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        中美政府執(zhí)法與法院司法關(guān)系的比較

        2009-04-29 00:00:00韓志紅祖艷麗
        天津行政學(xué)院學(xué)報 2009年1期

        摘 要:執(zhí)法與司法的關(guān)系既是憲政問題,也是經(jīng)濟法實施的重大理論和實踐問題,在美國,二者是事中制約的關(guān)系,中國是事后的監(jiān)督保障關(guān)系。相對而言,美國的制度安排更為合理。法院對經(jīng)濟執(zhí)法的事中制約,不僅是以權(quán)力約束權(quán)力的需要,而且是實現(xiàn)社會正義、提高執(zhí)法效果和效率的需要。

        關(guān)鍵詞:政府執(zhí)法;法院司法;中美比較

        中圖分類號:D908 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1008-7168(2009)01-0072-05

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        執(zhí)法,又稱法的執(zhí)行,是指國家行政機關(guān)及其公職人員依法行使管理職權(quán)、履行職責(zé)、實施法律的活動。司法,又稱法的適用,是指國家司法機關(guān)根據(jù)法定職權(quán)和法定程序,具體應(yīng)用法律處理案件的專門活動[1](pp.459.461)。作為法的實施過程中的兩項重要內(nèi)容,執(zhí)法和司法并不是彼此孤立,而是密切聯(lián)系的。兩者關(guān)系不僅體現(xiàn)著行政權(quán)和司法權(quán)的權(quán)限劃分與制衡,還影響著法律實施的效果。因此,執(zhí)法與司法的關(guān)系既是憲政問題,也是經(jīng)濟法實施的重大理論和實踐問題。在執(zhí)法和司法的關(guān)系上,中美兩國有不同的做法。我們從對兩國的實證研究出發(fā),比較兩國在執(zhí)法和司法關(guān)系上的異同并分析利弊,以期為我國的經(jīng)濟執(zhí)法與司法提供借鑒。

        一、中美兩國的不同做法

        (一)美國的做法

        中國留學(xué)生盧素玉寫的《在美國和警察打官司》一文非常直觀地告訴人們美國政府執(zhí)法與法院司法的關(guān)系。文章說,他到美國留學(xué)買了輛二手車,開車經(jīng)過一個小山丘下坡時,由于慣性違反了減速停車的要求,警察指責(zé)他超速行駛,開了張100元的罰款單。盧素玉不服氣,在美國親戚的指點下去法庭申訴。開庭時開罰款單的警察著便裝出庭。盧素玉強調(diào)對路況不熟悉,而且減速標(biāo)志牌設(shè)置也不合理,司機很難反應(yīng)過來,雖然盡力剎車,但是由于慣性沒完全停下來。法官詢問出庭警察情況屬實后宣布:“免于罰款?!遍_庭一共只用了10分鐘[2]。2000年的微軟案件與上述案例的程序類似:美國執(zhí)法機關(guān)認(rèn)為微軟公司有壟斷行為,由司法部聯(lián)合19個州的檢察機關(guān)對微軟公司提出起訴,該案經(jīng)過一系列的司法程序,最終哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦上訴法院駁回了美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官杰克分割微軟的判決。

        在美國,當(dāng)行政相對人對行為違法與否以及處罰是否得當(dāng)與執(zhí)法部門持有異議時,就屬于司法權(quán)介入的范圍了。執(zhí)法機構(gòu)需要將相對人的違法行為提交法院,聽命于法院的裁決。也就是說,美國政府的任何一項執(zhí)法行為,一旦啟動,就能看到司法機關(guān)的聯(lián)動。按照美國法律,除司法部門外,任何部門均無權(quán)做出剝奪、扣押、查封財產(chǎn)或限制人身自由的決定,行政部門可以就擬定中采取的強制措施向法庭申請法令。這一制度起到三個作用:一是防范行政權(quán)力的恣意妄為;二是給正確的行政行為以法律支持,違抗行政執(zhí)法的行為會成為藐視法庭的刑事罪行;三是給不服行政措施的人打開了在法庭上進行公開受理的路徑[3]。

