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        有效辯護(hù)是如何引入中國的?

        2016-11-05 10:36:20祁彪
        民主與法制 2016年26期
        關(guān)鍵詞:辯護(hù)律師出庭證人

        祁彪

        2012年,我國新頒布的刑事訴訟法從多個(gè)角度對辯護(hù)制度進(jìn)行了完善,從法律層面上進(jìn)一步保障了刑事訴訟中被追訴人獲得辯護(hù)的權(quán)利。但在實(shí)踐中,大部分辯護(hù)人受其自身能力限制,或是困于其他因素,怠于辯護(hù)或辯護(hù)不力,產(chǎn)生了所做辯護(hù)于被告人無益的無效辯護(hù)的后果。

        在這種大背景下,“有效辯護(hù)”一詞逐漸被越來越多的法學(xué)界和司法實(shí)務(wù)界人士提及,作為有效辯護(hù)研究領(lǐng)域的權(quán)威專家,北京大學(xué)法學(xué)院陳瑞華教授曾最早將有效辯護(hù)的理念引入中國,并對有效辯護(hù)在我國刑事辯護(hù)中的適用有著深入研究。

        陳瑞華表示,確立有效辯護(hù)的理念,并建立一套旨在規(guī)范律師辯護(hù)的質(zhì)量控制體系,這是中國未來刑事辯護(hù)制度發(fā)展的必由之路。或許作為一種制度,有效辯護(hù)制度不一定完全適合于中國的刑事法制,但是作為一種理念,有效辯護(hù)所蘊(yùn)含的確保被告人獲得高質(zhì)量的法律幫助的原則,卻是中國未來刑事司法改革的一項(xiàng)重要目標(biāo)。

        刑事辯護(hù)發(fā)展中應(yīng)運(yùn)而生的有效辯護(hù)理念

        值得注意的是,雖然越來越多的法學(xué)界和司法實(shí)務(wù)界人士提到有效辯護(hù),但并未對有效辯護(hù)的定義形成統(tǒng)一的認(rèn)識。陳瑞華認(rèn)為,如果要給有效辯護(hù)一個(gè)準(zhǔn)確的定義,首先要明白刑事辯護(hù)的發(fā)展歷程。

        陳瑞華表示,刑事辯護(hù)在世界各國都經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段,第一階段是“被告人有權(quán)獲得辯護(hù)”。我國憲法第一百二十五條明確規(guī)定:“被告人有權(quán)獲得辯護(hù)。”但是隨后的審判實(shí)踐表明,僅僅保障被告人獲得辯護(hù)的權(quán)利解決不了問題。首先被告人絕大部分不懂法律,沒有辯護(hù)的經(jīng)驗(yàn)、技巧和智慧。其次,幾乎所有的嫌疑人都被關(guān)押在看守所,失去了人身自由,既沒法閱卷,也沒法調(diào)查。換句話說,被告人根本無法行使辯護(hù)權(quán)。在這種情況下,被告人有權(quán)獲得辯護(hù)就成為一句空談。

        那么如何解決這一問題呢?陳瑞華表示,刑事辯護(hù)發(fā)展到這里,就自然而然進(jìn)入到了第二個(gè)階段,即“被告人有權(quán)獲得律師幫助的權(quán)利”。在英美法系中,獲得律師幫助的權(quán)利和獲得辯護(hù)的權(quán)利幾乎可以畫等號。因?yàn)榻^大多數(shù)情況下,被告人必須請一個(gè)專業(yè)的律師提供幫助,由律師運(yùn)用專業(yè)知識進(jìn)行會見、閱卷、調(diào)查,在法庭上充分地行使辯護(hù)權(quán),才能讓被告人的權(quán)利落到實(shí)處。在我國,1996年修訂的刑事訴訟法就規(guī)定了在法庭確定開庭審理以后被告人可以委托辯護(hù)人,或者在必要的時(shí)候由法院為被告人指定辯護(hù)人進(jìn)行辯護(hù),其背后的理念也是“被告人有權(quán)獲得律師幫助的權(quán)利”,而為了保障那些沒有能力聘請律師的被告人的權(quán)利,我國還專門設(shè)立了法律援助制度。

