摘要:通過文獻回顧和現(xiàn)實分析,從刑罰的價值、經(jīng)濟學、先例考證和犯罪構(gòu)成等角度分析我國刑法增設(shè)訴訟詐騙罪的合理性;通過對相關(guān)詐騙罪進行比較研究,設(shè)置訴訟詐騙罪的法定刑。
關(guān)鍵詞:訴訟詐騙;刑罰發(fā)動的價值;合理性
中圖分類號:D924.3 文獻標志碼:A文章編號:1002—2589(2009)28—0123—03
2009年兩會上李文岳等十三位政協(xié)委員提交《關(guān)于建議全國人大常委會盡快作出解釋明確對訴訟詐騙按詐騙罪定罪的提案》[1],全國人大代表周光權(quán)提出建議最高法院制定司法解釋,對訴訟詐騙行為以詐騙罪追究刑事責任[2]。訴訟詐騙,是指以提起民事訴訟為手段,在民事訴訟中虛構(gòu)事實、隱瞞真相欺騙法院,使法院做出錯誤判決從而實現(xiàn)財產(chǎn)上積極的或消極的增多的行為。
一、有關(guān)訴訟詐騙的文獻回顧和現(xiàn)狀分析
首先,對國內(nèi)有關(guān)訴訟詐騙的研究進行梳理。最先提出這個問題的是1999年張平的《增設(shè)“利用訴訟詐騙罪”之建言》[3],文中通過對詐騙行為和利用訴訟詐騙行為的比較研究,向立法機關(guān)建議增設(shè)利用訴訟詐騙罪。從1999—2009年,我國的經(jīng)濟、政治、法治等的發(fā)展都是令世人驚嘆的,但是正如每一枚硬幣都有它的兩面一樣,經(jīng)濟飛速的發(fā)展也伴隨有“惡”的滋生,例如法治發(fā)展就伴生了利用訴訟進行詐騙的現(xiàn)象。關(guān)于增加訴訟詐騙罪最新的論述當屬2009年5月20日載于法制日報的,由侯國云、幺惠君寫的《訴訟詐騙應(yīng)當獨立成罪》[4],在文中作者旗幟鮮明的提出訴訟詐騙應(yīng)當獨立成罪。我們再回顧一下在這十年中專家學者對這個問題的研究:學者王作富、張明楷、謝望原、黃玉庭等都曾經(jīng)對這個問題進行論述,雖然他們的主張不同,但是足見這個問題已經(jīng)引起學者的關(guān)注長達十年之久。再看司法實踐中由訴訟詐騙行為引起的紛爭,早在1996年魯某某訴馬某30萬投資款一案,此案直到2000年10月才塵埃落定,以被告馬某勝訴而告終。這一場由一張偽造的收條引起的馬拉松式的訴訟也使得勝訴方馬某經(jīng)營多年的公司瀕臨倒閉,此種損失又豈是一個勝訴結(jié)局能夠補償?shù)?總結(jié)我國當前對訴訟詐騙行為的研究有以下幾個特點:(1)我國對訴訟詐騙的研究起步較晚。從1999年的第一篇有關(guān)訴訟詐騙的論文開始,至今在理論界尚沒有形成比較有說服力的學說。相比之下,德日等國家雖然在刑法典上也沒有對訴訟詐騙進行明文規(guī)定,但是研究起步早,并且在司法實踐中均將訴訟詐騙行為定為詐騙罪。日本刑法學者木村龜二在其主編的《刑法學詞典》[5] 中所指出:判例和通說認為訴訟詐欺是指欺騙裁判所(即法院),使其做出錯誤的判決,根據(jù)這一判決而取得財產(chǎn)上的利益,這時就構(gòu)成了詐欺罪。之所以德日等國家對訴訟詐騙的研究比較早,是因為市場經(jīng)濟比較發(fā)達,而且市民的法律意識比較強。(2)我國學者目前對訴訟詐騙行為的研究多注重定性探究,而且85%以上的研究者贊成將訴訟詐騙行為定詐騙罪或者單獨增設(shè)訴訟詐騙罪,例如張明楷、侯國云等;只有不到10%的研究者認為將訴訟詐騙行為定為妨害司法公正罪的一種,比如黃玉庭等。(3)2004年以后,有關(guān)訴訟詐騙行為定性的研究逐漸增多,有27篇,占筆者統(tǒng)計論文的90%。這說明,最近幾年,我國的訴訟詐騙行為高發(fā)已經(jīng)引起理論界的重視。 (4)在研究方法上比較單一。多采用案例分析方法、刑罰價值分析的方法,但是,經(jīng)濟分析的方法、比較研究和系統(tǒng)分析等比較少。