戴玥
(中國政法大學研究生院,北京100088)
勞務派遣同工同酬的批判與重構(gòu)
戴玥
(中國政法大學研究生院,北京100088)
以勞務派遣為代表的用工形式對傳統(tǒng)的以穩(wěn)固、長久為特征的勞動關系造成了挑戰(zhàn)。勞務派遣在我國勞動合同法中由于其特殊的三方法律關系而得到較普通勞動關系更為嚴格的管制,而這些管制往往經(jīng)不起嚴格的法律和價值判斷的推敲。其中,《勞動合同法》第63條第1款關于“被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利”的規(guī)定由于存在諸多不當之處更是需要被重構(gòu)。
勞務派遣;同工同酬;管制;自治
在激烈的市場競爭環(huán)境下,企業(yè)無疑也要適用達爾文適者生存的進化論。在企業(yè)和勞工共同追求彈性的情況之下,逐漸出現(xiàn)異于傳統(tǒng)思維的非典型勞動形態(tài),[1]以勞務派遣為代表的用工形式對傳統(tǒng)的以穩(wěn)固、長久為特征的勞動關系造成了挑戰(zhàn)??v觀各國勞務派遣的產(chǎn)生背景,無一不是為了突破當時勞動法體系下國家管制的桎梏,以滿足企業(yè)靈活用工的需求。毫無疑問,勞務派遣既是一種社會存在,又是一種法律存在。[2]13勞務派遣在我國勞動合同法中由于其特殊的三方法律關系而得到較普通勞動關系更為嚴格的管制,而這些管制往往經(jīng)不起嚴格的法律和價值判斷的推敲,相較于德國、美國等發(fā)達國家法治,其質(zhì)量及強度都不高。[3]其中,對于《勞動合同法》第63條第1款關于“被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利”的規(guī)定更是存在探討的余地。
勞務派遣相關規(guī)范作為勞動法體系中的組成部分,自然與勞動法有著相同的屬性。勞動力作為一種特殊的商品,脫胎于民法中的自由市場理念,勞動關系也開始獨立于民法中的契約自治作為特殊的法律關系而受勞動法規(guī)范。正如學者所言,勞動法的功能在于傾斜性強化保護勞動者弱勢群體的正當性利益。[4]誠然,在勞動法的視野下勞務派遣自始不乏國家統(tǒng)合模式的色彩,企業(yè)與勞工組織在社會結(jié)構(gòu)中所扮演的角色由國家決定,企業(yè)的功能與活動范圍也通過立法予以命令或禁止。[5]但從調(diào)整手段來說,勞動法的規(guī)范結(jié)構(gòu)不同于公法,其法律規(guī)范的強制性往往混雜著自治的成分。從社會法的演進歷史來看,也正是因為純粹的民法關系無法實現(xiàn)對勞工權益的保護才催生了勞動法,不難理解勞動法常被作為特別私法而存在。因而不可忽視的是,勞動關系應該是在自治前提下的有限度的管制,這體現(xiàn)在法律適用上,勞動糾紛發(fā)生時往往先適用勞動法,當其無法調(diào)整時,合同法往往會被用作裁判規(guī)范參與進來。不難看出,勞動法與民法本質(zhì)上即為特別法與一般法的關系,即使在勞動契約中,契約自由原則基本上仍然有其適用空間。[3]對于勞務派遣相關立法的分析也應秉承著勞動法的立法理念,在自治與管制間尋求一個恰當?shù)钠胶狻?/p>
然而,勞務派遣作為彰顯時代特征、實現(xiàn)企業(yè)組織成本集約的一種靈活的用工方式應該如何在勞動法的框架內(nèi)實現(xiàn)自治與管制的平衡?不可否認的是,勞務派遣不僅僅迎合了現(xiàn)代勞動者靈活的工作愿望,同時也能降低企業(yè)成本、使產(chǎn)品具備需求彈性,使企業(yè)得以在全球化競爭中保持優(yōu)勢并且能夠提振社會的就業(yè)率。而《勞動合同法》的立法宗旨在某種程度上與勞務派遣的本質(zhì)相悖,前者追求長期性與穩(wěn)定性的勞動關系,該剛性的立法理念與本屬彈性工作的勞務派遣之間產(chǎn)生了法理上的悖謬。[5]盡管《勞動合同法》以及《勞務派遣暫行規(guī)定》對于勞務派遣機構(gòu)設置了一系列門檻,但是勞務派遣反而出現(xiàn)逆勢增長的“非正?!狈睒s局勢。[5]這從反面折射出勞務派遣在當下有強大的現(xiàn)實需求,立法者應當將其納入規(guī)范的軌道并順其繁榮態(tài)勢,而非以一種打壓的態(tài)勢將其置于灰色地帶,從而使其“難以存在,只得消亡”。[6]