        陳瑞華表示,目前我國正處于刑事辯護(hù)的第二階段,爭取讓每一個(gè)被告人都獲得律師幫助的權(quán)利。但同時(shí)在已經(jīng)獲得律師幫助的情況下,又出現(xiàn)了兩個(gè)新的問題。首先就是律師沒有履行自己的職責(zé),比如有些律師在履職過程中,不會見、不閱卷、不調(diào)查,只在法庭上念辯護(hù)詞了事,根本起不到辯護(hù)所應(yīng)有的效果,這種辯護(hù)被稱為無效辯護(hù);其次是律師充分地履行辯護(hù)職責(zé),盡心盡力地會見、閱卷、調(diào)查,但是公檢法機(jī)關(guān)限制律師的權(quán)利,比如為律師閱卷調(diào)查設(shè)置種種障礙,申請證人出庭被拒絕,申請二審開庭卻只搞書面審查。在這種司法制度下,公安檢察法院大大壓制了辯護(hù)律師辯護(hù)的空間,使得辯護(hù)律師沒法展開充分的辯護(hù)為委托人提供有效的幫助,這種情況也被稱為無效辯護(hù)。

        “為了解決無效辯護(hù)的問題,必須找到一種先進(jìn)理念,有效辯護(hù)理念便應(yīng)運(yùn)而生了,這也是刑事辯護(hù)的第三個(gè)階段,即被告人有權(quán)獲得有效的律師辯護(hù)。”陳瑞華說。

        那到底什么才是有效辯護(hù)呢?陳瑞華認(rèn)為,有效辯護(hù)的邏輯前提首先是被告人獲得了律師幫助的辯護(hù),律師在辯護(hù)過程中利用法律提供的一切機(jī)會和空間,為委托人提供了盡職盡責(zé)、高質(zhì)量的法律服務(wù),在辯護(hù)的專業(yè)操作方面達(dá)到了無可挑剔、不留遺憾的地步,用簡短的語言概括有效辯護(hù)就是律師盡職盡責(zé)地提供法律幫助。

        有效辯護(hù)如何被引入我國?

        陳瑞華表示,在美國司法制度中,有效辯護(hù)原則上屬于被告人享有的憲法僅利。但是在我國,有效辯護(hù)理念自被引入至今,才短短十年之間,尚處在理念探討階段。

        據(jù)陳瑞華講述,在早年的學(xué)術(shù)研究中,他了解到了美國的有效辯護(hù)制度,而在2005年他在赴美考察辯護(hù)制度的時(shí)候,有效辯護(hù)制度已經(jīng)成為美國辯護(hù)制度中非常重要的組成部分,獲得有效辯護(hù)已經(jīng)成為被告人的憲法權(quán)利,于是對有效辯護(hù)制度產(chǎn)生了濃厚的興趣。

        時(shí)至2008年,陳瑞華再次赴美考察,又一次就有效辯護(hù)制度進(jìn)行了深入了解。

        “對有效辯護(hù)的認(rèn)識我也有一個(gè)過程,我最初認(rèn)為這是美國的舶來品,好像不適合中國。但是仔細(xì)觀察我國辯護(hù)制度中存在的問題,我才發(fā)現(xiàn)有效辯護(hù)如果真的實(shí)行,能解決中國問題?!标惾鹑A說。

        據(jù)陳瑞華講述,在當(dāng)時(shí)甚至是現(xiàn)在,中國律師界、刑辯界存在一種“獨(dú)立辯護(hù)理論”。《中華全國律師協(xié)會律師辦理刑事案件規(guī)范》第5條還明確規(guī)定律師擔(dān)任辯護(hù)人或?yàn)榉缸锵右扇颂峁┓蓭椭?,依法?dú)立進(jìn)行訴訟活動(dòng),不受委托人的意志限制。

        在那次考察中,與陳瑞華同行的我國著名刑辯律師田文昌曾經(jīng)專門就“委托人與律師意見不一致時(shí)怎么辦”的問題詢問了美國同行,得到的答案是:“律師當(dāng)然要和被告人的意見保持一致,因?yàn)楸桓嫒耸锹蓭煹目蛻簦趺茨軐蛻粽f不?”田文昌回國后,開始廣泛宣揚(yáng)這種理念,認(rèn)為辯護(hù)律師不僅不能獨(dú)立辯護(hù),而且要跟委托人進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。