        (二)中國的做法

        2005年我們承擔(dān)了天津市一項研究中美地方政府執(zhí)法的社科項目,隨即對兩國政府執(zhí)法進行了一番實地調(diào)查。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),中美兩國在行政執(zhí)法方面有較大的不同。美國的政府執(zhí)法對法院的依賴性很大,可以用須臾不可分離形容。中國似乎沒有那么緊密,我們調(diào)查的4個中國行政執(zhí)法單位,有3個從未向法院申請過強制執(zhí)行自己做出的生效的行政判決,有1個雖然有過,但數(shù)量也很少。也就是說,政府執(zhí)法基本可以在不需要法院的情況下“獨立”進行。為了避免到法院強制執(zhí)行行政機關(guān)的處罰決定,執(zhí)法者對違法者的處罰易于出現(xiàn)不了了之的情形,或者是在罰款上打折扣。

        在中國,政府執(zhí)法機構(gòu)不論是接到舉報還是自己獲得違法信息,都可以直接對案件進行調(diào)查,調(diào)查后可以直接對相對人的行為定性、下罰單。相對人不服,只能事后向法院提出“行政訴訟”,即中國的行政執(zhí)法機關(guān)可以對調(diào)查的案件直接進行“事實認(rèn)定”,做出“法律結(jié)論”和“處理決定”。

        中國法院和行政機關(guān)的關(guān)系,或許可以用事后的監(jiān)督和保障來概括。監(jiān)督是指,相對人對行政機關(guān)做出的行政處罰決定不服可以向法院提起行政訴訟,法院要對行政行為的合法性進行審查,然后做出判決;監(jiān)督的同時也有保障功能,因為如果行政行為具有合法性,法院會駁回原告起訴,維持行政機關(guān)的決定。另外,相對人不執(zhí)行生效行政決定,行政機關(guān)可以向法院申請強制執(zhí)行,這就是所說的“狹義”保障。

        從微軟案件我們可以發(fā)現(xiàn),美國政府執(zhí)法和法院的關(guān)系,是“事中制約”。行政執(zhí)法機構(gòu)與相對人同樣是當(dāng)事人,法院是裁判者。在美國,所有的政府部門和企業(yè)最怕的就是法院,它們的行為都是會受到法院制約,美國各級政府也都非常服從法院的管轄[4]。

        應(yīng)當(dāng)強調(diào)的是,在中國涉及追究違法者刑事責(zé)任的案件,作為行政機關(guān)的公安部門,包括在中國視為“司法機關(guān)”的檢察機關(guān)是不能夠“獨立”執(zhí)法的。《中華人民共和國刑事訴訟法》第3條規(guī)定:對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審,由公安機關(guān)負(fù)責(zé)。檢察、批準(zhǔn)逮捕、檢察機關(guān)直接受理的案件的偵查、提起公訴,由人民檢察院負(fù)責(zé),審判由人民法院負(fù)責(zé)。除法律特別規(guī)定的以外,其他任何機關(guān)、團體和個人都無權(quán)行使這些權(quán)力。第7條規(guī)定:人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)進行刑事訴訟,應(yīng)當(dāng)分工負(fù)責(zé),互相配合,互相制約,以保證準(zhǔn)確有效地執(zhí)行法律。

        只有一種解釋能夠說明上述的不同,即刑事責(zé)任畢竟是關(guān)乎人的生命和自由,因此,事關(guān)重大,必須嚴(yán)肅對待。盡管刑事責(zé)任也有“罰金”、“沒收財產(chǎn)”等財產(chǎn)刑,但是仍然要適用刑事訴訟程序。實際中國行政執(zhí)法追究的行政處罰責(zé)任,既包括金錢罰、精神罰,也有人身罰和能力罰等。這些責(zé)任同樣會剝奪人的自由、財產(chǎn),能力罰對相對人的影響更是不能小視,因此,很難用“責(zé)任輕重”進行解釋。

        二、中美不同做法之分析

        中美兩國在執(zhí)法和司法上的不同關(guān)系,對法律實施的效果有不同影響。中國司法對執(zhí)法的事后監(jiān)督和保障,似乎賦予了執(zhí)法機構(gòu)更多的自由,便于其快速達(dá)到執(zhí)法目標(biāo),符合執(zhí)法主體對高效的要求。反觀美國法院對執(zhí)法機構(gòu)的事中制約,似乎對執(zhí)法機構(gòu)掣肘諸多,使其執(zhí)法目的不能馬上實現(xiàn),因為司法程序往往被認(rèn)為是繁瑣而曠日持久的,這不符合執(zhí)法機構(gòu)對高效的要求。但仔細(xì)分析就會發(fā)現(xiàn),結(jié)論并非如此簡單。

        中國的政府執(zhí)法機構(gòu)在沒有法院參與情況下的“獨立”執(zhí)法,存在以下問題:

