【摘 要】 文章基于趙宇正當(dāng)防衛(wèi)案,首先對基本案情予以介紹與梳理,接著詳細探析該案件引申出的四個法律問題,包括司法實踐中正當(dāng)防衛(wèi)的認定、防衛(wèi)過當(dāng)?shù)慕缍?、相對不起訴與法定不起訴的理論與實際意義,以及公眾輿論對司法程序的影響。
【關(guān)鍵詞】 正當(dāng)防衛(wèi);不起訴;公眾輿論
一、基本案情梳理
2018年12月26日晚,李某和鄒某在酒后一同前往鄒某在福州市晉安區(qū)某公寓4樓住處,李某想隨鄒某一同上樓遭到拒絕,二人便開始爭吵。隨后李某被關(guān)在門外,其用腳踹門,強行進入了鄒某住處,見屋內(nèi)還有其他女子,便提出與鄒某出去過夜,再次遭到拒絕后便開始打罵鄒某,即刻引來了鄰居圍觀。此時,住在5樓的趙宇聽到了鄒某的呼喊,便下樓一探究竟,見到鄒某正在被李某掐脖,便立刻上前制止,趙宇與李某一同倒地。二人起身后發(fā)生肢體沖突,李某打了趙宇兩拳,于是趙宇將李某推倒,還了李某兩拳,隨后嘗試與鄒某一同逃脫,不幸被李某緊緊地抓住了三根手指,情急之下趙宇向李某的腹部踹了一腳,并拿起屋內(nèi)的凳子欲砸向李某,被鄒某攔下,最后在其妻子的勸說下離開了現(xiàn)場。不久后,警察趕到現(xiàn)場,李某的腹部劇烈疼痛,警察將其送往醫(yī)院,最后被法醫(yī)鑒定為重傷二級。
2018年12月29日,趙宇因涉嫌故意傷害罪被警方刑事拘留,在看守所關(guān)押14天。2019年2月20日,福州市公安局晉安分局以過失致人重傷罪向晉安區(qū)人民檢察院移送起訴。第二天,檢察院認定趙宇的行為構(gòu)成防衛(wèi)過當(dāng),并做出了相對不起訴的決定。
2019年2月17日,趙宇在社交媒體微博上以“被冤枉的趙宇”為用戶名發(fā)布了一則求助信息,在說明事情經(jīng)過后,請求大家轉(zhuǎn)發(fā)微博,將此事宣傳出去。眾多網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)了這條微博,其中不乏明星藝人,許多網(wǎng)友們還在微博下寫下了自己的意見,大部分人認為趙宇行為系見義勇為,不應(yīng)該受到處罰。此案因此受到了網(wǎng)友們關(guān)注和熱議。
2019年3月1日,在最高人民檢察院的指導(dǎo)下,福建省人民檢察院指令福州市人民檢察院對該案進行了審查,認定趙宇的行為構(gòu)成正當(dāng)防衛(wèi),不負刑事責(zé)任,原不起訴決定書認定的防衛(wèi)過當(dāng)屬于適用法律錯誤,依法予以撤銷,并做出了對趙宇法定不起訴的決定。2019年3月19日下午,趙宇收到福州市公安局晉安分局為其頒發(fā)的見義勇為確認證書。
二、由本案引申出的四個法律問題
1、防衛(wèi)行為的性質(zhì)認定
我國現(xiàn)行《刑法》第20條第1款對正當(dāng)防衛(wèi)進行了規(guī)定,其是指為了防止國家、公共利益、本人或者他人的人身,財產(chǎn)權(quán)益受到不法侵害,而制止不法侵害的行為。根據(jù)概念與相關(guān)理論,理論界一般將正當(dāng)防衛(wèi)的構(gòu)成要素分為5個方面,即防衛(wèi)目的、防衛(wèi)起因、防衛(wèi)客體、防衛(wèi)時間和防衛(wèi)限度。前四個方面決定行為是否構(gòu)成防衛(wèi)行為,而最后一個方面“防衛(wèi)限度”則是正當(dāng)防衛(wèi)與防衛(wèi)過當(dāng)?shù)慕缦?。