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        我國公司司法解散制度發(fā)展路徑探析

        2024-05-04 12:25:25孫惠敏
        經濟研究導刊 2024年6期

        孫惠敏

        摘? ?要:我國公司司法解散制度源自公司法第182條及司法解釋二第1條的規(guī)定,其中將司法解散的事由定義為“公司經營管理嚴重困難”,法律規(guī)定的模糊性增加了司法適用的困難。同時,由國家機關運用強制力解散人合公司勢必打破公司自治性、違背部分股東的意志,其正當性在于在人合失靈前提下解決封閉公司資本多數(shù)決與股權結構的矛盾,并保護中小股東的利益。根據(jù)對典型司法案例及域外制度的分析,提出司法解散制度的兩點改良路徑。其一是確立起以公司職能機構運行困境的人合性障礙為主、中小股東利益保護為輔的適用標準;其二是建立包括股權回購及股權讓與在內的司法解散替代救濟機制,以提高司法解散制度在實踐中適用的統(tǒng)一性和有效性。

        關鍵詞:司法解散;人合性;股權回購

        中圖分類號:F27? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2024)06-0145-04

        引言

        (一)問題的提出

        2005年出臺的公司法第183條(現(xiàn)行公司法第182條)首次確立了司法解散公司之訴,即“公司經營管理發(fā)生嚴重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決,持有公司全股東表決權百分之十以上的股東,可以請求人民法院解散公司”。但是,該條款包含了諸如“經營管理”“嚴重困難”“重大損失”“其他途徑”等彈性的模糊詞匯[1],法院很難掌握明確處理這類案件的具體方向和標準。因此,3年后即2008年,最高人民法院頒布相應司法解釋,對解散事由進一步明確細化。

        根據(jù)公司法及司法解釋的規(guī)定,司法解散之訴的原告是共同或單獨持有公司全部股東表決權百分之十以上的股東,被告是股東請求解散的公司,事實和理由限定為司法解釋二所規(guī)定的四種情形。司法解釋以公司“經營管理發(fā)生嚴重困難”為前提,規(guī)定了公司持續(xù)兩年以上無法召開股東(大)會、股東表決時無法達到法定或公司章程規(guī)定的比例導致公司持續(xù)兩年以上不能做出有效的股東(大)會決議、董事長期沖突且無法通過股東(大)會解決這三種具體情形,以及“公司經營管理嚴重困難,繼續(xù)存續(xù)會使股東利益受到重大損失”這一兜底條款。司法解釋二第1條的列舉局限于股東或董事矛盾導致公司陷入人合性危機而與公司的經營狀況無干,但在司法解釋前三項列舉的具體情形之外,公司的“經營管理發(fā)生嚴重困難”判斷依舊較為困難,而且爭議頗多??梢哉f這正是實踐中司法解散之訴的爭點所在,同時也意味著法官在處理這類案件中擁有較大的自由裁量權,從而可能導致因法官觀念的不同,使得同類案件得到不同處理結果。

        正如霍姆斯所言,“法律的生命不在于邏輯,而在于經驗?!睂τ谒痉ń馍⒃V訟的標準判斷其實無法通過預先立法進行完全概括,正確的做法是經過司法實踐充分檢驗之后對立法進行逐步細化。據(jù)此,本文通過對法寶網上典型案例以及國外立法的相關規(guī)定進行研究,試圖找出司法解散訴訟更為明確的判斷標準以及下一步的發(fā)展路徑,為司法實踐添益。

        (二)文獻綜述

        目前學界對于法條所述“公司經營管理嚴重困難”的探索研究非常多。具有典型意義的論文都認為,公司解散標準應當是人合性問題而非公司經濟利益方面的范疇。李建偉教授認為,公司經營管理困難是屬于管理困境而非盈利困境,其根源在于封閉的中小公司股東人合性障礙導致的治理失靈[2]。梁清華教授認為,公司解散糾紛一般以人合性喪失作為起因,因此將人合性作為公司應予解散的核心標準是適當?shù)摹M瑫r,公司司法解散的目的并不在于解散公司,而是以股東退出公司的手段解決人合性障礙[3]。筆者通過對學者文獻的研讀以及司法案例的分析,從而得出公司司法解散制度的標準界定及司法解散制度的替代性救濟機制。

