羅永寧
作為民事訴訟目的的程序正義
羅永寧
民事訴訟是指在審理民事案件過程中所進(jìn)行的各種訴訟活動,以及由這些活動所產(chǎn)生的各種訴訟關(guān)系的總和。程序的正義將程序作為考察的對象,以判斷其自身的存在理由并區(qū)分是否合乎正義的標(biāo)準(zhǔn)。作為民事訴訟的目的,程序正義代表了民事訴訟的基本理念,也體現(xiàn)了制度本身的價值追求。
民事訴訟;目的功能;程序正義;實現(xiàn)手段
本文以日本學(xué)者谷口安平的著作《程序的正義與訴訟》為研究對象和出發(fā)點,并著重關(guān)注程序正義在特定領(lǐng)域的法律地位和現(xiàn)實意義,即在民事訴訟的理論框架內(nèi)進(jìn)行討論。文章主要以三個層面為切入點,梳理分析程序正義理論的部分焦點問題,進(jìn)一步明確程序正義對于民事訴訟制度的特殊意義。
民事訴訟是審理活動以及審理活動所產(chǎn)生的訴訟關(guān)系的總和,其核心在于案件的審理,經(jīng)由法定民事訴訟程序,運(yùn)用法律調(diào)和矛盾,解決糾紛,也即實現(xiàn)社會生活的公平正義。遵循這一思路,民事訴訟的目的應(yīng)該是使訴訟當(dāng)事人得到不偏不倚、宛如科學(xué)般精確的結(jié)果。這樣一種理所當(dāng)然的推斷和理解廣泛存在著,是一般社會大眾對于訴訟程序和結(jié)果最樸素、感性的認(rèn)識。但是這種描述存在兩個漏洞:其一:混淆了民事訴訟的目的和功能這兩個概念;其二,對于訴訟功能過分理想化的期待,因而導(dǎo)致程序正義的理念尚不能被廣泛理解和接受。
(一)民事訴訟目的和功能的辨析
民事訴訟的目的是指民事訴訟制度的設(shè)立初衷,準(zhǔn)確來說是國家設(shè)立民事訴訟制度所期望達(dá)到的目標(biāo)或結(jié)果。國內(nèi)外現(xiàn)就民事訴訟目的存在多種學(xué)說,包括:私權(quán)保護(hù)說、維護(hù)私法秩序說、糾紛解決說、程序保障說、權(quán)利保障說等等,筆者認(rèn)為必須將民事訴訟放在一個特定的階段進(jìn)行理解,民事訴訟只是為了引起一次訴訟程序的運(yùn)作,并致力于使程序得以在法律制度的框架下安全運(yùn)行。按照通常的思維方式,“權(quán)利保護(hù)”才是民事訴訟的最終目的。因為,程序保障也是為了對當(dāng)事人權(quán)利的保護(hù),但事實上,這種習(xí)慣的思維方式具有很大的欺騙性,因為“權(quán)利保護(hù)”本身不能夠憑空實現(xiàn),而只有建立在程序運(yùn)作的基礎(chǔ)上才有一定可能。對于每個個案來說,要通過正當(dāng)程序,將案件正確引導(dǎo)至實體法的范疇,使調(diào)整結(jié)果歸結(jié)于實體法,進(jìn)而得到公平正義的判決結(jié)果,實現(xiàn)民事訴訟的功能,即訴訟的目的是實現(xiàn)程序正義,訴訟的功能是導(dǎo)向?qū)嶓w正義。因此,這種“民事訴訟目的”是可以用來指導(dǎo)民事訴訟制度設(shè)計的基本理念,而不是民事訴訟的“功能”、“價值”之類的其他東西,這種目的是民事訴訟制度最直接的追求,同時也是民事訴訟制度所有功能和價值的實現(xiàn)載體和實現(xiàn)方式。
(二)對于訴訟活動的客觀看待
作為一種制度性糾紛解決方式,民事訴訟活動被過度美化,而忽略了“訴訟審理”是法官秉持“以事實為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩”原則的一種居中裁判行為,雖然相較于和解、調(diào)解這些私人性糾紛解決方式具有更加能夠為人所信服的特性,但是因為其本身的“人為性”也存在著天然的缺陷:一方面是還原事實的有限性,法官沒有超越時間空間的力量將一切案件事實“碎片”完整拼湊;另一方面是個案與法律適用的一一對應(yīng)的誤差性,從動態(tài)的角度觀察,實體正義在一個個具體的案件中卻沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。由于幾乎所有案件在事實上和情節(jié)上并不完全相同,所涉及的法律問題也互有差異,而案件在裁判結(jié)果形成之前,多少都具有一定的不可預(yù)測性或不確定性,因此,想要給所有案件的裁判活動確定一個統(tǒng)一適用的公正結(jié)果,是十分困難,甚至是不可能實現(xiàn)的。