這與世界上對訴訟詐騙行為的法典化幾乎沒有成功的立法例有關(guān)。我們還以日本為例,雖然形成了通說(定詐騙罪),但是仍然有不同的聲音。 例如,團騰重光就質(zhì)疑訴訟詐騙定詐騙罪,“第一,在以形式真實主義為前提的民事訴訟制度之下,法院認識到當事人的主張?zhí)摷贂r,也必須受此拘束而作出一定的判決,那么,利用這種訴訟制度提出虛假主張的行為能否成為詐騙罪的‘欺騙他人’的行為?第二,作為被害人的敗訴方,是在知道法院誤判的同時,不得已服從判決而向勝訴方提供財物(或財產(chǎn)上利益)的。那么,這是否屬于任意的‘財產(chǎn)處分’?”[6]
21世紀亦始,河南省鄭州市檢察院在辦理民事訴訟案件中發(fā)現(xiàn)并糾正的虛假民事訴訟案件竟高達42起。隨著訴訟詐騙發(fā)案率的增加,其涉案金額也如滾雪球一樣在向天文數(shù)字方向發(fā)展。2003年轟動一時的跨省審判澳柯瑪與喬某某貨款糾紛案,訴訟標的就高達1 500余萬元。喬某某從贏得1 500萬元貨款的原告轉(zhuǎn)眼變成被判處無期徒刑的階下囚,其戲劇性固然令人瞠目結(jié)舌,但某中級法院最終將喬某某定性為訴訟欺詐行為人并以詐騙罪定罪處罰的刑事判決,卻在我國法學界引起了更大的爭議。期間,發(fā)生了為數(shù)不少的訴訟詐騙案件,由于法無明文規(guī)定,有判無罪的,有判詐騙罪的,有判妨害司法公正罪的。雖然最高人民檢察院法律政策研究室2002年9月25日通過的《關(guān)于通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為如何適用法律問題的答復》(以下簡稱《答復》),我們姑且不論這個《答復》的法理地位和答復在實際司法操作中的可行性,單從法律體系的完善和司法實踐的科學化來看,我國刑法增設(shè)訴訟詐騙罪也是當務(wù)之急。筆者堅持認為應(yīng)該注重對訴訟詐騙行為從社會學、經(jīng)濟學、刑罰價值、罪刑法定原則等的角度進行分析。這一點筆者比較贊成曾粵興教授和張勇在《刑法權(quán)發(fā)動的合理性──人大代表增設(shè)拖欠工資罪議案的思考》 [7] 一文中,對發(fā)動刑罰權(quán)的價值分析方法。
二、對訴訟詐騙行為的刑罰價值分析
刑罰價值秩序的基本特征為:安寧性和協(xié)調(diào)性;規(guī)律性和穩(wěn)定性;嚴厲性與嚴格性。而嚴厲性與嚴格性是刑罰在維持秩序功能上與其它社會規(guī)范的本質(zhì)區(qū)別[8]。這就說明:當一種行為嚴重地危害了社會,當現(xiàn)有的制裁方法與某一行為的社會危害性不相當?shù)臅r候,并且此種行為仍然處于高發(fā)的勢態(tài)的情況下,就需要發(fā)動刑法來制裁這種行為人。這樣,可以起到懲治危害行為人,還被害人以公道,并且震懾社會上潛在的犯罪分子的作用。首先,從安寧性和協(xié)調(diào)性來說,如果民事制裁或者其他的制裁手段可以保證社會安寧和協(xié)調(diào),那么無論從經(jīng)濟學的角度,還是從社會學的角度都不宜發(fā)動刑罰。但是在司法實踐中,從第一例訴訟詐騙開始到現(xiàn)在訴訟詐騙行為呈現(xiàn)高發(fā)勢態(tài),這說明我們司法實踐中所采用的方法是不足以震懾這種行為的,甚至有縱容的可能性。試想,如果有一個人能夠通過法律手段堂而皇之的在法院錯誤判決的情況下,非法獲利財產(chǎn)或者減免債務(wù),那么知情的人會怎么想呢?無疑受害人會認為法院成了訴訟詐騙行為人的幫兇了,這難道不是對法院公正裁決的公然踐踏嗎?當然,在作出錯誤裁決的時候,法院也是受害者,因為法院是受了行為人的蒙蔽的,但是從表面上看就是訴訟詐騙人在法院的正式裁決的“幫助”下而獲得不法利益的。