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        國際商事仲裁中可仲裁性的重新審查

        2017-01-25 22:49:04
        知與行 2017年3期

        楊 溢

        (華東政法大學(xué) 國際法學(xué)院,上海 200000)

        ·商事活動研究專題·

        國際商事仲裁中可仲裁性的重新審查

        楊 溢

        (華東政法大學(xué) 國際法學(xué)院,上海 200000)

        仲裁作為一種私法裁判體系,在很長的一段時間里,不被認(rèn)可為一種值得信賴的解決涉及公共利益的糾紛的方式。由此產(chǎn)生了“可仲裁性”這一概念。該概念意味著內(nèi)國法有權(quán)力決定國家法院對特定的糾紛具有排他性的管轄權(quán)。這是國家面對當(dāng)事人雙方將爭議提交仲裁時,對仲裁實施控制的一種方法。然而,可仲裁性的問題看起來在仲裁庭決定執(zhí)行當(dāng)事人的仲裁協(xié)議時并沒有徹底結(jié)束。為了保護(hù)國內(nèi)的公共利益,如同一些國際公約,比如紐約公約第5條第2款甲項所表述的那樣,在執(zhí)行階段重新提起對于可仲裁性的司法復(fù)查或許也是可行的。但同時,這種對可仲裁性的重新審查又受到諸多的限制,實踐中也極少有國家依據(jù)這一規(guī)定而做出不予執(zhí)行仲裁裁決的判決。為此,各國轉(zhuǎn)而對仲裁員寄予希望,希望仲裁員在裁決的過程中,不僅僅依據(jù)當(dāng)事人雙方協(xié)議指定的仲裁規(guī)則,還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步考慮相關(guān)國家,包括執(zhí)行地所在國的可仲裁糾紛范圍及公共利益。

        國際商事仲裁;可仲裁性;執(zhí)行階段的重新審查

        一、可仲裁性及其解釋擴(kuò)張

        一項糾紛是否具有可仲裁性,意味著其能否被提交仲裁庭解決,抑或只有法院對其具有排他性的管轄權(quán)。而在國際商事仲裁中,由于仲裁地和執(zhí)行地往往是不同的國家,因此可仲裁性還會影響到仲裁裁判的執(zhí)行。在某些國家,可仲裁性的概念還包含了仲裁協(xié)議約定的仲裁范圍(尤其是在美國法庭)。在本文中,僅僅針對一項糾紛本質(zhì)上是否具有可仲裁性這一層面進(jìn)行討論。

        可仲裁性,在本質(zhì)上是關(guān)乎國家公共政策的一個問題。雖然在從仲裁程序進(jìn)行的整個時間段來看,又有兩個階段的公共政策,即仲裁地所在國的公共政策和執(zhí)行地所在國的公共政策:當(dāng)涉及國家基本公共利益的糾紛被提交至仲裁時,第一類的公共利益被違背;第二類的公共利益則如紐約公約第5條第2款甲項中所提及的那樣,是指在承認(rèn)和執(zhí)行階段,可能被違背的執(zhí)行地所在國的公共利益[1]。

        仲裁與訴訟最大的不同之處在于,仲裁最大限度地保障了當(dāng)事人意思自治。當(dāng)事人雙方有權(quán)利選擇仲裁員、仲裁程序及提交糾紛的范圍。然而,這并不意味著當(dāng)事人的意思自治權(quán)利是完全自由的??芍俨眯酝ㄟ^確定哪些涉及基本公共利益的糾紛不得被仲裁,限制了當(dāng)事人的意思自治權(quán)利,以防止意思自治的濫用,從而保護(hù)國家的公共政策。

        至于究竟哪些糾紛屬于“涉及國家基本利益”的糾紛,從而不具有可仲裁性,每個國家對此規(guī)定各不相同。比如《德國民事訴訟法典第十編(仲裁法)》規(guī)定,在德國國內(nèi)關(guān)于住宅出租的存在與否的爭議不具有可仲裁性[2];而俄羅斯法律規(guī)定,在俄羅斯領(lǐng)域內(nèi)涉及航空器的所有權(quán)的爭議不可仲裁[3]。但通常而言,可仲裁性的規(guī)定都涉及了道德、公平正義和基本經(jīng)濟(jì)因素。