在本案中,趙宇具有為了防止李某對鄒某進行不法侵害的目的,起因為李某的不法侵害,客體為不法侵害人李某,時間也滿足條件,即實施防衛(wèi)時,李某正在毆打鄒某及趙宇。綜上,趙宇的行為構(gòu)成防衛(wèi)行為。然而,公安機關(guān)沒有認定趙宇行為的防衛(wèi)屬性,還以涉嫌故意傷害罪為由對趙宇采取強制措施,這是不合理的,其犯了對本案行為的定性錯誤。這反映出了在我國的司法實踐中,在認定某個行為是否為正當(dāng)防衛(wèi)的時候,傾向于只看損害結(jié)果,屬于不分是非對錯的唯結(jié)果論。[1]在本案中,這樣的現(xiàn)象就會導(dǎo)致辦案人員忽略趙宇的行為動機,即是出于見義勇為而對李某實施了防衛(wèi)行為,導(dǎo)致趙宇經(jīng)受了不合理的強制措施對待。
2、是否構(gòu)成防衛(wèi)過當(dāng)
既然趙宇的行為滿足了正當(dāng)防衛(wèi)的構(gòu)成要件,那么,該行為是否超過了法律規(guī)定的必要限度呢?從晉安區(qū)人民檢察院對做出的第一次相對不起訴的決定來看,就可得知,雖然檢察院認定了趙宇的行為具有防衛(wèi)性質(zhì),但該防衛(wèi)行為超過了適當(dāng)限度,已經(jīng)構(gòu)成了犯罪。然而,基于犯罪情節(jié)輕微,因此不予起訴。對于如何認定正當(dāng)防衛(wèi)中的限度問題,有論者提出,對于防衛(wèi)限度的認定,應(yīng)貫徹“權(quán)利無須向不法讓步”的原則。即便不法侵害并未嚴重危及他人人身安全,以造成不法侵害人死傷的必要措施進行防衛(wèi)的,也可能構(gòu)成正當(dāng)防衛(wèi)。[2]這種理論傾向于維護正當(dāng)防衛(wèi)人的利益,即只要防衛(wèi)行為是為了制止不法侵害,且該行為是在當(dāng)時的情景下必要的,無論防衛(wèi)行為導(dǎo)致了多嚴重的后果,也能夠被認定為正當(dāng)防衛(wèi)。該理論也被稱為“必要說”,直接忽略對防衛(wèi)行為限度的認定,過分強調(diào)防衛(wèi)的必要性,而忽視了防衛(wèi)與侵害在客觀上的相當(dāng)性,難以對防衛(wèi)者進行必要的限制。[3]
我國《刑法》第20條第2款對正當(dāng)防衛(wèi)的限度做出了規(guī)定:正當(dāng)防衛(wèi)明顯超過必要限度造成重大損害的,應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。從該規(guī)定我們可以看出,防衛(wèi)過當(dāng)?shù)臉?gòu)成要件在正當(dāng)防衛(wèi)的基礎(chǔ)上還需要同時滿足:(1)防衛(wèi)行為明顯超過必要限度,(2)造成重大損害。在理論上,可將其稱為行為過當(dāng)與結(jié)果過當(dāng)。趙宇的防衛(wèi)行為導(dǎo)致了李某重傷二級,而趙宇與鄒某并沒有受到明顯傷害。因此,基本上可以認定趙宇的行為造成了重大損害。而是否構(gòu)成行為過當(dāng)則需要進一步討論。從對本案的描述來看,李某對鄒某和趙宇實施了毆打行為,趙宇為了逃脫向摔倒在地的李某肚子上跺了一腳,這個行為不能被認為明顯超過了正當(dāng)防衛(wèi)的必要限度,在當(dāng)時的緊急情況下,趙宇被緊緊抓住了一只手,為了逃脫趙宇使用腳踩了一腳可以說是情有可原,即使結(jié)果造成了重傷,但這個結(jié)果并不是趙宇主觀上所追求的。因此,趙宇的行為不滿足行為過當(dāng),進而基本可以認定,趙宇的行為屬于正當(dāng)防衛(wèi),不需承擔(dān)刑事責(zé)任。
3、兩次不起訴的理論與實際意義