《勞動合同法》第61條規(guī)定:“勞務派遣單位跨地區(qū)派遣勞動者的,被派遣勞動者享有的勞動報酬和勞動條件,按照用工單位所在地的標準執(zhí)行。”第63條規(guī)定:“被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利。用工單位無同類崗位勞動者的,參照用工單位所在地相同或者相近崗位勞動者的勞動報酬確定?!睆纳鲜鰞蓚€條文可以總結(jié)出勞務派遣立法中被派遣勞動者勞動對價權益的兩項原則:用工單位所在地標準和用工單位勞動者同崗同酬。[7]335立法上對于同工同酬的規(guī)定不僅在《憲法》第6條中可以尋找到源頭,該條規(guī)定了關于“按勞分配”的社會主義生產(chǎn)資料公有制這一經(jīng)濟制度的基礎,同時也可以追溯到馬克思按勞分配的勞動價值論的觀點。然而,在當前的市場經(jīng)濟環(huán)境下,薪酬制度的法律化不能達到法律所宣示的按勞分配,[7]339勞務派遣中的同工同酬也存在相當?shù)姆擅芎蛢r值背離之處。
(一)以勞務派遣的法律關系為切入點
勞務派遣中通常涉及派遣機構(gòu)、勞動者、用工單位三方主體。根據(jù)《勞動合同法》第58條第1款可得知勞動者與派遣機構(gòu)之間存在勞動合同關系,而根據(jù)第59條第2款可知派遣機構(gòu)與用工單位存在勞務派遣協(xié)議關系,該協(xié)議實際上是民法上的債權讓與,因雙方主體并無特別法上保護的必要,其法律關系與勞動法無涉。不同于上述兩個基礎的契約關系,勞動者與用工單位并無直接的法律關系,而是由此派生出來的拓展法律關系。其內(nèi)容主要涉及勞動者對用工單位的忠誠義務,以及用工單位對勞動者的指揮監(jiān)督權以及照顧義務,基本法律關系與拓展法律關系可以理解為主從法律關系。[2]152-153由此觀之,勞務派遣法律關系是一種特殊的勞動關系,派遣機構(gòu)與派遣勞工間乃是具有真正利他契約性質(zhì)的勞動契約。[8]
《勞動合同法》第63條第1款賦予“被派遣勞動者”同工同酬權的比較對象是“用工單位的勞動者”,根據(jù)上文的分析,被派遣勞動者與用工單位并沒有直接的法律關系,更不存在勞動法律關系。然而,工資請求權的來源應當是基于勞動合同關系,與用工單位給予其勞動者薪酬之高低并無直接關聯(lián)。[3]被派遣勞動者與用工單位的勞動者分別屬于不同的勞動合同項下的法律關系主體,這是立法者的錯搭。撇開關于公平正義價值判斷的衡量,不同勞動關系下的勞動者不具有薪酬上的可比性,只有在同屬一個勞動關系項下同工同酬才具有法理上的正當性。憲法上的平等原則不能肆意解釋和擴大解釋,在勞動法上的同工同酬應當比照《勞動合同法》第11條或者第18條的立法原理,將同工同酬限縮在同一勞動法律關系內(nèi)。否則不僅會架空用工單位中勞動集體所協(xié)商訂立的關于勞動報酬等勞動條件,更有將同工同酬蔓延到《合同法》中加工承攬等關系中,這勢必會危及到契約自由的神圣性。如果依據(jù)《勞動合同法》第63條第1款的邏輯,似乎可以進一步推導出在外包業(yè)務以及勞動租賃關系中的勞動者與用工單位的勞動者享有同工同酬權,而這顯然是對承攬等法律關系中意思自治的扼殺。因而,勞務派遣中的同工同酬應當僅指與勞務派遣機構(gòu)簽訂勞動合同的勞動者之間享有對于派遣機構(gòu)的同工同酬請求權,要求被派遣勞動者與用工單位的勞動者享有同工同酬權誠然與法學邏輯相背離。
