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        “社會公共利益”在仲裁視野下的研究

        2018-10-25 10:33:20吳逸軒
        西部論叢 2018年10期

        吳逸軒

        摘 要:中國法院對仲裁中的“社會公共利益”并沒有做出太多判斷。通過分析公共利益的內(nèi)涵、學(xué)理基礎(chǔ)以及外國的立法實(shí)踐,對這一制度做出總體評價。借助《紐約公約》的學(xué)理爭論,區(qū)分“國內(nèi)公共政策”和“國際公共政策”,并確定公共政策應(yīng)屬于“國內(nèi)公共政策”之范疇,通過案例進(jìn)一步明確其也非單純的“國內(nèi)政策”。最后分析社會公共利益的性質(zhì),從而確立不拘泥于邏輯,注重法律適用效果的“公共利益”解釋總原則。

        關(guān)鍵詞:社會公共利益 國際仲裁 可仲裁性 《紐約公約》

        一、“社會公共利益”的內(nèi)涵

        本文第一部分展示的是各高院對“社會公共利益”內(nèi)涵的理解,從邏輯的角度而言這只是社會公共利益的外延,而且案例較少,尚不夠完整,不能作為判斷社會公共利益的唯一依據(jù)。本部分則引用學(xué)者的研究進(jìn)一步分析社會公共利益的實(shí)際含義。

        二、社會公共利益的理論基礎(chǔ)

        (一)法秩序理論

        在大陸法系觀念中,公共秩序主要指法秩序,即法律所規(guī)定的秩序。有學(xué)者認(rèn)為,社會公共利益視角下的法秩序理論應(yīng)當(dāng)限于憲法的法秩序,也即憲法的原則——人人平等原則、人民主權(quán)原則和憲法至上原則。 原因是國際私法或仲裁法,作為我國的部門法之一,必然要符合我國憲法的基本原則,其中的公共秩序原則也應(yīng)當(dāng)符合憲法的基本要求,否則必然會被否定。

        (二)公共政策理論

        英美法系中,與公共秩序相對應(yīng)的是“公共政策”一詞,公共政策指的是意向內(nèi)涵不確定的道德評價準(zhǔn)則,有時候會被法官援引為判決的依據(jù),并被視為適應(yīng)時代的法官法或解釋法律的原則,其功能主要是禁止性的,以違背公共政策為由來否認(rèn)某一行為的效力。

        (三)善良風(fēng)俗理論

        無論是法國還是德國,審判都往往將善良風(fēng)俗與道德準(zhǔn)則相聯(lián)系,善良風(fēng)俗指的是國家之存在及其發(fā)展必要之一般道德,或某一特定的社會所尊重之起碼的倫理要求??梢远x為“某一特定社會所應(yīng)有道德準(zhǔn)則”。

        三、《紐約公約》中“公共政策”的概念

        《紐約公約》中“公共政策”的具體含義一直都有爭論,通說分為兩種觀點(diǎn),一是“國內(nèi)公共政策”,二是“國際公共政策”。

        根據(jù)范·登·伯格的觀點(diǎn),考慮到《紐約公約》5條2款的立法背景,公約所指的是“國際公共政策”。 國際案件和涉外案件有其各自特點(diǎn),國內(nèi)的公共政策不應(yīng)當(dāng)作為拒絕承認(rèn)與執(zhí)行的理由,而應(yīng)當(dāng)限于為各國普遍接受的基本法律原則,也即國際性的公共政策。但是國內(nèi)也有學(xué)者持有不同的觀點(diǎn),他們認(rèn)為《紐約公約》中的公共政策并不是國際公共政策,因?yàn)閲H公共政策強(qiáng)調(diào)的是整個國際商業(yè)社會的普遍愿望、利益和價值,然而《紐約公約》框架下的公共政策屬于國內(nèi)法的范疇,其目的只是保護(hù)法院地國的基本原則,而非迫使內(nèi)國法院對國際政策進(jìn)行保護(hù)。

        筆者個人認(rèn)同《紐約公約》的公共政策屬于國內(nèi)法范疇的觀點(diǎn)。其一,從嚴(yán)格的文義解釋角度來看,《紐約公約》中所用的是the Public Policy of that country,而非所謂的“國際公共政策”;其二,如果這里只是國際公共政策,其他國家同樣依據(jù)國際公共政策做出的裁決很難出現(xiàn)不被執(zhí)行的情況,也難以體現(xiàn)出其作為國家強(qiáng)制力最后防線的重要意義,公共政策制度也將名存實(shí)亡。

        雖然筆者支持國內(nèi)法范疇的觀點(diǎn),但是根據(jù)學(xué)者的研究,1927年時,《日內(nèi)瓦公約》(《關(guān)于執(zhí)行外國仲裁裁決的公約》)曾規(guī)定仲裁裁決的承認(rèn)與執(zhí)行應(yīng)當(dāng)和所屬國家的公共政策或法律原則均不抵觸,1955年聯(lián)合國經(jīng)社理事會起草的草案中也規(guī)定“明顯不符合公共政策或基本原則”為其拒絕承認(rèn)與執(zhí)行的理由,但考慮到各國法律原則過于寬泛,第三工作組提議將其刪除 。故,并非單純的“國內(nèi)政策”均是“公共政策”。如ED&F;曼氏(香港)有限公司申請承認(rèn)與執(zhí)行倫敦糖業(yè)協(xié)會第158號仲裁裁決一案中,最高人民法院認(rèn)為中國糖業(yè)酒類公司未經(jīng)批準(zhǔn)擅自從事境外期貨交易的行為,依照中國的強(qiáng)制性法律應(yīng)當(dāng)認(rèn)定無效,但這不等同于違反公共政策。

        更進(jìn)一步,也并不是所有的“公共政策”均是《紐約公約》強(qiáng)調(diào)的公共政策,這是因?yàn)椤都~約公約》強(qiáng)調(diào)的是國際商事仲裁領(lǐng)域下的公共政策,而不是其他法律制度體系下的公共政策。如美國最高院著名的“謝爾科訴阿爾貝托—卡爾弗公司“ 案中,美國高院認(rèn)為雖然美國法強(qiáng)制規(guī)定了純國內(nèi)的證券交易糾紛不得仲裁,但涉外合同的依然可以提起仲裁,國內(nèi)仲裁法的公共政策并不屬《紐約公約》下的公共政策。 只有做出了這些限定和排除,我們才能得到一個準(zhǔn)確的公共政策概念。

        三、結(jié)語

        因?yàn)樯鐣怖嬖诓煌ㄓ蚓哂胁煌暮x,且離開內(nèi)國法官理解的國際公共利益是空泛且毫無意義的,哪怕采取國際利益的視角考慮不予承認(rèn)或執(zhí)行,也無法逃脫內(nèi)國法律和政策的引導(dǎo),所以這里的公共利益應(yīng)當(dāng)特指承認(rèn)與執(zhí)行地的社會公共利益。

        總結(jié)而言,法官應(yīng)選擇當(dāng)事人申請執(zhí)行時的仲裁執(zhí)行地的公共利益作為依據(jù)。對于“社會公共利益”這一高度變化性、模糊性的法律概念,任何的技術(shù)上、邏輯上的歸類和區(qū)分都難有具體的效果,我們只有通過體悟這一原則背后的理論基礎(chǔ)和適用的法律后果,才能做到對這一法律原則適用上的“盡職”。

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