        其一,缺乏公開性,使行政執(zhí)法的效果大打折扣,極易給行政機關(guān)以權(quán)謀私、錢權(quán)交易提供機會。因為中國的政府執(zhí)法可以獨立進行,沒有司法的事中制約,所以,這種操作相對缺乏透明度,使執(zhí)法人員與相對人有可能相互串通,出現(xiàn)徇私枉法、執(zhí)法犯法的問題。而且因為是直接處罰,不進行公開審判,對社會缺乏較高的警示作用,人們或是對行政機關(guān)的執(zhí)法基本無知,或是認(rèn)為與自己關(guān)系不大,這大大降低了行政執(zhí)法的社會效果。

        其二,易于形成公正性的缺乏,以致造成政府行政部分與民眾之間關(guān)系的惡化。中國的政府執(zhí)法可以對調(diào)查的案件直接進行“事實認(rèn)定”,做出“法律結(jié)論”和“處理決定”,然后直接罰款或采取強制措施,一切都由一個部門包攬進行,不交第三者裁判,這極易激化行政部門與民眾間的矛盾,使暴力抗法事件發(fā)生。當(dāng)然引發(fā)暴力抗法的原因是多方面的,但是執(zhí)法程序的設(shè)置存在問題,執(zhí)法對象得不到及時的司法救濟無疑是其中很重要的一個因素。

        其三,缺乏效率性或者犧牲相對人的利益。如前所述,我國政府執(zhí)法的上述制度安排,初衷可能是為有效、及時制止違法行為,維護社會公共利益。但筆者認(rèn)為,在目前的制度安排下,此種目的在違法事實清楚、雙方爭議不大的案件中能夠得到實現(xiàn),而在大量的有事實或法律爭議的案件中,效率的目標(biāo)或者難以實現(xiàn),或者極易造成相對人利益的犧牲。因為,第一,相對人對行政機關(guān)的決定不服,可以提出行政復(fù)議或者行政訴訟,但我國的行政訴訟為兩審終審。第二,行政處罰的強制執(zhí)行需要得到法院的支持。根據(jù)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定,只有公安、海關(guān)、稅務(wù)等少數(shù)行政機關(guān)有強制執(zhí)行權(quán),而且行政機關(guān)申請人民法院強制執(zhí)行必須是當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的。那么當(dāng)事人履行行政處罰決定的期限是多長呢?《行政訴訟法》第39條規(guī)定:公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的,應(yīng)當(dāng)在知道做出具體行政行為之日起三個月內(nèi)提出。法律另有規(guī)定的除外。這就意味著行政機關(guān)實施行政處罰必須在處罰決定送達(dá)之日起三個月后才能申請法院強制執(zhí)行,這顯然不可能實現(xiàn)對違法行為的及時制止和查處,在此種情形下,政府執(zhí)法機關(guān)對效率的追求并沒有實現(xiàn)。當(dāng)然,也有另外一種情形,就是當(dāng)行政機關(guān)有強制執(zhí)行權(quán)時,其可以強制執(zhí)行自己所做出的決定而不需要法院的配合,這似乎滿足了執(zhí)法機關(guān)對高效的要求,也是我國目前眾多執(zhí)法機構(gòu)謀求強制執(zhí)行權(quán)的原因。但在此種情形下,一旦執(zhí)法機構(gòu)決定錯誤,當(dāng)事人的利益就將受到極大損害,因為即使最后相對人通過行政訴訟獲得了國家賠償,也往往難以彌補其直接和間接損失,若再考慮到我國目前相對人進行行政訴訟的艱難和成本支出,可以說,此種“高效”是以損害相對人的利益為代價的。

        通過對美國案例和法律規(guī)定的分析,我們可以發(fā)現(xiàn)美國的執(zhí)法程序在一定意義上具有公開、公平、公正、效率和廉價的特點,值得我們思考和借鑒。

        公開性是國家行為的基本特征。因為國家的行為是代表全社會利益,并使全社會受益的行為,因此除國家秘密以外,其行為都應(yīng)當(dāng)是公開進行的。此處所稱公開原則是指對社會中發(fā)生的危害社會公眾經(jīng)濟利益的事實要及時予以公開;法院對危害社會公眾經(jīng)濟利益的行為的審判過程要公開;對其處理結(jié)果也要公開。這一方面能使社會公眾了解事情的真相,避免再上當(dāng)受騙;另一方面也使社會公眾能夠監(jiān)督國家機關(guān)執(zhí)法活動是否真正依法進行。