        “在深入了解有效辯護(hù)制度中,我意識到引入有效辯護(hù)理論,將使我國刑事辯護(hù)領(lǐng)域存在的許多問題迎刃而解。”陳瑞華說。

        歸國后,陳瑞華立即指導(dǎo)所帶博士生撰寫了一篇20多萬字的論文《有效辯護(hù)論》。論文完成后,陳瑞華意猶未盡,又親自操刀撰寫了數(shù)篇關(guān)于有效辯護(hù)的論文。

        此后,有效辯護(hù)開始越來越多地在我國的一些法學(xué)論壇、研討會上被提及,并通過媒體報(bào)道被廣泛傳播,引發(fā)了更大范圍的傳播與討論。

        引入有效辯護(hù)制度的現(xiàn)實(shí)意義

        經(jīng)過多年研究,陳瑞華認(rèn)為,將有效辯護(hù)制度引入我國,將會從三個(gè)角度來解決我國辯護(hù)制度中存在的問題。

        首先,陳瑞華認(rèn)為,有效辯護(hù)是律師為當(dāng)事人提供高質(zhì)量服務(wù)的方向,給辯護(hù)律師提供了一種評價(jià)辯護(hù)效果的價(jià)值準(zhǔn)則。辯護(hù)律師不僅要作辯護(hù),還要提供有效的辯護(hù),提供高質(zhì)量的辯護(hù),提供令人滿意的辯護(hù)。有效辯護(hù)對辯護(hù)律師來說是一種義務(wù),律師收了委托人的訴訟代理費(fèi),簽了合同,就要盡最大努力進(jìn)行會見、閱卷、調(diào)查,形成有效的辯護(hù)思路,跟被告人進(jìn)行充分溝通,在法庭上提出有效的辯護(hù)意見,使整個(gè)辯護(hù)不留遺憾。

        再者,有效辯護(hù)是中國辯護(hù)制度改革的方向。我國刑事辯護(hù)制度存在的問題,導(dǎo)致大量無效辯護(hù)的出現(xiàn)。比如,我國的律師收費(fèi)制度已經(jīng)是糟糕、低效、無能、不能體現(xiàn)律師價(jià)值的收費(fèi)制度。我國刑事辯護(hù)領(lǐng)域?qū)嵭幸淮涡允召M(fèi)制度,試問:在先行一次性收到全部費(fèi)用后,律師提供服務(wù)的動(dòng)力還有嗎?沒收費(fèi)之前,當(dāng)事人占據(jù)主動(dòng)地位;但收費(fèi)后,主動(dòng)權(quán)立刻易主到律師手中?,F(xiàn)實(shí)中許多律師收了費(fèi)以后,當(dāng)事人給他打電話都不接,甚至出現(xiàn)不會見、不閱卷、不調(diào)查,法庭上念完辯護(hù)詞了事的情況。大量的無效辯護(hù)都是由這種不合理的收費(fèi)制度帶來的?,F(xiàn)在我們民事訴訟都實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)代理,刑事辯護(hù)竟然不允許風(fēng)險(xiǎn)代理,干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣。這種收費(fèi)制度導(dǎo)致很多的盡職盡責(zé)辯護(hù)的律師感到心寒,得不到應(yīng)有的報(bào)酬。對那些不盡職、不盡責(zé)的律師來說又是一種偷懶的方式。這種收費(fèi)制度已經(jīng)到了獎(jiǎng)懶罰勤的地步,使整個(gè)的辯護(hù)制度走向了扭曲,影響了刑事辯護(hù)律師在整個(gè)社會中的形象和聲譽(yù)。為了實(shí)現(xiàn)有效的辯護(hù),應(yīng)該改掉這種制度。