        一、司法解散正當性分析

        司法解散實質是由國家機關以強制力打破公司自治、終結公司主體資格,所以必須要具有顯在的正當性。公司自治是存在局限性的,股東在設立公司時無法預見或故意忽視未來的人合性危機,從而導致公司章程對這類問題無從解決。一方面資本多數(shù)與均衡股權結構存在難以調和的矛盾[4],另一方面非均衡股權結構公司中小股東利益容易遭受侵害。故而需要司法解散制度收緊公司自治的底線,避免公司自治成為無底線的自治[5]。在英美法系,司法解散制度屬于衡平法的范疇。衡平法最初產生就是為了補救和糾正普通法因內容和程序局限而出現(xiàn)的不足和不公。蔣大興認為,破產法與公司法中的“強制解散制度”形成互補,分別重點解決“資合性欠缺”和“人合性欠缺”公司之解散。故而不應過分擔心強解散對社會利益造成損失,而應當增加替代性救濟方式,節(jié)省股東退出成本[1]。

        根據(jù)公司法司法解釋二第5條的規(guī)定,人民法院在處理公司解散案件時應當保持謙抑的態(tài)度,注重糾紛調解,若當事人之間協(xié)商同意以公司回購、股權讓與、公司減資等方式處理糾紛,法院應當及時判決??梢钥闯?,法條注重由股東自主解決人合性危機,這是為了維護人合公司的自治性免于國家強制力的侵害,著重保障公司的社會價值。

        二、司法解散實證分析

        (一)研究范圍

        2005年公司法修正案中才出現(xiàn)有關公司司法解散的規(guī)定,2005年之前法院一般認為這類案件不屬于法院受案范圍。例如,2002年的王文祥訴馬恩樹、兗州市南郊水暖安裝工程有限公司解散清算一案,最高人民法院給山東省高級人民法院的復函中指出,“人民法院受理股東強制解散、清算公司的訴訟請求沒有法律根據(jù)”,故對此類案件應當不予受理。因此,筆者在法寶網上鍵入的檢索時間始于修正案生效的2006年1月1日。通過對“公司解散”及“經營管理嚴重困難”進行檢索,筆者找到以下幾個具有典型意義的案例進行具體分析研究。

        (二)案件分析

        指導案例:林方清訴常熟市凱萊實業(yè)有限公司、戴小明公司解散一案中,林方清與戴小明就是以1:1的均衡股權結構設立凱萊公司,公司不存在虧損,但二股東因長期矛盾已四年未召開股東會形成有效的股東會決議,同時林方清的監(jiān)事職權、戴小明的董事職權都無法正常行使,并且二人訴前已嘗試由服裝城管委會調解,以及采取其他途徑,但都無法解決問題。江蘇省高級人民法院的裁判理由認為,“判斷公司經營管理發(fā)生嚴重困難,應當從公司的股東會、董事會或執(zhí)行董事及監(jiān)事會或監(jiān)事的運行現(xiàn)狀進行綜合分析”,故最終裁判凱萊公司解散??梢姡瑢τ谒痉ń馍讣?,法院的著眼點應當在股東人合性障礙,而不考慮公司的經營狀況。值得注意的是,在法院裁判生效后直至2022年8月凱萊公司始終未解散,期間股東雙方達成公司分立及賠償?shù)暮徒鈪f(xié)議,但2014年因戴小明未全部履行致使公司未分立。2019年林方清以知情權被侵害提起訴訟,提出2014年至2018年四年間凱萊公司仍未召開股東會,林方清股東權利、監(jiān)事職權始終無法行使,可見公司的人合性障礙始終沒有得到有效解決。

        最高人民法院公報案例:吉林省金融控股集團股份有限公司與吉林省金融資產管理有限公司、宏運集團有限公司公司解散糾紛案中,法院認為認定經營管理嚴重困難不應當拘泥于公司的股東會、董事會是否在2年以內召開,而是應當對公司在出現(xiàn)人合性糾紛之后公司內外部的救濟情況、職能機構決議的有效性、僵局持續(xù)的時間等進行綜合考量,實質判斷公司是否處于“經營管理嚴重困難”且無從救濟的狀態(tài),而不應當拘泥于司法解釋二所列舉的三種公司決議困難的情形。

        公報案例:仕豐科技有限公司與富鈞新型復合材料(太倉)有限公司、第三人永利集團有限公司解散糾紛案中,因富鈞公司董事沖突,故總經理張博欽自行離開公司,致使公司日常經營管理無從進行,同時導致公司最高權力機構董事會自2005年4月7日起六年多始終未能有效召集董事會,以致董事會長期無法履行職能,且在長達兩年多的函件溝通中股東沖突始終未能化解,可見已經達到了公司司法解散的程度。法院最終判決被告公司解散是合法合理的。在本案中法院將被告公司虧損致使股東利益受損也作為判案理由之一。根據(jù)公司法及其司法解釋的規(guī)定,公司司法解散事由僅應當包含公司的經營困境。經過前述對司法解散的正當性分析可以得出,中小股東利益也可以作為司法解散的認定事由的補充,但其必然是以公司陷入人合性困境為前提的。