(二)從法經(jīng)濟學的角度分析
結(jié)合當前中國勞動力的供需狀況以及經(jīng)濟發(fā)展階段,對勞務派遣中同工同酬條款立法效果做成本—效益分析可以在法教義學之外對該項規(guī)定做一番價值判斷。我國所經(jīng)歷的持續(xù)三十多年的高速經(jīng)濟增長在很大程度是由農(nóng)村的廉價剩余勞動力所推動的,但隨著城市化進程的加快,農(nóng)村的富余勞動力逐漸枯竭,建筑類、餐飲類、制造業(yè)等勞動密集型行業(yè)出現(xiàn)了“用工荒”,[9]因而許多經(jīng)濟學家將上一現(xiàn)象描述為“劉易斯拐點”,普通勞動者工資將會因此上漲。[10]由于我國勞務派遣行業(yè)從業(yè)人員大多從事勞動密集型產(chǎn)業(yè),因而“用工荒”在一定程度上撼動了勞務派遣行業(yè)勞資關系的力量對比,可以說進入了一個“賣方市場”。
在當前情形下,勞務派遣機構(gòu)已然面臨用工成本上升帶來的企業(yè)生存壓力,在“賣方市場”下,勞動者的議價能力顯然已經(jīng)強大到無需公權力保障即能很好實現(xiàn)其利益訴求。派遣機構(gòu)若負有同工同酬條款所規(guī)定的義務,勢必會造成勞動密集型產(chǎn)業(yè)的負擔過重而加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞等地區(qū),使得被派遣勞動者遭遇失業(yè)的風險?;剡^頭來反思勞務派遣中的同工同酬條款不難發(fā)現(xiàn),立法者對于勞動者的保障過于強勢,而對企業(yè)的保護十分不足,降低了勞動力市場靈活性,不利于提高全要素生產(chǎn)率,最終損害了勞動者的利益。[11]
與立法者所欲達到的保護被派遣勞動者權益的意旨相反,勞務派遣同工同酬條款會給勞務派遣機構(gòu)反向的行為激勵。由于同工同酬條款為派遣機構(gòu)設置了過高的義務,同工不同酬的問題依然突出,勞務派遣工與正式工收入差距少則30%,多則4、5倍甚至更多。[12]筆者認為,《勞動合同法》確立的剛性化用工機制是導致勞務派遣超常發(fā)展的直接原因,其中有悖于經(jīng)濟學規(guī)律的嚴苛規(guī)定幾乎對派遣機構(gòu)“毫發(fā)無損”,[13]顯然無法遏制當前勞務派遣同工不同酬的現(xiàn)象。為了規(guī)避該嚴苛的強制性規(guī)定,許多勞務派遣機構(gòu)會以隱名派遣、自設派遣、虛擬(合謀)派遣等名義,[14]實質(zhì)上從事著派遣業(yè)務,以免除其在勞動法上的同工同酬等法律責任。這種以“假外包,真派遣”為代表的現(xiàn)象橫行就使得同工同酬條款形同虛設,立法效果聊勝于無。
另外,從勞務派遣同工同酬條款的實施成本來看,由于同工同酬并沒有細化的法律定義、適用標準以及操作細則,同工同酬的裁判遭遇到很大的困境,[15]裁判者需要在該條款的適用上耗費大量的搜尋成本。即使在同一勞動法律關系項下,付出等量勞動就要求取得等量報酬也是不現(xiàn)實的,[6]對同工同酬的裁判更是需要考察雙方的工作崗位、工作強度、學歷、技能、工作經(jīng)驗、勞動成果等因素。
在現(xiàn)有的情形下,勞務派遣中的同工同酬條款所產(chǎn)生的社會收益,相較于其所帶來的社會成本而言,可能僅在于提升派遣勞工的薪酬而對社會福利并無較大助益,相形之下顯得捉襟見肘。從法經(jīng)濟學成本—效益的角度分析,該條款是缺乏效率的,并且也無法真正實現(xiàn)保護被派遣勞動者利益的立法意旨。
(一)英美法系立法例——以歐盟和美國為例