2019年2月20日,檢察院認定趙宇防衛(wèi)過當(dāng),構(gòu)成了過失致人重傷罪,但由于情節(jié)輕微,做出了相對不起訴的決定。3月1日,福州市人民檢察院認定趙宇的行為構(gòu)成正當(dāng)防衛(wèi),原不起訴決定書依法予以撤銷,并做出了對趙宇法定不起訴的決定。兩種不起訴都指向免除趙宇刑罰的最終后果,但在理論和實踐中,二者有著不可忽視的區(qū)別。
相對不起訴,亦稱酌定不起訴,或者犯罪情節(jié)輕微不起訴?,F(xiàn)行《刑事訴訟法》第177條第2款與290條規(guī)定了酌定不起訴的情形:人民檢察院對于犯罪情節(jié)輕微,或達成和解協(xié)議的,依照規(guī)定可以不判處或免除刑事責(zé)任的,可以做出不起訴決定。由此可知,相對不起訴的關(guān)鍵詞是“可以”,這意味著人民檢察院做出的相對不起訴決定是運用了其自由裁量權(quán)的結(jié)果。與相對不起訴不能分離的理論基礎(chǔ)是起訴便宜主義。起訴便宜注意是公訴一方根據(jù)法律的授權(quán),基于形式承接的目的權(quán)衡各種利益,對其審查起訴的刑事案件,選擇是否做出控訴以停止刑事程序的原則。[4]我國法學(xué)家陳興良先生認為“立法者應(yīng)當(dāng)力求以最少的支出——少用甚至不用刑罰(而用其他刑罰替代措施),獲得最大的社會效益——有效的預(yù)防和控制犯罪”。[5]
法定不起訴,亦稱絕對不起訴?!缎淌略V訟法》第16條規(guī)定了法定情形下,對當(dāng)事人不追究刑事責(zé)任,不予起訴,已經(jīng)追究的,應(yīng)當(dāng)撤銷案件,或者中止審理,或者宣告無罪。無犯罪則無刑罰,是近現(xiàn)代法治社會公認的基本理念之一。[6]法定不起訴體現(xiàn)了我國刑事訴訟法的目的,即懲罰犯罪與保障人權(quán)有機統(tǒng)一,同時也展現(xiàn)了其對無辜之人不受處罰的實體正義的價值追求。這要求公檢法在進行任何司法活動的時候,應(yīng)當(dāng)以全力保證當(dāng)事人的合法權(quán)益為前提,堅決反對使用國家暴力對抗無罪之人。
同樣是不起訴,趙宇自始至終都不會受到刑罰,那么檢察院重新做出法定不起訴有何實際意義呢?這涉及到相對不起訴與法定不起訴之間的區(qū)別,相對不起訴將訴訟程序終止于檢察院移送起訴之前,使得案件不會被轉(zhuǎn)移至法院進行裁決,根據(jù)刑事訴訟中的法院定罪原則,也就不會對當(dāng)事人進行定罪量刑。但這并不意味著當(dāng)事人沒有過錯,相反,做出相對不起訴決定,正反映了檢察院認定成立犯罪,只是基于起訴便宜主義,平衡訴訟的經(jīng)濟效益,才對犯罪情節(jié)輕微的情形不予追究。因此,相對不起訴能夠免去犯罪嫌疑人或被告人的刑事責(zé)任,卻不能免除民事賠償責(zé)任。在本案中,李某的傷情達到重傷二級,需要大量資金治療,如果這筆費用由趙宇承擔(dān),將違反了實體正義的要求。而第二次的法定不起訴決定確認趙宇的行為為正當(dāng)防衛(wèi),并且有見義勇為的性質(zhì),按照法律規(guī)定,趙宇不需承受正當(dāng)防衛(wèi)所造成的損失賠償??傮w來說,檢察院對相對不起訴決定的糾正完美地展現(xiàn)了對程序正義與實體正義的保障。
4、公眾輿論對司法活動的引導(dǎo)