        張家界市中級人民法院發(fā)布的典型案例:周某某與南某農業(yè)公司、何某某、金某農牧公司公司解散案就體現(xiàn)了對中小股東保護的思想。案例中,周某某、何某某、金某農牧公司出資額分別為26%、25%、49%成立,何某某父親管理公司。2015年3月因股東矛盾致使何某某父親離開公司,自此到2021年的6年間股東矛盾無法化解,致使南某公司始終處于停滯狀態(tài)。法院認為,公司股東之間或公司管理人員之間沖突致使公司陷入僵局會使公司股東利益受損,賦予股東解散公司的請求權是為了保障公司股東尤其是中小股東的利益。大股東利用控制權損害小股東利益的情形非常多,而且封閉人合公司中小股東難以通過股權轉讓等方式進行有效的問題解決,包括前述指導案例中林方清雖掌握50%的股權,但是相對于有董事職權控制公司的戴小明仍然居于弱勢地位,致使其無法有效行使股東權、監(jiān)視權,只得尋求司法救濟。

        三、司法解散制度域外經驗

        司法解散制度始于1933年的美國,之后英國、德國、日本等國家先后在法律中做出相關規(guī)定。本文選取英美法系的美國和大陸法系的德國來對司法解散制度進行研究。

        (一)美國司法解散制度

        美國《標準商事公司法》第十四章第三分章規(guī)定了司法解散制度,對司法解散的認定做出了以下規(guī)定。即股東無法打破董事之間的管理僵局,且公司有無法補救的損害風險或公司業(yè)務無法按有利于股東方式運轉;董事或實際控制人已經或將會以非法、壓迫性的或者欺詐性的方式行為;股東投票僵局連續(xù)兩次年會之后無法選出任期已滿的繼任人;公司的資產正遭濫用浪費[6]。英美兩國司法解散制度從一開始就被作為公司內部矛盾的解決機制,并承擔了保護少數(shù)股東的功能。在逐漸發(fā)展的過程中,立法發(fā)展出多種替代性救濟手段,包括股權強制置換等方式,以避免強制解散的大范圍適用。

        (二)德國司法解散制度

        德國《資合公司法》僅規(guī)定了司法解散有限責任公司,要求司法強制解散必須是由于“法律規(guī)定或者某些客觀情況的出現(xiàn),致使企業(yè)根本無法經營,股東之間存在著根深蒂固、難以消除的,而且直接威脅企業(yè)存續(xù)的沖突”[7]。可見,德國法更加嚴格地以股東人合性障礙作為公司司法解散的適用條件。

        四、公司司法解散制度的改良路徑

        (一)司法解散適用標準重構

        司法界對于公司經營管理困難的認定障礙根本上來源于公司法及司法解釋規(guī)定的并不明確。根據(jù)前述司法解散制度的正當性分析和司法案例及域外法研究,司法解散適用的“公司經營管理嚴重困難”應當屬于公司的人合性障礙,而非盈利困境。盈利困境作為公司內部治理的問題,只要公司內部的職能機構正常運轉,就完全可以通過改善經營、技術革新等方式自主解決,不需要司法途徑介入強制解散公司。

        林清方案件中法院對于“公司經營管理嚴重困難”的具體判斷具有典型的意義,即應當綜合分析公司職能機構的運行狀況,而非困于司法解釋規(guī)定的公司決議兩年以上無法達成決議;應該結合案情具體加以分析,指導案例吉林省金融控股集團股份有限公司與吉林省金融資產管理有限公司、宏運集團有限公司公司解散糾紛案的處理就體現(xiàn)了這一點。同時,中小股東利益保護作為司法解散制度的目的之一,可以將其作為司法解散判斷標準之補充,確立起以公司職能機構運行困境的人合性障礙為主、中小股東利益保護為輔的適用標準。

        (二)尋求替代性救濟機制

        司法解散作為一種司法途徑強制解散人合公司的手段,應該只有在公司陷入經營僵局,窮盡其他救濟方式無從解決之時才能予以利用。英美法在發(fā)展過程中逐步將強制解散定位于對股東的最后救濟,這和我國的”窮盡其他救濟方式”立法機理其實是一致的,都是為了避免國家強制力對封閉公司自治的侵害。公司司法解散制度是為了解決公司的人合障礙、保護中小股東的利益,探索其他救濟渠道時就應當避免通過法律手段扼殺公司的發(fā)展,實際適用強制解散時應當相當審慎。結合林方清一案,該案件中暴露的問題就是法院的司法解散判決最終可能無法有效實施,二股東達成和解究其原因應當是起訴的目的,也并非強硬地要求公司解散,只是沒有其他途徑重新獲得股東權和監(jiān)事職權的行使,因此應當拓寬其他救濟渠道,審慎地適用強制解散規(guī)定。