所以,形式上或者表面上法院成了訴訟詐騙行為人的幫兇,這無疑將置法院于尷尬境界。其次,從規(guī)律性和穩(wěn)定性而言,公民都知道有冤情找法院維護公道,而且一般情況下法院的裁決是能為公民的正義訴求提供保護的。但是,如果訴訟詐騙行為屢次得逞的話,又怎能維護刑罰價值的規(guī)律性和穩(wěn)定性呢?如果不在刑法中將訴訟詐騙行為入罪,則不足以懲治這種行為人所帶來的嚴重社會危害性。再次,就嚴厲性和嚴格性而言,正因為訴訟詐騙行為對公民的合法利益和法院的正常秩序有如此的危害性,所以,有必要發(fā)動刑罰對訴訟詐騙行為進行懲治。實現(xiàn)形式上和實質(zhì)上的正義,讓行為人為自己的行為負刑事責任,同時也為受害人討回公道,并且維護法院的威嚴。
三、增加訴訟詐騙罪的經(jīng)濟學分析
刑法的經(jīng)濟分析,是指運用微觀經(jīng)濟學的基本理論和方法對刑法進行研究,探究刑法成本最小化、刑法效益最大化的一種研究方法,其核心是進行成本與效益的對比分析,實現(xiàn)刑法成本資源配置最優(yōu)化,進而促進社會的其他資源配置的有效性[9]。
最高人民檢察院法律政策研究室2002年9月25日通過的《答復》規(guī)定,以非法占有為目的,通過偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動可以由人民法院依照《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定作出處理,不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責任。如果行為人偽造證據(jù)時,實施了偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的行為,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當依照《刑法》第280條第2款的規(guī)定,以偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪追究刑事責任;如果行為人有指使他人作偽證行為,構(gòu)成犯罪的應(yīng)當依照《刑法》第307條第1款的規(guī)定,以妨害作證罪追究刑事責任。筆者在此無意對《答復》進行褒貶,只是,在市場經(jīng)濟日益發(fā)展的情況下,相伴隨的公民訴訟意識提高的情況下,正面的是公民不再像以前那樣怕打官司,大部分公民在合法權(quán)利受到侵犯時候,懂得利用法律保護自己。但是那些通過訴訟詐騙行為發(fā)一筆橫財?shù)牟环ǚ肿?,如果真如《答復》中三種結(jié)果:第一種,按照民事訴訟規(guī)定處理,這意味著行為人只是承擔民事責任,而不以犯罪懲罰,這將大大降低行為人不法行為的犯罪成本,相反的,同時提高訴訟詐騙行為的收益。如果社會上形成這樣一種表象,任何人只要偽造訴訟事由就可以在財產(chǎn)上取得積極或者消極的增長,那么將會刺激公民想要借法院判決的威力而取得不義之財?shù)挠,F(xiàn)實中訴訟詐騙行為不斷增加也充分說明了,由于機會成本低而從某種程度上對行為人實施行為起到了一定的刺激作用──機會成本指的是為了得到一種東西所必須放棄的所有東西,或者說。所以,僅采用民事制裁不足以提高這種行為的機會成本,也就不可能起到減少這種行為發(fā)生的作用。第二種和第三種,對訴訟詐騙行為人按照偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪追究刑事責任或以妨害作證罪追究刑事責任,這兩種處理方法是不恰當?shù)?,也會增加訴訟成本和社會成本。其一這樣處理不符合罪刑法定原則,因為訴訟詐騙行為和這兩種罪名的客觀行為方式都是有明顯區(qū)別的;其二這樣處理不足以將訴訟詐騙行為的危害性引起立法、司法機關(guān)的重視,隨之而引發(fā)的后果就是不足以引起公民的重視,使得公民在這方面守法效益降低的可能性增加。