        (二)可仲裁性的解釋擴(kuò)張

        美國。美國判例法所確認(rèn)的可仲裁糾紛的范圍很寬泛,尤其是在證券和信托領(lǐng)域。在過去,這類糾紛則被認(rèn)為是不可仲裁的。例如,在1953年的“威爾科訴斯望”一案中美國最高法院認(rèn)為證券糾紛不得仲裁解決,在1968年的“美國安全設(shè)備有限公司訴馬奎爾大通公司”一案中,法庭同樣認(rèn)為信托糾紛不具有可仲裁性[4]。然而,在隨后的20世紀(jì)70年代,美國加入《紐約公約》并修改了《聯(lián)邦仲裁法》,此后對于可仲裁性這一問題的態(tài)度發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變。在1974年的“謝爾克訴阿爾-卡爾弗”案中,法庭承認(rèn)了國際證券交易相關(guān)爭議的可仲裁性[5]。之后1989年的“羅德里格茲訴希爾森及美國通運公司”案和1985年的“三菱汽車公司訴索勒普利茅斯克萊斯勒”案則分別肯定了證券領(lǐng)域所有糾紛及含有國際因素的信托糾紛的可仲裁性[6]。在當(dāng)今美國,不僅國內(nèi)的信托糾紛也被允許仲裁,可仲裁糾紛的范圍更延伸到了勞動糾紛、家庭法和刑法的一些特定事項[7]。

        其他國家。 《德國民事訴訟法典第十編(仲裁法)》對于可仲裁事項做出了寬泛解釋,其1030條第1款規(guī)定,涉及經(jīng)濟(jì)利益的糾紛,不論具有公共性質(zhì)或是私法性質(zhì),只要不屬于法院排他管轄的事項,就具有可仲裁性。

        在韓國,早先的仲裁法第1條規(guī)定僅由于私人法律關(guān)系產(chǎn)生,且能由雙方當(dāng)事人自行解決的糾紛能夠交由仲裁解決。在1999年,仲裁法修訂案廢除了該條款,新的第1條去除了“能有當(dāng)事人雙方自行解決”這一條件。在現(xiàn)在的韓國的法律規(guī)定,通常由于違反信托法引起的糾紛及知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)都具有可仲裁性。

        法國和比利時則認(rèn)為國際商事仲裁中(尤其是《紐約公約》中)提到的公共政策指的是國際公共政策而不是國內(nèi)公共政策[8],因此即使是涉及公共政策的國際商事糾紛,也被允許仲裁解決[9]。

        由此可見,在世界范圍內(nèi)存在一個共同的趨勢,各國法律對于可仲裁事項的范圍都逐漸趨向于寬泛的解釋。這得益于各國法律對于仲裁的態(tài)度的友好轉(zhuǎn)變。這種寬泛的解釋將削弱拒絕執(zhí)行仲裁裁決的可能性,從而進(jìn)一步增強(qiáng)國際商事仲裁的最終性和可執(zhí)行性。

        二、在執(zhí)行階段對可仲裁性的重新審查

        通常來說,可仲裁性的問題由仲裁庭或法院在一方當(dāng)事人根據(jù)仲裁協(xié)議或仲裁條款,向仲裁庭提交糾紛時進(jìn)行判定。然而,當(dāng)一方當(dāng)事人向具有管轄權(quán)的部門尋求仲裁裁決的承認(rèn)和執(zhí)行時,可仲裁性的問題有可能被重新進(jìn)行審視。

        (一)紐約公約

        可仲裁性的問題在許多國際性的或區(qū)域性的公約中都有規(guī)定?!堵?lián)合國國際貿(mào)易法委員會國際商事仲裁示范法》的第36條第1款(b)(i)使用了與紐約公約相似的文字來規(guī)定可仲裁性的問題。根據(jù)上述兩個公約,如果一項仲裁裁決“依該國(申請承認(rèn)及執(zhí)行地所在國)法律,爭議事項系不能以仲裁解決者”[10],這一裁決可以被執(zhí)行地所在國的法院或權(quán)力機(jī)關(guān)拒絕執(zhí)行。