        目前我國公司法及司法解釋只規(guī)定了法院調解這一救濟渠道,這是不夠的。對于長期處于矛盾中的公司股東、董事或者監(jiān)事來說,調解解決糾紛操作性相對較差。在聚法案例網上,2012—2021年我國公司解散案件調解結案率僅2.52%[8],而調解不成直接判決強制解散又過于強硬,二者中間的救濟渠道應當?shù)玫酵貙?。筆者以為,股權回購以及股權讓與作為已經出現(xiàn)的公司糾紛的救濟渠道,可以應用到公司人合性障礙的領域,這也是美國法的做法。由不同意公司解散的股東收購股票或股東達成一致的股權回購公司減資的方式符合公司人合及自治性,即當公司或其他股東愿意收購股權時,而且有確定股權價格的公平合理的方法時,應當向當事人釋明此時公司的僵局并非只有通過解散公司才能解決[9],這樣做有利于公司徹底解決其合性障礙問題,同時公司繼續(xù)存續(xù)也能夠保障債權人等利益第三方的權益。

        五、結束語

        我國的司法解散制度法條規(guī)定的使用標準雖然存在模糊性,給司法實踐帶來困難,但是該制度使用至今已有16年之久,形成了大量典型的司法案例。本文根據(jù)對典型司法案例及域外制度的分析,提出司法解散制度的兩點改良路徑。其一是確立起以公司職能機構運行困境的人合性障礙為主、中小股東利益保護為輔的適用標準;其二是建立包括股權回購及股權讓與在內的司法解散替代救濟機制,以提高司法解散制度在實踐中的適用的統(tǒng)一性和有效性。相信隨著司法實踐以及理論研究的深入,司法解散制度的適用進路將得到進一步明確。

        參考文獻:

        [1]? ?蔣大興.“好公司”為什么要判決解散:最高人民法院指導案例8號評析[J].北大法律評論,2014(1):1-51.

        [2]? ?李建偉.司法解散公司事由的實證研究[J].法學研究,2017(4):117-137.

        [3]? ?梁清華.公司司法解散制度中“經營管理困難”認定標準的反思與重構:基于判例的實證研究[J].社會科學家,2019(12):112-119.

        [4]? ?韓仁哲.公司司法解散的替代救濟機制研究[D].成都:西南財經大學,2018.

        [5]? ?梁上上.論公司正義[J].現(xiàn)代法學,2017(1):56-75.

        [6]? ?沈四寶.最新美國標準公司法[M].北京:法律出版社,2006:212.

        [7]? ?托馬斯·萊賽爾,呂迪格·法伊爾.德國資合公司法(第3版)[M].北京:法律出版社,2005:665-666.

        [8]? ?李凌霜.公司司法解散制度的功能主義比較與立法完善[J].金融法苑,2021(2):120-132.

        [9]? ?戴慶康.論作為公司強制解散替代路徑的股權強制收購:從林某訴凱萊公司、戴某等公司解散糾紛案談起[J].東南大學學報(哲學社會科學版),2015(5):95-100,155-156.

        Analysis of the Development Path of Judicial Dissolution System for Companies in China

        SUN Huimin

        (Heilongjiang University, Harbin 150006, China)

        Abstract: The judicial dissolution system of companies in our country originates from Article 182 of the Company Law and Article 1 of Judicial Interpretation II, which defines the cause of judicial dissolution as “serious difficulties in company operation and management”. The ambiguity of legal provisions increases the difficulty of judicial application. At the same time, the use of compulsory force by state organs to dissolve a joint venture company will inevitably break the autonomy of the company and go against the will of some shareholders. Its legitimacy lies in solving the contradiction between the majority decision of the closed companys capital and the equity structure under the premise of joint venture failure, and protecting the interests of small and medium-sized shareholders. Based on the analysis of typical judicial cases and extraterritorial systems, two improvement paths for the judicial dissolution system are proposed. One is to establish applicable standards that prioritize the obstacles of human cooperation in the operation of company functional institutions, supplemented by the protection of the interests of small and medium-sized shareholders; the second is to establish a judicial dissolution alternative relief mechanism, including equity repurchase and equity transfer, to improve the unity and effectiveness of the judicial dissolution system in practice.

        Key words: Judicial dissolution; Human compatibility; Share repurchase

        [責任編輯? ?興? ?華]

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