        第三,有效辯護(hù)是中國司法體制改革,使公檢法機(jī)關(guān)保障律師充分行使辯護(hù)權(quán)的方向。司法實(shí)踐中可以發(fā)現(xiàn),很多案件的辯護(hù)效果不好,并不是律師的原因,也不是收費(fèi)制度造成的,而是司法機(jī)關(guān)大大擠壓了律師辯護(hù)的空間。比如說會見權(quán),現(xiàn)在很多律師感覺到在貪污受賄案件中,法律明文規(guī)定,立案時(shí)超過50萬元的受賄案件是特大受賄案件,律師會見這類案件的犯罪嫌疑人要經(jīng)過偵查機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),而實(shí)踐中這種會見絕大多數(shù)情況下是得不到批準(zhǔn)的。律師在偵查階段連會見權(quán)都得不到保障,怎么能有效辯護(hù)?同樣,在律師閱卷調(diào)查甚至當(dāng)庭辯護(hù)過程中也會遭遇各種問題。因此,有效辯護(hù)是我國司法改革的一個(gè)理論基礎(chǔ),未來司法改革不僅要實(shí)行法官員額制、司法責(zé)任制等保障法官的獨(dú)立審判權(quán),還要保障律師有效行使辯護(hù)權(quán)。

        律師行業(yè):打鐵還需自身硬

        在闡述引入有效辯護(hù)制度的重要意義的時(shí)候,陳瑞華列舉了我國司法領(lǐng)域許多影響律師進(jìn)行有效辯護(hù)的問題,對于這些問題,他從律師行業(yè)和司法機(jī)關(guān)兩方面提出了一系列解決辦法。

        對于目前我國辯護(hù)律師的收費(fèi)制度,陳瑞華認(rèn)為,律師行業(yè)畢竟是一種服務(wù)行業(yè),_定需要激勵(lì)機(jī)制,其收費(fèi)應(yīng)該走向多元化,順應(yīng)市場需求。

        首先,現(xiàn)行的一次性收費(fèi)制度可以保留。再者,可以借鑒國外經(jīng)驗(yàn),實(shí)行計(jì)時(shí)收費(fèi)。律師為當(dāng)事人提供多長時(shí)間的法律服務(wù),當(dāng)事人支付多少費(fèi)用,這樣可以大幅度激勵(lì)律師提供有效辯護(hù)的積極性。第三,也是陳瑞華最為提倡的收費(fèi)是按照三個(gè)階段來收費(fèi)。首先律師收取一部分基礎(chǔ)費(fèi)用,又叫合同費(fèi)用。之后再根據(jù)案件的工作量,比如在實(shí)踐中申請取保候?qū)彙⑸暾埛欠ㄗC據(jù)排除、舉辦專家論證會等不同的板塊進(jìn)行收費(fèi),這部分費(fèi)用稱為過程費(fèi)用。而為了激勵(lì)律師的斗志,一定要讓律師跟結(jié)果產(chǎn)生一定的利益關(guān)系,從而最有效的辯護(hù),約定達(dá)成何種結(jié)果支付相應(yīng)費(fèi)用,這部分費(fèi)用稱為結(jié)果費(fèi)用。

        “從現(xiàn)在情況看,抱怨得不到有效辯護(hù)的當(dāng)事人往往以自費(fèi)者居多,改善收費(fèi)制度對這類群體能否獲得有效辯護(hù)具有重要意義。但是從更廣范圍內(nèi)看,那些付不起律師費(fèi)的弱勢群體,只能通過我國的法律援助制度獲得辯護(hù)。為了使這類人群獲得有效辯護(hù),則需要多方面的改革。”陳瑞華說。

        陳瑞華表示,為了保障弱勢群體的辯護(hù)權(quán),我國設(shè)立了法律援助制度,由政府付錢,為被告人聘請律師,提供法律幫助。因此,通過大幅度提高法律援助律師的辦案收入,來提高這類人群獲得有效辯護(hù)的程度并不現(xiàn)實(shí)。但從未來的發(fā)展來看,這類人群獲得有效辯護(hù)的權(quán)利仍需要,所以要為這類人群提供最低限度的有效辯護(hù)。