        《紐約公約》第5條第2款甲項規(guī)定:“倘聲請承認(rèn)及執(zhí)行地所在國之主管機(jī)關(guān)認(rèn)定有下列情形之一,亦得拒不承認(rèn)及執(zhí)行仲裁裁決:(甲)依該國法律,爭議事項系不能以仲裁解決者”。該條款的規(guī)定意味著對于仲裁裁決的執(zhí)行的拒絕,可以依據(jù)可仲裁性。

        (二)紐約公約第五條的適用規(guī)則

        1.當(dāng)一項仲裁裁決被一方當(dāng)事人提交至法院申請承認(rèn)或執(zhí)行,而被另一方當(dāng)事人以《紐約公約》第5條第1款甲項為理由拒絕時,法院的判決必須遵守“有利于執(zhí)行”的公約理念。這一理念不僅適用于第5條,同樣也適用于《紐約公約》的第3條和第4條。這一理念保障了仲裁裁決的執(zhí)行,因而加強(qiáng)了國際商事仲裁的可靠性。

        2.根據(jù)紐約公約第5條的具體規(guī)定,主管機(jī)關(guān)“亦得”拒不承認(rèn)及執(zhí)行仲裁裁決,在英文中使用了‘may’一詞,而不是‘shall’。這說明這一權(quán)力對于法院來說并非是強(qiáng)制性的。也就是說,即使一項仲裁裁決的解決的爭議是在執(zhí)行地所在國屬于不具有可仲裁性的事項,法院并不一定拒絕該仲裁裁決的承認(rèn)和執(zhí)行。范登堡在他的書中寫道:“根據(jù)(紐約公約)第5條第2款,自由裁量權(quán)意味著法院可以決定一項違反了國內(nèi)公共政策的仲裁裁決是否被執(zhí)行,只要這種違反不阻礙這一裁決在國際大背景下的執(zhí)行?!盵11]考慮到《紐約公約》的目的和精神,法院在行使這種自由裁量權(quán)的時候會傾向于確認(rèn)仲裁裁決并予以執(zhí)行。

        三、國際商事仲裁領(lǐng)域的實踐探索

        (一)國際商事仲裁領(lǐng)域的傾向

        在國際商事仲裁領(lǐng)域,可仲裁事項的范圍日益廣泛,大多數(shù)類型的糾紛都可以交由仲裁解決。雖然通過分析上述公約的條款,理論上仲裁性在執(zhí)行階段可以被重新審查,但也受到諸多方面的限制。在國際商事仲裁領(lǐng)域的實踐中,鮮有案例是法院根據(jù)《紐約公約》第5條做出不執(zhí)行已生效的仲裁裁決的判決,更多的案子,如“帕森斯和惠特莫爾海外有限公司訴法國紙業(yè)總公司”案,“沙特鋼鐵有限公司訴美國斯坦科公司”案和“利比亞美國石油公司訴大阿拉伯利比亞社會主義民眾國”案中,法院最終都確認(rèn)了仲裁裁決并判決執(zhí)行。

        (二)仲裁員的作用

        在仲裁作為解決爭議的方式日益被信賴的今天,仲裁員被寄予了能夠做出一項可執(zhí)行的仲裁裁決的希望。為此,仲裁員不僅要考慮仲裁地所在國的公共政策。在三菱汽車公司訴索勒普利茅斯克萊斯勒一案中,法院認(rèn)為國際仲裁應(yīng)當(dāng)提供一個全面的機(jī)制去解決糾紛。另外,法國和比利時都認(rèn)為仲裁員應(yīng)當(dāng)考慮“相關(guān)的公共政策規(guī)則”[8]。美國最高法院的法官布萊克曼對仲裁員的作用做出了進(jìn)一步的闡述,他認(rèn)為雖然在國際商事仲裁中,當(dāng)事人雙方通過仲裁條款或仲裁協(xié)議制定了仲裁所適用的法律,但在當(dāng)今的國際仲裁環(huán)境下,一個合格的國際仲裁員做出裁決的依據(jù)不僅僅是特定的法律體系,更要考慮到各個國家之間的公共秩序。