        這里所稱公平原則,是指政府與被追訴者雙方在法律地位上的平等。因為政府是在為維護消費者和守法經(jīng)營者的利益進行執(zhí)法活動。經(jīng)營者和消費者之間,守法的經(jīng)營者和違法的經(jīng)營者之間是形式上平等,但事實上不平等的關(guān)系,因為消費者、守法經(jīng)營者屬于弱勢群體。雖然如此,但在本質(zhì)上來說,雙方的法律地位還是平等的。政府作為弱勢群體的代表,直接制裁經(jīng)營者,對有違法嫌疑的經(jīng)營者來說,有失公平。而政府代表社會對違法行為進行調(diào)查,認(rèn)為需要追究其法律責(zé)任,向法院提起公益訴訟,由法院作為第三者,進行公正裁決,則符合公平原則。這一方面促使政府進行大量細(xì)致的調(diào)查、取證活動;另一方面也有利于保護被告的合法權(quán)益,讓被告有充分的機會陳述事實和觀點,使法院了解更多的信息,從而做出正確的判決。

        公正一般是指公平正直,沒有偏私。這里所說公正性原則,是指國家應(yīng)當(dāng)依法處理違法者,做到一視同仁,不偏不倚。筆者認(rèn)為,如果行政機關(guān)對違法者直接處罰并可以強制執(zhí)行,在程序上就有不公正的嫌疑。因為公正裁決的主體一定是第三方的行為,如同足球比賽中的裁判。而行政法律關(guān)系的特點是只有兩方當(dāng)事人:一方是國家行政機關(guān),另一方是特定的公民或法人、非法人組織。政府作為當(dāng)事人,直接與相對人發(fā)生關(guān)系,沒有任何第三者介入其中,行政機關(guān)可以任意裁量,何談公正性。而由法院處理政府對違法者的投訴案件,由法院作為第三者進行裁決,實體公正的實現(xiàn)才能有程序公正的保障。

        關(guān)于效率問題,第一,在美國,因為行政執(zhí)法機構(gòu)的公正執(zhí)法,大多數(shù)案件的相對人會認(rèn)錯伏法,不會久拖不決。第二,遇到相對人對行政機關(guān)的認(rèn)定和決定有異議的案件,類似微軟性質(zhì)的案件,過于追求執(zhí)法效率,容易給企業(yè)造成無法挽回的重大經(jīng)濟損失,司法審判即使花費時間較多,也是必要的。第三,一般案件,類似文章開頭講的美國交通違規(guī)案件的事中制約,在效率上不比中國差。實際上,司法的事中制約比較事后制約可以節(jié)約大量的行政執(zhí)法資源。行政執(zhí)法機構(gòu)只是行使調(diào)查權(quán)、起訴權(quán),其他職能部門及其程序設(shè)置都可以省略,符合“廉價”政府的要求。

        為什么美國等法律發(fā)達(dá)國家的法院對行政執(zhí)法都是事中監(jiān)督,我國卻是事后監(jiān)督呢?至少有以下四個方面的原因:

        第一,與對政府的認(rèn)知有關(guān)。西方經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為,政府不是天然以“為人民服務(wù)”為目標(biāo)的組織,政治家、政府官員等同經(jīng)濟人一樣是有理性的、自私的人,他們就像在經(jīng)濟市場上一樣在政治市場上追求著他們自己的最大利益——政治利益,而不管這些利益是否符合公共利益。政府往往為代表特殊利益集團的政治家、官僚等所操縱,由此也滋長了種種經(jīng)濟和政治弊端[5](p.17)。既然政治家、政府官員等同經(jīng)濟人一樣是有理性的、自私的人,那么其在執(zhí)法活動中就有違法侵犯私權(quán)主體合法權(quán)益的可能性,因此,必須對其進行事中監(jiān)督。而如果認(rèn)為政府是人民利益的天然代表,其行為必然會反映公共利益,則必然會為了效率而選擇事后監(jiān)督。

        第二,與對政府和相對人關(guān)系的認(rèn)知有關(guān)。如果認(rèn)為雙方在法律上是平等的,就應(yīng)當(dāng)是事中監(jiān)督的關(guān)系,由法院居中對雙方爭議做出裁判;如果認(rèn)為雙方是隸屬性的管理關(guān)系,那么必然選擇事后監(jiān)督,因為管理者是有權(quán)對被管理者做出處理的,管理者不服,只能事后尋求司法救濟。