網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使得社交媒體成為了人們發(fā)聲的最佳平臺,趙宇在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布了向社會公眾求助的微博,得到社會公眾熱心積極的回應(yīng)。他們的轉(zhuǎn)發(fā)、評論將案件影響力不斷擴大,轟動了整個社交媒體。本案之所以能夠產(chǎn)生如此之大的影響效果,背后體現(xiàn)的是公眾對檢察機關(guān)做出的決定的不認同。公眾贊揚趙宇見義勇為的壯舉,認為其行為是完全正當(dāng)?shù)模粦?yīng)該承擔(dān)任何不良后果。如此強烈的公眾輿論促使檢察院重新對本案進行審查并做出決定。
俗話說:人非圣賢,孰能無過。國家權(quán)力機關(guān)也無異,它們的決定不可能都做到完美無瑕。加上社會中每個個體、集體都具有強大的主觀性,不愿意自我否定,因此任何權(quán)利主體都必須受到外部的監(jiān)督與制約。我國作為一個人民當(dāng)家作主的社會主義國家,國家機關(guān)做出的任何決定都不能危害人民利益,辜負人民的期待。這意味著公眾有權(quán)利質(zhì)疑國家權(quán)利,這也包括司法機關(guān)。一個案件從發(fā)生到終審判決有一套復(fù)雜的系統(tǒng)運作過程,其中社會輿論作為催化劑,在特定情形下很有可能引導(dǎo)判決的發(fā)展。[7]在本案中,公眾成為了積極引導(dǎo)司法活動的主體,幫助趙宇向司法機關(guān)發(fā)聲,最后促成了公正的決定。如果沒有公眾輿論的影響力,趙宇案會如何發(fā)展將是一個未知數(shù)。
三、結(jié)語
“趙宇見義勇為案”被寫入最高檢工作報告,為我國司法機關(guān)認定正當(dāng)防衛(wèi)活動提供了寶貴的工作經(jīng)驗。在防衛(wèi)行為性質(zhì)認定方面,本案反映了在認定某行為是否構(gòu)成正當(dāng)防衛(wèi)時,辦案人員存在“只看損害結(jié)果,而不分是非對錯”的不當(dāng)做法。在防衛(wèi)限度的界定方面,其強調(diào)需要同時滿足行為過當(dāng)和結(jié)果過當(dāng)兩個要件,才構(gòu)成防衛(wèi)過當(dāng)。檢察機關(guān)糾正相對不起訴決定,并重新作出法定不起訴決定,體現(xiàn)了司法機關(guān)實現(xiàn)依法治國的決心,彰顯了程序正義與實體正義并重的理念。本案通過社交媒體平臺吸引了公眾的強烈關(guān)注,最后促成正義的最終實現(xiàn),則顯現(xiàn)出公眾輿論對司法程序的重要影響。
【注 釋】
[1] 陳興良. 趙宇正當(dāng)防衛(wèi)案的法理評析[N]. 檢察日報,2019-03-02(003).
[2] 張志鋼. 2018年刑法研究要點回眸[N]. 人民法院報,2019-01-03(005).
[3] 黎宏.刑法學(xué)總論[M].法律出版社:北京,2016.140.
[4] 林山田.論刑事程序原則[J].政大法律評論,1999.3.29-29.
[5] 陳興良.刑罰的價值構(gòu)造[M].中國人民大學(xué)出版社:北京,1998:140
[6] 全大凱.相對不起訴制度研究[D].華中師范大學(xué),2017.
[7] 葛濤.社會輿論與司法審判的交互關(guān)系——以系統(tǒng)論方法為視角分析“于歡案”[J].山西青年職業(yè)學(xué)院學(xué)報,2017.30(02)60-62+66.
【作者簡介】
杜思民(1998.11—),江西南昌人,南昌大學(xué)法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)系本科生.