為了對靈活用工進行更好地規(guī)制,歐盟秉承著對于臨時性勞動者(Contingent Workers)的權益保障這一初衷制定了一系列指令和規(guī)范。起初,歐盟于1997年公布了《部分時間指令》,并在這一指令中提出了同工同酬原則。其后,在2002年歐盟委員會制定了《派遣勞動者勞動條件相關法案》(The EU Temporary and Agency Work Directive),其中第5條規(guī)定被派遣勞動者的勞動條件應與用工單位能相互比較的勞動者均等,[16]其中的勞動條件包括工作時間和薪酬。雖然一直遭到英國、德國、丹麥等國家的反對,該法案一直到2008年通過。這一條款與我國勞務派遣中同工同酬條款基本一致,但值得注意的是,由于這一指令遵循著英美法的思路,沒有“互負義務”(mutual obligation)的概念,其對于雇員和雇主的定義也不同于大陸法系,同工同酬的提出也并非出于法律邏輯的推理,而是基于這樣一個前提:“假設該派遣勞工直接在用工單位從事同一工作”。[17]但第5條并非強制性條款,歐盟的成員國可以排除適用,當沒有特別規(guī)定排除適用的情形下方適用該同工同酬原則。另外,這一條文還有一個適用除外,也即如果用人單位勞動者的薪酬是在集體協(xié)議下制定的,那么被派遣勞動者不能向用人單位行使同工同酬權。[17]
美國法上并沒有對勞務派遣有專門立法,而是將性質(zhì)和內(nèi)容相似的租賃勞動、外包和勞務派遣統(tǒng)一置于“暫時性勞務提供”(Temporary Help Supply)這一勞動形態(tài)之下。其共同的特征在于都涉及三方當事人,存在三角法律關系,勞動者提供勞務的對象與地點都是勞動力的使用者,而非勞動關系下的雇傭者。[18]盡管臨時性勞工在美國較為普遍,但迄今為止尚未有暫時性勞務提供的專項立法,所有規(guī)定都散見于州以及聯(lián)邦的勞動立法中。1987年,《兼職及臨時勞工保護法案》(Part-Time and Temporary Workers Protection Act)曾提送立法院討論,該法案最終未能面世。另外,在1994年,美國曾提出《不定性勞動力平等法案》(Contingent Workforce Equity Act),該法案提出被派遣勞動者的工資待遇不因其性別、宗教、年齡及殘障狀況等因素而受到差別待遇,[18]這其實也是同工同酬待遇的體現(xiàn),只不過與我國立法定義不同,這里的同工同酬與國際勞工組織的定義相近,是從排除歧視的角度考量的。遺憾的是,這一法案也最終沒通過立法程序。因而,在勞務派遣這一領域,美國法上并沒有關于同工同酬的強制性立法,對于被派遣勞動者的保護主要是基于其“共同雇主”(joint employer)理論讓用工單位承擔勞動法上的法律責任。
(二)大陸法系立法例——以日本、臺灣地區(qū)為例
檢視其他大陸法系的立法例,囿于其傳統(tǒng)的規(guī)范法學的立場,同工同酬的理論前提基本上局限于同一法律關系項下。在勞務派遣領域,日本于1985年制定了專門的《派遣勞動法案》,并最近一次于2008年進行修訂。從歷次修法的歷程來看,日本立法者對于勞務派遣的理念有了不小的變化,從最早防止以被派遣勞動者取代正式勞工的雇傭安定理念轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的被派遣勞動者自身的雇傭安定及其勞動條件的保護。[16]即便在日本社會面臨日益擴大的收入差距以及勞動條件的差距,日本仍然反對在勞務派遣領域?qū)嵭型ね?,其反對意見主要集中于以下兩點:一是日本尚未建立起企業(yè)橫斷的職業(yè)種類薪資體系,于勞動派遣法修正之際引入該條款在實踐上存在困難;二是用工單位與派遣機構(gòu)并非統(tǒng)一雇主,無法強制保障均等待遇原則。[16]
