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        同人作品是合法創(chuàng)作還是事涉侵權(quán)?

        2017-11-26 15:19:54法人袁博
        法人 2017年8期
        關(guān)鍵詞:同人姓名原著

        文 《法人》特約撰稿 袁博

        同人作品是合法創(chuàng)作還是事涉侵權(quán)?

        文 《法人》特約撰稿 袁博

        因金庸?fàn)罡娼弦话福屚俗髌愤@一創(chuàng)作類型引起廣泛關(guān)注。那么,作為一種創(chuàng)作類型,一般意義上的同人作品到底是合法創(chuàng)作,還是事涉侵權(quán)?首先讓我們來看看什么是“同人作品”。一種常見的看法認(rèn)為,該詞源自日本,意為借用知名作品(小說、漫畫、游戲、影視劇等)中的人物形象、姓名、性格設(shè)定等元素而重新創(chuàng)作的作品。從定義上看,同人作品實為基于他人知名作品部分元素的“二次創(chuàng)作”或者商業(yè)利用。例如,很多游戲開發(fā)商,喜歡搭乘知名武俠作品的知名度,使用小說中人物的姓名、性格和人物關(guān)系。

        是“思想”還是“表達(dá)”?

        由于同人作品涉及對他人作品元素的利用和改編,因此很可能涉及侵權(quán)。但是在得出最終結(jié)論之前,首先要遵照著作權(quán)法上的“思想表達(dá)二分法原則”來判斷這些元素到底是屬于不受著作權(quán)法保護(hù)的“思想”,還是受到著作權(quán)法保護(hù)的“表達(dá)”。

        僅僅使用了原著人物姓名的同人作品不構(gòu)成侵權(quán),原因在于人物姓名是一類特殊的文字表達(dá),一般字?jǐn)?shù)很少,盡管不乏特色并能暗示人物性格,但是無法受到版權(quán)法保護(hù)。正如北京市知識產(chǎn)權(quán)法院在“我叫MT”案中所指出的那樣,對于“未表達(dá)較為完整的思想,未實現(xiàn)文字作品的基本功能”的人物名稱,難以構(gòu)成作品。但如果同人創(chuàng)作者為了使得自己的產(chǎn)品獲得較大的市場知名度而“搭乘”原著的影響力,例如僅僅利用古龍作品人物作為網(wǎng)絡(luò)游戲角色的名稱并無問題,但如果游戲研發(fā)公司未經(jīng)許可在對外營銷時大力宣傳“古龍作品授權(quán)改編”“與古龍后人合作開發(fā)”等,卻可能涉嫌構(gòu)成不正當(dāng)競爭。

        另一種情況是使用了原著中的人物姓名、人物性格等靜態(tài)元素,但在關(guān)系發(fā)展、情節(jié)互動等動態(tài)元素方面進(jìn)行了煥然一新的重新創(chuàng)作。由于人物姓名如前文所述一般不受著作權(quán)法保護(hù),而人物性格一般認(rèn)為仍屬于“思想”范疇,因此同樣難以單獨受到著作權(quán)法保護(hù)。例如,《林海雪原》中的土匪頭子座山雕,其突出性格是陰險狡詐,如果同人作品僅僅使用了座山雕這個名字和陰險狡詐的性格,但是重新自行設(shè)計了完全不同的故事情節(jié)(例如“金蟬脫殼”“暗度陳倉”“李代桃僵”),就難以僅憑人物姓名和性格的相似來確定侵權(quán)事實的成立。

        對于“不但使用了原著人物姓名和性格,還使用了主要人物間的關(guān)系”的同人作品,恰恰是對“思想表達(dá)二分法原則”運(yùn)用的最大考驗,是否侵權(quán)取決于具體的案件事實。但是,判斷標(biāo)準(zhǔn)仍然是存在的。在著名的瓊瑤訴于正案中,法院有一段非常經(jīng)典的表述,即文學(xué)作品中的人物設(shè)置及人物關(guān)系,如果僅僅是“父子關(guān)系”“兄弟關(guān)系”“情侶關(guān)系”等,屬于思想范疇;如果就上述人物關(guān)系加以具體化:“父親是王爺而兒子是貝勒但兩人并非真父子”“哥哥是偷換來的貝勒而弟弟是側(cè)福晉的兒子”“情侶雙方是因偷換孩子導(dǎo)致身份顛倒的兩個特定人物”等,則相對前述人物關(guān)系而言,這樣的具體設(shè)置則更傾向于表達(dá)。

        對于“不但使用了原著人物姓名、性格和人物關(guān)系,還使用了原著的獨創(chuàng)性情節(jié)”的同人創(chuàng)作,在著作權(quán)侵權(quán)的論證上沒有太大學(xué)理上的障礙,從性質(zhì)上看,主要構(gòu)成對原著作者修改權(quán)、保護(hù)作品完整權(quán)和改編權(quán)三項著作權(quán)利的侵犯。

        “適當(dāng)引用”與“滑稽模仿”

        對于此種情形,當(dāng)面臨原著作者的指控時,同人作者慣用的抗辯理由是著作權(quán)法合理使用制度中的“適當(dāng)引用”條款,即“為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當(dāng)引用他人已經(jīng)發(fā)表的作品”,可以不經(jīng)著作權(quán)人許可,不向其支付報酬。然而,對大量沿用原著情節(jié)的同人作品來說,這種抗辯是難以成立的。因為“適當(dāng)引用”最基本的要件之一,就是被引部分不能構(gòu)成引用人作品的主要部分或者實質(zhì)部分。因此,大量使用原著情節(jié)的同人創(chuàng)作,實為對他人作品的改編或演繹。

        除了“適當(dāng)引用”之外,受國外著作權(quán)法理論的影響,還經(jīng)常會有人提出將“滑稽模仿”作為抗辯理由。所謂“滑稽模仿”,實為對他人作品的惡搞改編,是一種始自古希臘時代的古老文學(xué)和藝術(shù)形式,以知名作品、馳名商標(biāo)、公眾人物等為模仿對象,模仿者借助各種文學(xué)或藝術(shù)的表現(xiàn)形式,對模仿對象進(jìn)行諷刺、嘲弄、譏笑,以達(dá)到其對模仿對象所表現(xiàn)出的可笑之處的批判和評論。在國外的著作權(quán)法、商標(biāo)法等諸多領(lǐng)域中,“滑稽模仿”被作為一種應(yīng)對侵權(quán)指控的抗辯理由被普遍接受。但這種抗辯理由在我國著作權(quán)法框架內(nèi)并不恰當(dāng)。

        由于我國現(xiàn)行著作權(quán)法對“合理使用”采取有限列舉的形式,即僅僅列舉了12種具體情形,沒有一般性的判定原則,也沒有兜底條款,這使得很多國際通行的諸如“滑稽模仿”的“合理使用”方式不在其中。換言之,從嚴(yán)格意義上來說,這種使用他人作品的方式在目前仍然存在被判定為侵權(quán)的風(fēng)險。

        (作者系上海市第二中級人民法院法官)

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