(一)程序正義的形態(tài)
根據(jù)羅爾斯在《正義論》中的論述,程序正義被分為三種形態(tài):純粹的程序正義、完全的程序正義、不完全的程序正義。純粹的程序正義是指關(guān)于什么才是合乎正義的結(jié)果并不存在任何標(biāo)準(zhǔn),存在的只是一定程序規(guī)則的情況。完全的程序正義是指在程序之外存在著決定結(jié)果是否合乎正義的某種標(biāo)準(zhǔn),且同時也存在著使?jié)M足這個標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果得以實現(xiàn)的程序的情況。不完全的正義是指雖然程序之外存在著衡量什么是正義的客觀標(biāo)準(zhǔn),但百分之百地使?jié)M足這個標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)果得以實現(xiàn)的程序卻不存在。應(yīng)該說,羅爾斯更加推崇的是以純粹的程序正義來進(jìn)行社會法律建構(gòu),因為完全的程序正義只是理想化模型的產(chǎn)物,不具有現(xiàn)實可操作性,然而純粹的程序正義撇棄了超乎自然的標(biāo)準(zhǔn),只把關(guān)注點聚焦在程序本身,認(rèn)定公正的程序決定結(jié)果的公正。盡管這樣的說法并不能使所有人信服,因為在他們的觀念里正義即絕對正義,不存在妥協(xié)之說,事實上,絕對正義和相對正義的界限并不總是涇渭分明,也不能將兩者絕對區(qū)分,審判結(jié)果是否正當(dāng)、正確并不具有外在的客觀標(biāo)準(zhǔn),但只要審判程序本身具備正當(dāng)性、合理性,審判的結(jié)果就能夠得到人們的廣泛接受,也就具有了正當(dāng)性和合理性。因此,所謂的“正義不僅要得到實現(xiàn),而且要以人們看得見的方式得到實現(xiàn)”這樣一句著名的格言,說的其實就是這種通過公正程序所作的判決結(jié)論具有可接受性的意思。同時,實現(xiàn)正當(dāng)程序在司法公信上具有特殊意義,程序正義能夠使不得不接受不利結(jié)果的一方得到最大程度的認(rèn)同,吸納包括當(dāng)事人在內(nèi)的社會大眾對于樸素正義未得以實現(xiàn)而產(chǎn)生的不滿和偏激,從而最大程度保護(hù)司法權(quán)威性,體現(xiàn)對司法秩序的維護(hù)??梢?,羅爾斯純粹程序正義是一種經(jīng)濟(jì)可行的方法。另外,在程序本位主義者看來,程序就是正義,正義先于事實,正如英國大法官基爾穆爾所認(rèn)為:“必須遵守關(guān)于審判活動的程序,即使在一些例外的場合下有損事實真相,也在所不惜?!泵绹疗丈?、米蘭達(dá)案就是最好的佐證,在實體法已經(jīng)完善正確的前提下,程序先行,實現(xiàn)程序正義,就是實行訴訟正義。
(二)法律程序與正當(dāng)性