臺灣地區(qū)在立法上經(jīng)常對日本的動態(tài)有所借鑒,在勞務派遣上也同樣如此。雖仿照日本體例制定了《勞動派遣法草案》,但因各方對此意見激烈,故而尚未正式通過?,F(xiàn)行立法中僅以《勞動基準法》等相關立法規(guī)范該勞務派遣業(yè),在其《勞動基準法》第25條“性別歧視之禁止”中規(guī)定“雇主對勞工不得因性別而有差別之待遇。工作相同、效率相同者,給付同等之工資。”其中的“禁止差別待遇原則”實質(zhì)上是禁止性別歧視條款,同工同酬也只能做限縮解釋,不能擴大解釋為被派遣勞動者與用工單位勞動者享有同工同酬權。正如前文所分析的,臺灣地區(qū)的制度現(xiàn)狀和基本法理在被派遣勞動者的同工同酬概念是被派遣勞動者內(nèi)部的同工同酬,而不是被派遣勞動者外部的同工同酬。[7]342
結(jié)合以上的分析和比較法經(jīng)驗,我國《勞動合同法》中對于勞務派遣同工同酬的規(guī)定存在與傳統(tǒng)法理和中國現(xiàn)狀諸多不和諧之處,需要在現(xiàn)有的法框架內(nèi)對其做限縮解釋,并需要在《勞動合同法》修訂的背景下重構(gòu)勞務派遣勞動者勞動對價的法律制度,在現(xiàn)有的基礎上平衡勞資雙方的利益,以實現(xiàn)對被派遣勞動者更好、更周全地保護。
(一)同工同酬的限縮解釋路徑
同工同酬條款如果嚴格按照文義解釋,不僅與法理和實踐相悖,也在操作中難以實現(xiàn),筆者認為應當對其做目的性限縮解釋。將《勞動合同法》第63條第一款中的“同工同酬”解釋為反歧視條款。這種解釋路徑其實也可以在《憲法》中找到支撐,其中第48條規(guī)定:“中華人民共和國婦女在政治的、經(jīng)濟的、文化的、社會的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的權利。國家保護婦女的權利和利益,實行男女同工同酬,培養(yǎng)和選拔婦女干部?!边@樣就可以將“同工同酬”解釋為被派遣勞動者享有男女平等的勞動待遇,不受歧視。另外一條解釋路徑便是將勞務派遣中的同工同酬條款視為任意性規(guī)范或倡導性規(guī)范,不將同工同酬解釋為強制性規(guī)范?!秳趧雍贤ā贰秳趧张汕矔盒幸?guī)定》等相關法律法規(guī)也并未對派遣機構(gòu)違反同工同酬進行法律責任的設置,各個地方對于同工同酬的具體規(guī)范也不盡一致,這在很大程度上減損了同工同酬條款的效力,也可以從中反映出立法者并非想要將該條文成為強制性規(guī)范。①從勞務派遣中同工同酬條款的立法背景和歷程看來,在人大2006年公布的一審草案中并無同工同酬的規(guī)范,僅在2007年征求意見的二審草案中始有規(guī)定。雖然很難在官方文件中找尋到該條文的邏輯推理,但是李海明博士認為該條款的邏輯在于對不真正派遣的遏制或者對不當派遣行為的糾正,從而強化同工同酬精神。詳見李海明:《勞動派遣法原論》[M],清華大學出版社,2011,第344頁。同工同酬條例可以作如下解釋:在相同勞動條件下,立法者倡議和誘導派遣機構(gòu)為其派遣勞動者提供與用工單位勞動者相同的薪酬水平。
(二)強化被派遣勞動者權益保障機制,將不當派遣統(tǒng)一立法
在對勞務派遣同工同酬條款進行限縮解釋后,難免會適當削弱被派遣勞動者的勞動權益,因而需要完善其他制度以強化對被派遣勞動者的保護。誠然,現(xiàn)實中派遣勞動者在用工單位遭遇到一系列歧視和不平等待遇,并且被派遣勞動者不管在派遣機構(gòu)還是在用人單位都沒有歸屬感,這是立法上亟待解決的問題之一。筆者認為,勞務派遣的許多問題都是由于勞動者的雇傭和使用相分離產(chǎn)生的,雖然勞動者與用工單位沒有勞動法律關系,但是由于工作地點和勞務提供均指向用工單位,《勞動合同法》需要進一步加強用工單位對于被派遣勞動者的基本勞動保障,這一點甚至比所謂的“同工同酬權”更為重要。筆者建議從以下幾個方面重構(gòu)派遣勞動者的保護機制:一方面強化用工單位在勞動法上的責任,在勞動法中設置對用工單位設置基本勞動保障義務,如工作時間、工作條件、勞動保險等保障條件,應明確被派遣勞動者有權要求用工單位告知同類崗位的直接雇員的勞動條件和勞動報酬。[19]另一方面在侵權責任法中明確派遣機構(gòu)與用工單位的責任分配,適當情形下可以加重兩者的責任承擔,適用連帶責任原則。最后勞動者作為社群中的一員,為了讓其體驗到勞動集體的歸屬感,在現(xiàn)有《勞動合同法》第64條的基礎上,強化被派遣勞動者在用工單位或派遣機構(gòu)工會組織的維權機制,形成獨特的訴求表達機制和集體維權渠道。