        第三,與社會環(huán)境和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)形態(tài)有關(guān)。美國是發(fā)達(dá)的市場經(jīng)濟國家,民眾經(jīng)過了資產(chǎn)階級革命和民主思想的啟蒙,權(quán)利意識濃厚。而新中國成立以來,特定的社會環(huán)境和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)形態(tài)使社會經(jīng)濟的發(fā)展也蒙著一層權(quán)力經(jīng)濟的特征。從社會環(huán)境看,中國雖然面臨著國家現(xiàn)代化的使命,但社會主體的現(xiàn)代化意識剛剛萌芽,以政府的力量推導(dǎo)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略便成為情理之中的選擇。從經(jīng)濟形態(tài)看,新中國在成立后的三四十年內(nèi),實行的計劃經(jīng)濟體制。計劃經(jīng)濟實質(zhì)是權(quán)力經(jīng)濟,即通過國家權(quán)力尤其是行政權(quán)進行統(tǒng)一安排、統(tǒng)一布置的經(jīng)濟形態(tài)[6]。中美兩國不同的社會環(huán)境和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)形態(tài)決定了美國更加注重公平,注重對個體權(quán)利的保護,因此需要加強司法對行政的制約;中國則更加注重效率,注重整體目標(biāo)的實現(xiàn)和行政決策的推行,因此必然要強化行政的力量。

        第四,與法律文化背景有關(guān)。美國有長期的法治傳統(tǒng),雖然法院對政府執(zhí)法是事中制約,但由于國人明白其是按法律行事而非按執(zhí)法機構(gòu)人言行事,故若自己違法,一般會乖乖接受處罰而非糾纏不休,因此很多時候法院的事中制約并不影響執(zhí)法效率。中國在長期人治傳統(tǒng)的影響下,注重執(zhí)法機構(gòu)“人”的因素而非“法”的因素,故國人違法之后,往往會尋求執(zhí)法機構(gòu)或其他機構(gòu)的“法外容情”或“法外開恩”,因此若法院對執(zhí)法機構(gòu)事中制約,可能造成的效率問題要比對美國的影響大。

        三、政府執(zhí)法機構(gòu)與法院應(yīng)當(dāng)是事中的制約關(guān)系

        通過調(diào)查比較研究,筆者認(rèn)為,雖然中美的文化背景、歷史傳統(tǒng)、現(xiàn)實情況等有所不同,但隨著我國法治社會的建立,政府執(zhí)法機構(gòu)與法院形成事中的制約關(guān)系,而不僅是事后的監(jiān)督保障關(guān)系更為合理。也就是說,在相對人不服政府執(zhí)法機構(gòu)對相對人行為事實認(rèn)定或者處罰決定的情況下,行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)將雙方的爭議提交司法裁判。其理論依據(jù)如下:

        (一)由行政權(quán)的性質(zhì)決定

        政府執(zhí)法機構(gòu)的權(quán)力應(yīng)當(dāng)屬于行政權(quán)范疇。行政權(quán)的主體被嚴(yán)格限定為行政機關(guān),其目的指向是社會安全與秩序,旨在建立能夠安全地自由競爭的社會秩序。行政權(quán)是政府享有的除立法權(quán)和司法權(quán)以外的權(quán)力,需要立法機關(guān)制定的法律授權(quán)才能行使,并需要接受司法機關(guān)的審查。關(guān)于行政權(quán)的基本觀點是:其行使以不能超越立法權(quán)和司法權(quán)為根本界限,即行政機關(guān)不應(yīng)當(dāng)享有立法權(quán)和司法權(quán),也就是不能創(chuàng)制規(guī)則和判斷是非,遇到發(fā)生爭端的問題,應(yīng)當(dāng)提交司法機關(guān)解決,立法授權(quán)和當(dāng)事人同意除外。