綜上所述,從犯罪成本與犯罪效益之間對比分析可見,在我國刑法中增社訴訟詐騙罪都是符合經(jīng)濟學成本、效益的關(guān)系的。
四、對訴訟詐騙行為入罪的設(shè)想
張明楷教授提出行為犯罪化應(yīng)符合下列條件:第一,行為具有嚴重社會危害性并且為社會絕大多數(shù)人所不能容忍并主張以刑法規(guī)制;第二,其他制裁力量不足以抑制這種行為,只有動用刑罰才能充分保護合法權(quán)益……訴訟欺詐行為具有嚴重的社會危害性,可以說其社會危害性遠遠大于普通詐騙侵財行為[10]。張明楷教授主張將訴訟詐騙行為定為詐騙罪,教授對訴訟詐騙的行為方式進行分析,指出訴訟詐騙是三角詐騙,雖然這種行為不同于普通詐騙罪的行為方式,但是完全可以將訴訟詐騙行為定為詐騙罪,這樣既有利于司法實踐中定罪量刑的統(tǒng)一,也有利于立法完善[11]。但是有的學者不同意將訴訟詐騙行為簡單定為詐騙罪,而另設(shè)訴訟詐騙罪。有的學者認為,訴訟欺詐雖然具備詐騙罪的主要特征,但其與普通的詐騙罪還是有一定的區(qū)別,其與普通詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系,目前可按詐騙罪定罪,但從長遠角度,待時機成熟時仍應(yīng)單獨規(guī)定一個獨立的罪名[12]。這兩種觀點都有一定的合理性,至少肯定了將訴訟詐騙入罪的思路。但是相比而言,筆者比較贊成后一種觀點,因為,從長遠來看,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和公民法律意識的增強,訴訟詐騙行為勢必有繼續(xù)增加的趨勢。所以,只有專門規(guī)定訴訟詐騙罪,從罪名到法定刑的規(guī)范化才更加有利于司法實踐的操作,也從實質(zhì)上捍衛(wèi)罪刑法定原則。從而對普通公民遵守刑法更有明確的導向性。筆者建議,目前最高人民法院可以先做出一個司法解釋,法院在司法實務(wù)中如果遇到訴訟詐騙的情況下通過對詐騙罪做出擴大解釋,以詐騙罪處理。但是,從更長遠來看,為了完善我國的刑法體系,而且從本質(zhì)上使對訴訟詐騙行為的懲罰符合罪刑法定,筆者建議我們可以走得更遠一些,那就是我國立法機關(guān)在下一個刑法修正案中可以直接增設(shè)訴訟詐騙罪。
將詐騙罪細化的先例考證。我國對于詐騙罪進行單獨列出特殊的詐騙罪也有先例,將金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來。而且在金融詐騙罪下又分別規(guī)定了集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價證券詐騙罪、保險詐騙罪等八種罪名。因為隨著經(jīng)濟的發(fā)展在金融領(lǐng)域出現(xiàn)詐騙的行為越來越多,嚴重影響了金融秩序的正常運行;金融詐騙罪確實有不同于普通詐騙罪的構(gòu)成,不同的客體——國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán);不同的行為方式——通過非法集資、信用卡等方式,而并非直接的傳統(tǒng)意義上的財物;將金融詐騙罪分離出來更加有利于維護罪刑法定原則。既然,詐騙罪可以分離出金融詐騙罪,并且對金融詐騙罪進行細分,那么完全符合上述原因的訴訟詐騙行為于情、于理、于法都應(yīng)該單獨定罪。
五、本罪的犯罪構(gòu)成和法定刑設(shè)計