        四、中國的立法與實踐

        我國對于可仲裁性的問題在《仲裁法》的第2條、第3條中做出了規(guī)定。其中第2條規(guī)定“平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛,可以仲裁”。該法條的規(guī)定應(yīng)該說為可仲裁糾紛做了一個大的背景鋪墊。但第3條明確排除了“婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)、扶養(yǎng)、繼承糾紛和應(yīng)當(dāng)由行政機(jī)關(guān)處理的行政爭議”的可仲裁性,可見我國對于非純粹的利益糾紛的把控仍舊比較嚴(yán)格。

        對于在承認(rèn)和執(zhí)行仲裁裁決的階段,是否能夠重新審查可仲裁性的問題,我國在《仲裁法》和《民事訴訟法》中,規(guī)定了“裁決的事項是仲裁機(jī)構(gòu)無權(quán)裁決的”,法院審查核實后,裁定不予執(zhí)行或撤銷仲裁裁決[12]??梢暈槭菍芍俨眯栽诔姓J(rèn)和執(zhí)行仲裁裁決階段能夠進(jìn)行重新審查的一個法律依據(jù)。

        然而,在司法實踐中,極少有一方當(dāng)事人提起可仲裁性的重新審查。多數(shù)申請不予執(zhí)行仲裁裁決的案例或申請執(zhí)行仲裁裁決的案例中,另一方當(dāng)事人拒絕執(zhí)行的辯解還是引用了“違反社會公共利益”和“不屬于仲裁協(xié)議的范圍”*歷山投資有限公司申請北京薈宏房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司等申請撤銷仲裁裁決一案,(2016)京04民特40號;中鐵資源集團(tuán)有限公司與高略公司不予執(zhí)行中仲裁裁決執(zhí)行裁定書,(2016)京01執(zhí)異80號;陳莘昀國內(nèi)涉外仲裁裁決執(zhí)行裁定書,(2015)高執(zhí)監(jiān)字第106號;美國圣奧爾頓國際公司與中國進(jìn)出口商品檢驗遼寧公司不予執(zhí)行仲裁裁決一案執(zhí)行裁定書,(2015)大執(zhí)異字第140號。。

        五、結(jié)論

        可仲裁性在早期國家不信任仲裁機(jī)構(gòu)解決涉及公共利益的糾紛時,是一種國家控制該糾紛的一種手段。但隨著各國對于仲裁的態(tài)度的友好轉(zhuǎn)變,近些年各國法律法規(guī)不斷擴(kuò)大可仲裁糾紛的范圍,不少涉及公共利益的糾紛都被納入了可仲裁的行列。但在國際商事仲裁中,由于仲裁地所在國和執(zhí)行地所在國往往不是同一個國家,其對可仲裁性的定義和范圍很可能均不相同,因此,《紐約公約》等國際公約為尊重執(zhí)行地所在國的公共政策,有明確條款規(guī)定在承認(rèn)和執(zhí)行國際商事仲裁裁決的階段,允許執(zhí)行地所在國法院根據(jù)本國規(guī)定的可仲裁糾紛的范圍,拒絕承認(rèn)和執(zhí)行仲裁裁決。但在實踐的探索中,適用這一規(guī)定具有許多限制,也極少有國家依據(jù)這一規(guī)定而做出不予執(zhí)行仲裁裁決的判決。為此,各國轉(zhuǎn)而對仲裁員寄予希望,希望仲裁員在裁決的過程中,不僅僅依據(jù)當(dāng)事人雙方協(xié)議指定的仲裁規(guī)則,還應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步考慮相關(guān)國家,包括執(zhí)行地所在國的可仲裁糾紛范圍及公共利益。

        [1] [英]朱利安·D·M·盧,羅卡斯·A·米斯特利爾,斯特凡·邁克爾.國際商事仲裁比較[M].海牙和倫敦:威科法律國際出版社,2003:720.