由于現(xiàn)有的勞動法體系下對于勞務派遣的規(guī)定涵蓋范圍狹窄,并且管制過嚴,使得許多派遣機構(gòu)打著外包的幌子以逃避勞動法上的法律責任。對于現(xiàn)實中存在的不當派遣非正常繁榮的現(xiàn)象,執(zhí)法機構(gòu)往往因為無法識別其背后真實的法律關系而難以打擊,筆者認為可以將其他不當派遣行為一并納入勞動法的規(guī)制。鑒于在靈活用工的勞動形態(tài)下可以衍生出不同的法律關系,比如加工承攬、人事代理等,而加工承攬關系項下也呈現(xiàn)出不同的業(yè)態(tài),如業(yè)務外包、人力資源外包、自雇。在紛繁復雜的靈活用工形式下,勞動法僅對勞務派遣進行規(guī)制難免會有掛漏之處。筆者認為,上文所介紹的美國經(jīng)驗值得我國借鑒,對不同形態(tài)的暫時性勞動者統(tǒng)一保護,不僅讓其享有基本的勞動保障條件,也可以根據(jù)其靈活的特性對其進行特別立法。擴大立法范圍的另外一個好處還在于能夠有效遏制派遣機構(gòu)假借其他法律關系的名義逃避勞動法上義務,使得所有提供勞務服務的勞動者能夠在將其勞務換取公允對價的前提是獲得勞動法上的保障。
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[責任編輯:袁翠薇]
Labor Dispatch Critique and Reconstruction of Equal Pay for Equal Work
DAI Yue
(China University of Political Science and Law,Beijing China 100088)
The labor dispatch as the representative of the traditional forms of employment to stable,long-term labor relations characterized by causing a challenge.Because of its unique tripartite legal relationship,Labor dispatch in Labor Contract Law and to give more general labor relations more stringent controls,and these controls often cannot withstand strict legal scrutiny and value judgments.Among them,Article 63,paragraph 1,“dispatched workers have the right to equal pay and the employee labor unit”requirement in“Labor Contract Law”for there are many more irregularities that need to be reconstructed.
labor dispatch;equal labor equal pay;regulation;de-regulation
DF471
A
1008-8628(2016)04-0061-05
2016-06-01
戴玥,男,中國政法大學研究生院研究生,研究方向為經(jīng)濟學(民商經(jīng)濟法學院)。