        (二)由政府的身份決定

        眾所周知,行政是國家行政機關(guān)執(zhí)行國家法律和權(quán)力機關(guān)意志的活動,行政活動的本質(zhì)是“執(zhí)行”而不是裁判。執(zhí)法是國家行政機關(guān)及其公職人員依照法定的職權(quán)和程序,將法律規(guī)范適用于特定行政相對人或事,調(diào)整具體行政關(guān)系的活動。因此在行政執(zhí)法活動中,國家行政機關(guān)及其公職人員成為行政法律關(guān)系當(dāng)事人中的一方,與行政相對人之間形成權(quán)利義務(wù)關(guān)系。如果他們之間發(fā)生爭議,行政部門自己不宜擔(dān)當(dāng)是非黑白的評價、判斷者?!爱?dāng)事人不能成為自己案件的法官”,這是一條古老的法律原則。根據(jù)回避的原則,行政機關(guān)如果處于當(dāng)事人的地位,就不應(yīng)成為當(dāng)事人之間爭議的判斷者,而應(yīng)通過第三方來“居中而斷”。行政機關(guān)自己認(rèn)定自己調(diào)查事實的正確性,并據(jù)此做出處罰,不僅在理論上,而且在實踐中都面臨著違背基本法理的困惑。這種問題的出現(xiàn)是因為行政機關(guān)在經(jīng)濟行政執(zhí)法中既是當(dāng)事人的角色,又是裁判者的身份,角色的多樣性會帶來自身定位的混亂,二者互相影響,不利于實現(xiàn)執(zhí)法的公正、公平,會直接影響政府在社會中的威望。

        對違法行為的認(rèn)定權(quán)屬于法院,這在微軟案件中非常明顯。從中我們可以清楚地看出美國經(jīng)濟執(zhí)法機關(guān)的權(quán)力界限:作為獨立的聯(lián)邦貿(mào)易委員會,對違法行為有調(diào)查權(quán),但如果被調(diào)查人對行政主體的事實認(rèn)定不服,應(yīng)當(dāng)將他們之間的爭議提交司法機關(guān),由司法機關(guān)認(rèn)定究竟孰是孰非。假設(shè)按照我國目前的行政執(zhí)法程序,微軟如果不同意執(zhí)法機關(guān)的認(rèn)定,也要首先接受處罰,先將微軟肢解為兩個或三個獨立的公司,然后再向法院提起行政訴訟。雖然微軟公司有可能二審勝訴,但勝訴后的微軟因為已經(jīng)分解造成的重大損失由誰來負(fù)責(zé)呢?

        (三)是以權(quán)力約束權(quán)力的需要

        權(quán)力一般是指主體將自己的意志影響他人行為的能力。德國學(xué)者韋伯認(rèn)為:“權(quán)力是某種社會關(guān)系中一個行動者將處于不顧反對而貫徹自己意志的概率,不管這種概率所依據(jù)的基礎(chǔ)是什么?!?sup>[7](p.36)社會需要權(quán)力;但權(quán)力需要權(quán)力的制約。18世紀(jì)法國思想家孟德斯鳩在《論法的精神》中曾指出:“一切有權(quán)力的人都容易濫用權(quán)力,這是萬古不易的一條經(jīng)驗。有權(quán)力的人們使用權(quán)力一直到遇有界限的地方才休止?!?sup>[8](p.154)因此,“要防止濫用權(quán)力,就必須以權(quán)力約束權(quán)力”[8](p.286)。人類的政治文明史和政治學(xué)說告訴我們,制約行政權(quán)力的力量來自立法權(quán)和司法權(quán)。相比之下,司法權(quán)的制約是一種經(jīng)常性的制約。因為行政執(zhí)法權(quán)每時每刻都在發(fā)生著;司法權(quán)是常設(shè)性的居中裁判機構(gòu),能夠勝任對行政權(quán)的制約使命,以保護基本的人權(quán)。

        當(dāng)然如前所述,由于中美的文化背景、歷史傳統(tǒng)、現(xiàn)實情況等存在著不同,法院對政府執(zhí)法機構(gòu)的事中制約,可能在一定程度上影響執(zhí)法機構(gòu)的效率。但我們應(yīng)該看到,一方面,執(zhí)法機構(gòu)的效率不能以犧牲公平為代價,尤其是在構(gòu)建和諧的當(dāng)代社會;另一方面,也是更為重要的一方面,法院的司法權(quán)具有被動性,法院對政府執(zhí)法機構(gòu)的事中制約并不意味著所有的執(zhí)法行為都要接受司法審判,若是當(dāng)事人對執(zhí)法機構(gòu)的事實認(rèn)定和處理結(jié)果沒有異議,司法程序并不啟動,此時法院對政府執(zhí)法機構(gòu)的事中制約也并不影響行政執(zhí)法的效率。因此,加強政府執(zhí)法行為的規(guī)范運作,促進政府執(zhí)法決策、決定的正當(dāng)化,樹立和維護政府執(zhí)法的權(quán)威,是解決執(zhí)法機構(gòu)效率問題的出路,而不能將之一概歸結(jié)為司法對執(zhí)法的制約。

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        [8][法]孟德斯鳩.論法的精神[M].北京:商務(wù)印書館,1982.

        [責(zé)任編輯:岳 林]

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