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        看不見的“搜查”為何違憲

        2012-04-29 00:00:00何帆
        看歷史 2012年6期

        聯(lián)邦探員威廉·埃利奧特很郁悶。幾周前,他接獲線報(bào),知道家住俄勒岡州佛羅倫斯郡的丹尼·基洛涉嫌在家里種植大麻。但是,因?yàn)榛逍惺轮?jǐn)慎,很難抓到把柄,埃利奧特沒有充分證據(jù)和理由,說服法官發(fā)布搜查令。

        令埃利奧特左右為難的,是憲法第四修正案。美國獨(dú)立前,殖民政府常利用所謂“空白搜查令”,肆意侵入民宅,人民深受其害。建國后,國會專門在憲法第四修正案規(guī)定,人民有保障其身體、住所、文件及財(cái)物免受政府“無理搜查和扣押”的權(quán)利。也就是說,如果沒有搜查令,哪怕警察在嫌犯家搜到毒品,一樣屬于“無理”搜查,相關(guān)證據(jù)也沒有效力。

        埃利奧特冥思苦想,終于想出一計(jì)“妙招”。他知道,若想在室內(nèi)種植大麻,需要高強(qiáng)度的燈光長時間照射,光能轉(zhuǎn)換為熱能后,將導(dǎo)致屋內(nèi)溫度高于正常居所。所以,只要向法官證明這一點(diǎn),沒準(zhǔn)兒就能申請到搜查令。1992年1月6日凌晨,埃利奧特從局里申請到一臺高科技儀器:AT210型熱成像儀。這臺儀器可以探測任何物體散發(fā)出的熱量,并能按溫度高低,顯示探測數(shù)據(jù)。警察開著裝有熱成像儀的汽車,在基洛居住的三層小樓附近繞行,進(jìn)行了全方位掃描。探測結(jié)果表明,基洛的車庫和臥室一側(cè)的溫度,遠(yuǎn)高于小樓其他部分,更高于鄰居的住所。

        警方隨即將探測結(jié)論提交給治安法官,并附上了線報(bào)和基洛的水電費(fèi)賬單。法官審核證據(jù)后,認(rèn)為基洛確有犯罪嫌疑,簽發(fā)了搜查令。警察隨即進(jìn)入基洛的住所,在那里搜得100株大麻。

        如果這個故事到此為止,可能會是一個精彩的緝毒故事。但是,基洛和他的律師并不是這樣想的。的確,警察破門時取得了搜查令。可是,未經(jīng)允許,使用熱成像儀偵測嫌犯家的溫度,難道不是一種“搜查”?如果偵測住宅溫度已經(jīng)屬于“無理搜查”,后面的搜查令當(dāng)然也是“無理”的。所以,基洛要求一審法院排除非法證據(jù),即警察搜出的大麻。

        讀者或許會納悶,警察開著車在嫌犯屋外轉(zhuǎn),怎么算得上“搜查”了?事實(shí)上,這與“搜查”一詞在美國司法中的含義變遷有關(guān)。一開始,禁止“無理搜查”的規(guī)定,是以“物”為本。也就說,警察只要不物理侵入公民住宅,就算不得“搜查”。1928年的“歐姆斯蒂德訴美國案”中,警察沒有申請搜查令,就在嫌犯住宅外的電話線上安裝了竊聽器。最高法院判定,“會話”不屬于“身體、住所、文件及財(cái)物”,不受憲法保護(hù)。既然竊聽裝置在屋外,就不存在非法侵入。