針對程序正義,還需要區(qū)分法律程序的正當(dāng)性和法律程序的存在,也就是說,存在一項或多項法律程序,不意味著該法律程序就天然具有正當(dāng)性,也就不一定能夠直接導(dǎo)向程序正義。我們既不認(rèn)同“所有既存的法律程序都具有正當(dāng)性”,也不承認(rèn)“只有具備正當(dāng)性的程序才是法律程序”,他們都把法律程序的正當(dāng)性與法律程序本身混為一談,我們所說的程序正當(dāng)性,應(yīng)該是國家在設(shè)計和建立法律程序時,充分考慮訴訟程序所必須具備的普遍價值理念和方式。谷口安平在《程序的正義》一文中提及,要確保利害關(guān)系者參加到訴訟當(dāng)中,使其得以在參與過程為自己的權(quán)益做出爭取,并負(fù)擔(dān)相應(yīng)的舉證責(zé)任,同時,可以在相關(guān)法律上明文規(guī)定或賦予法官相應(yīng)的自由裁量權(quán),例如在實體法導(dǎo)入一般條款的方式,如果實體法不規(guī)定嚴(yán)格的法律要件,承認(rèn)裁判官可以根據(jù)裁量來形成法律關(guān)系,而不是機(jī)械地運(yùn)用法律條文,保證訴訟審判的靈活高效。
實現(xiàn)程序正義,最為重要的是在法律層面的建構(gòu)。如果把正義予以劃分,可以是程序上的正義和實體上的正義,其中,實體正義更多是通過實在法律本身進(jìn)行評價,“惡法非法”其實就是在法律之上加以個人和社會的價值判斷,所以只有良法、公正的法才有可能形成實體正義的開端。同樣的,程序作為訴訟審判的一個重要組成部分,更多的也需要制定法予以體現(xiàn)。就我國的程序正義建構(gòu)而言,注重成文法在審判中發(fā)揮的作用,相對地削弱了法官的解釋裁量權(quán)力,也就使得我國關(guān)于程序法的制定工作必須慎之又慎,必須將全方面、多層次的訴訟全貌予以囊括。同時,在良法對訴訟程序予以規(guī)制的基礎(chǔ)上,對于開展訴訟程序的有關(guān)人員,必須要求嚴(yán)格以法律為準(zhǔn)繩,不濫用權(quán)力,不超越權(quán)限,將一切行為限制在程序法的框架之下,對于司法人員來說,還需要培養(yǎng)自身的司法理性,它是經(jīng)過長期的專業(yè)化訓(xùn)練和實踐過程,逐漸積淀而成的一種思維方式和職業(yè)習(xí)慣。這種思維方式和職業(yè)習(xí)慣,將直接決定司法活動的成敗,對于實現(xiàn)訴訟活動中的程序正義也是至關(guān)重要。
對于程序法的地位和價值問題,我們經(jīng)歷了漫長的再認(rèn)識過程,從曾經(jīng)的“助法“”附帶性規(guī)范”到非“助法”,甚至逐漸形成程序是實體之母的觀念?,F(xiàn)今我們已經(jīng)形成這樣的共識:只有在一定程序中產(chǎn)生出來的確定性判決中,權(quán)利義務(wù)才能實現(xiàn)真正意義上的實體化和實定化。如美國前聯(lián)邦最高法院大法官道格拉斯曾言“:《權(quán)利法案》中的大多數(shù)條款都是關(guān)于程序的規(guī)定,這并不是沒有任何意義,正是程序決定了法治和恣意的人治之間的主要區(qū)別?!痹诙皇兰o(jì)中國全面依法治國的進(jìn)程中,制定良善的實體法和程序法的同時,尤其要注意對公正的或者說具有正當(dāng)性依據(jù)的程序的運(yùn)用,只有在合法合理的程序區(qū)間內(nèi),才能使得實體法不被私人利益、強(qiáng)權(quán)政治所裹挾,真正實現(xiàn)法律層面的公平正義。
[1]章武生、吳澤勇.論民事訴訟的目的[J].中國法學(xué),1998,(06):3.
[2]陳瑞華.看得見的正義[M].北京:中國法制出版社,2000:18.
[3]約翰·羅爾斯.何懷宏等譯.正義論[M].北京:中國社會科學(xué)出版社, 2001:25-26.
[4]谷口安平.王亞新譯.程序的正義與訴訟[M].北京:中國政法大學(xué)出版社,2002:32-33.
[5]劉瀟瀟.程序正義如何才能實現(xiàn)-佘祥林案的個案分析及其啟示[J].河北法學(xué),2006,(05):5.
D925.1
A
1008-4428(2017)05-126-02
羅永寧,男,福建龍巖人,北京交通大學(xué)法學(xué)院學(xué)生,研究方向:法理學(xué)。