本罪的主體是一般的主體,包括單位,即在民事訴訟中通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相欺騙法院做出錯誤判決的自然人和單位。本罪的主觀方面是直接故意,并且表現(xiàn)為非法謀取財產(chǎn)上積極地或者消極地增加。本罪的客觀方面表現(xiàn)為,行為人為非法占有他人財物,以提起民事訴訟為手段,在民事訴訟中通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相等欺騙法院,使法院做出錯誤判決,而實現(xiàn)財產(chǎn)上積極的或消極的增加。本罪的客體是復雜的客體,第一是公民的合法財產(chǎn)所有權(quán),第二是法院的審判公正。既然是立法建議,當然刑罰設(shè)置是不可或缺的,作者也嘗試給訴訟詐騙罪設(shè)置一個法定刑:犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役、或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
參考文獻:
[1]委員聯(lián)名建議將民事訴訟詐騙[EB/OL].新浪網(wǎng),http://www.sina.com.cn,2009-03-09.
[2]周光權(quán)代表:訴訟詐騙審理缺標準 以建言出臺司法解釋[EB/OL].法制網(wǎng), http://www.sina.com.cn,2009-03-13.
[3]張平.增設(shè)利用訴訟詐騙罪之建言[J].國家檢察官學院學報,1999,(4).
[4]侯國云,幺惠君.訴訟詐騙應(yīng)當獨立成罪[N].法制日報,2009-05-20.
[5]木村龜二.刑法學詞典[M].顧肖榮,鄭樹周,等,譯,校.上海:上海翻譯出版公司,1991:713.
[6][日]大塚仁.刑法概說(各論)[M].馮軍,譯.北京:中國人民大學出版社,2003:245.
[7]曾粵興,張勇.刑法權(quán)發(fā)動的合理性──人大代表增設(shè)拖欠工資罪議案的思考[J].中國人民公安大學學報,2005,(4).
[8]謝望原.歐陸刑罰制度與刑罰價值原理[M].北京:中國檢察出版社,2004:425-450.
[9]曾粵興.刑法學方法的一般理論[M].北京:人民出版社,2005:241.
[10]張明楷.論刑法的謙抑性[J].法學研究,1995,(4).
[11]張明楷.論三角詐騙[J].法學研究,2004,(2).
[12]王焰明.試析訴訟欺詐案件的定性[J].人民檢察,2001,(8).
Analysis of the Reasonablization of Adding the crime of swindling in Civil Lawsuit
WANG Xiao-hui
(the School of Law of Kunming Science and Technology Univershity, Kunming 650224, China)
Abstract: Through literature review and positive analysis,from the angle of the value of punishment,economics,researching precedent and the constitution of a crime and so on,the author analyse the reasonable facts of adding the crime of swindling in civil lawsuit.
Key words: swindling in civil lawsuit;the value of penalty;reasonable facts
(責任編輯/ 吳鳳華)