        但是,到了1967年的“卡茲訴美國案”,“搜查”的含義發(fā)生了變化。當(dāng)時,聯(lián)邦調(diào)查局探員沒有申請搜查令,就在被告常用的公共電話亭外安裝了一個電子竊聽器,竊聽被告與他人的通話。如果按照“歐姆斯蒂德案”的判決,政府根本沒有侵入被告私產(chǎn),夠不上無理搜查。可是,當(dāng)時的最高法院已經(jīng)步入“沃倫時代”。在首席大法官厄爾·沃倫的主導(dǎo)下,最高法院格外注重民權(quán)的保障。此案判決的主筆者約翰·哈倫大法官指出,第四修正案真正保護(hù)的是“人”,而不是“物”或“場所”。這里的“人”,指的是公民“對隱私的合理期待”。也就是說,當(dāng)人民對被搜查的對象存在主觀期待的隱私權(quán),且社會認(rèn)為這種期待客觀合理時,若政府侵害人民的隱私權(quán),就違反了憲法第四修正案。一個公民在公共電話亭打電話,是無法預(yù)知到自己被竊聽的,那么他對個人隱私就有合理的期待,所以,警方的竊聽行為構(gòu)成“搜查”,必須事先申請搜查令。

        此后,最高法院又在多起案件中,明確了“合理期待”的限度。爭議最大的同樣是一起緝毒案件。當(dāng)時,被告在露天種植大麻,外部用圍墻圈起,警方出動直升機(jī),在空中探測違法行為。最高法院認(rèn)為,既然被告在露天行事,說明他不存在對隱私的“合理期待”。警方直升機(jī)只要在適當(dāng)高度飛行,而且沒有噪音、灰塵侵入,就不能算搜查。

        “基洛案”的二審法院第九巡回上訴法院據(jù)此認(rèn)為,熱成像儀不會發(fā)出任何光線,而且只能測到室內(nèi)溫度,警方根本看不到任何影像,更無法探知基洛的生活細(xì)節(jié),所以不存在侵犯隱私的問題。而且,基洛沒有采取措施,降低室內(nèi)溫度,說明他對“室內(nèi)熱能”并沒有“合理期待”。上訴法院因此判定,熱成像探測不構(gòu)成“搜查”。

        2001年,最高法院作出最終裁決。安東寧·斯卡利亞大法官撰寫了判決意見。斯卡利亞雖然是位保守派人士,但在“基洛案”中的立場,卻十分鮮明。斯卡利亞首先反駁了熱成像儀沒有侵犯被告隱私的說法。他指出,看不見不代表不能探知生活細(xì)節(jié)。例如,熱成像儀或許可以探知某位女士每晚在哪個時間段洗澡,或者什么時候在享受蒸汽浴,這些都算公民生活的私密細(xì)節(jié)。

        斯卡利亞接著指出,不管當(dāng)事人是否采取隱蔽措施,發(fā)生在私人住所內(nèi)的一切,包括室內(nèi)溫度高低,都屬于私密細(xì)節(jié)。如果警察站在高處,窺探當(dāng)事人家里的情況,或許侵犯到當(dāng)事人的隱私權(quán),但并非“合理期待”的隱私權(quán)。因?yàn)楫?dāng)事人應(yīng)該能預(yù)見到,任何人在高處都可能看到自家院內(nèi)的情形。但是,AT210型熱成像儀屬于常人難以獲得的高科技設(shè)備,平常人很難獲得。這就意味著,政府使用了一般大眾沒有普遍使用的儀器,去探測一些除非警方直接進(jìn)入屋內(nèi),否則無法得知的私密細(xì)節(jié),從法律上講,這就構(gòu)成了“搜查”行為。所以,如果沒有申請搜查令,就屬于“無理”搜查。

        “基洛案”意味著,最高法院對“搜查”的定義,進(jìn)行了更加寬泛的解釋,對公民的權(quán)利施以更周延的保護(hù)。隨著科技的發(fā)展,類似侵入郵箱、手機(jī)定位這樣的偵查措施,適用的范圍、頻率將更加廣泛,如何平衡好打擊犯罪與保障公民隱私的關(guān)系,真正約束好中外“埃利奧特們”的權(quán)力,需要立法者和法官們付出更多努力和智慧。

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