        [2] 《德國民事訴訟法第十編(仲裁法)》第1030條[Z].

        [3] 《俄羅斯仲裁程序法》第248條[Z].

        [4] 威爾科訴斯望,[1953] 346 U.S. 427;美國安全設(shè)備有限公司訴馬奎爾大通公司,271 F.Supp. 961 (1967)[Z].

        [5] 謝爾克訴阿爾-卡爾弗[1974] 417 U.S. 506[Z].

        [6] 羅德里格茲訴希爾森及美國通運公司,[1989] 490 U.S 477;三菱汽車公司訴索勒普利茅斯克萊斯勒,[1985] 473 U.S. 614[Z].

        [7] [美]艾比·科恩·斯姆特尼,漢斯·T·范.在美國執(zhí)行外國仲裁裁決:不可仲裁事項的抗辯[J].國際仲裁期刊,2008,(25):657,663.

        [8] 王凌雪.試論《紐約公約》第五條第二款的適用[J].法律與仲裁,2003,(4).

        [9] [比利時]漢諾蒂奧·伯納德,卡普拉斯·奧利維爾.紐約公約第五條下的可仲裁性、程序公正及公共政策:從比利時和法國的角度[J].國際仲裁期刊,2008,(25):721,726.

        [10] 《紐約公約》第5條第2款甲項[Z].

        [11] [荷蘭]艾伯特·簡·范登堡.概觀1958年紐約公約[J].商事仲裁年報,1981,(28):11.

        [12] 《仲裁法》第58條、第63條;《民事訴訟法》第274條[Z].

        〔責(zé)任編輯:張 毫〕

        論點摘編

        齊澤克的暴力理論與資本主義

        袁小云在《學(xué)術(shù)交流》2017年第2期撰文指出,隨著社會秩序和社會環(huán)境的變化,暴力的蘊(yùn)含也在不斷延展。自20世紀(jì)60年代以來,暴力在學(xué)術(shù)界和文學(xué)界愈來愈受重視,“暴力”成為最流行、也最缺乏意義規(guī)定的詞匯。齊澤克在《暴力:六個側(cè)面的反思》中提供了暴力拓?fù)鋵W(xué)的論證,將暴力置于“三位一體”的架構(gòu),他指出暴力除了易被人們所感官的恐怖、犯罪、戰(zhàn)爭等物理層面的主觀暴力之外,還包括更深層次的符號暴力和系統(tǒng)暴力等客觀暴力。而以語言為主的符號暴力和以政治、經(jīng)濟(jì)制度為主的系統(tǒng)暴力是導(dǎo)致主觀暴力的真正根源。齊澤克認(rèn)為,當(dāng)今社會中的暴力被系統(tǒng)化并且合理地存在,而系統(tǒng)暴力是一種為了經(jīng)濟(jì)及政治的正常運行而導(dǎo)致災(zāi)難性后果的暴力。在資本邏輯的全球化背景下,資本不僅操縱著物質(zhì)生產(chǎn)與社會交往的社會現(xiàn)實,也進(jìn)行意識形態(tài)抽象化過程,致使資本不僅控制社會階層的命運,還控制國家的命運。資本主義全球化秩序正是系統(tǒng)暴力所建構(gòu)的幻想,需要我們更深刻地加以批判。齊澤克認(rèn)為,回到本雅明神的暴力和巴托比式“什么都不做”的暴力,或許是解構(gòu)當(dāng)今資本主義秩序這種系統(tǒng)性暴力最好的現(xiàn)實回答。

        (田丹婷 摘)

        2017-01-19

        楊溢(1991-),女,浙江杭州人,碩士研究生,從事國際經(jīng)濟(jì)法研究。

        D90

        A

        1000-8284(2017)03-0068-04

        依法治國研究 楊溢.國際商事仲裁中可仲裁性的重新審查[J].知與行,2017,(3):68-71.

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