)

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