        陳瑞華從三個(gè)角度提出了改革我國現(xiàn)行法律援助制度,從而保障弱勢群體有效辯護(hù)權(quán)的思路。

        法律援助經(jīng)費(fèi)是困擾目前法律援助發(fā)展的一個(gè)瓶頸,陳瑞華表示,到現(xiàn)在為止,全國一年投入到法律援助的經(jīng)費(fèi)不到20個(gè)億,這是什么概念呢?以河南省、四川省為例,法律援助律師辦理一個(gè)刑事案件的費(fèi)用僅在1000元左右,這些收入甚至不能保證律師在辦案過程中差旅食宿等費(fèi)用,更不用說盈余,這就造成了許多法律援助律師能省則省,甚至不會見、不閱卷、不調(diào)查,只在法庭上念辯護(hù)詞的情況出現(xiàn)。因此,在合理范圍內(nèi)提高法律援助律師辦理案件的收入勢在必行。

        由于目前法律援助中心都是各級司法局所屬的事業(yè)單位,采用行政化的運(yùn)行方式,這就造成了諸多問題,比如法律援助中心淪為了少數(shù)特權(quán)人士的子女以工轉(zhuǎn)干的中介和橋梁,而辦公經(jīng)費(fèi)的支出與法律援助費(fèi)用都在國家下?lián)艿姆稍M(fèi)用中支出,容易出現(xiàn)暗箱操作、辦公經(jīng)費(fèi)擠占法律援助經(jīng)費(fèi)的情況。此外分配法律案件和援助費(fèi)用的權(quán)力.由法律援助中心掌握,許多案件和援助費(fèi)用多被分配到了一些“關(guān)系”律所或律師的手中,造成嚴(yán)重不公。因此,陳瑞華認(rèn)為,應(yīng)該使法律援助中心與司法局脫鉤,辦公費(fèi)用與法律援助費(fèi)用雙線支出,在各級轄區(qū)內(nèi)成立專門的法律援助律師事務(wù)所,同時(shí)建立法律援助律師名錄,由法院來認(rèn)定是否為被告人提供法律服務(wù),法律援助中心負(fù)責(zé)支付法律援助費(fèi)用。

        “費(fèi)用提高了,關(guān)系理順了,我認(rèn)為最重要的是提高法律援助律師的職業(yè)素養(yǎng)?!标惾鹑A認(rèn)為,法律援助應(yīng)當(dāng)建立資格審查、資格準(zhǔn)入制度。沒有能力提供法律援助的律師不能夠進(jìn)入到法律援助隊(duì)伍中,可以采用自愿申請和法律援助中心指派某律所律師相結(jié)合的方式充實(shí)法律援助隊(duì)伍。同時(shí)設(shè)立考核標(biāo)準(zhǔn),不管法律援助律師是出于主觀故意還是客觀能力不能為當(dāng)事人提供最低限度的有效辯護(hù),都應(yīng)將其清出法律援助隊(duì)伍。

        辯護(hù)制度應(yīng)給律師更大空間

        陳瑞華認(rèn)為,為了保障被告人獲得有效辯護(hù),雖然律師行業(yè)有許多需要改進(jìn)的地方,但同時(shí)我國的辯護(hù)制度也需要改革。

        “如果目前的辯護(hù)制度不能給律師辯護(hù)提供更為廣闊的空間,哪怕律師再出色、再優(yōu)秀,也實(shí)現(xiàn)不了有效辯護(hù)?!标惾鹑A說。

        陳瑞華表示,在審判過程中,律師感到不公的一個(gè)重要問題就是程序的選擇權(quán)上。比如申請證人出庭,控方證人作出的證人證言往往是對被告人不利的,有可能是假話、偽證,辯護(hù)律師申請控方證人出庭,進(jìn)行當(dāng)庭質(zhì)證,法庭往往駁回。而辯護(hù)律師所找到的證人,往往作出的是對被告人有利的證明,辯護(hù)律師申請己方證人,也多數(shù)是被法院駁回的。證人不出庭作證,有效辯護(hù)將會大打折扣。

        這種情況的造成,和我國刑訴法對證人出庭規(guī)定的不合理有很大關(guān)系。“刑訴法明文規(guī)定,證人出庭作證必須同時(shí)具備三個(gè)條件:第一控辯雙方有一方對證人證言有異議;第二,證人證言對定罪量刑得有重大影響;第三,法院認(rèn)為出庭有必要的。由此可見,法院在決定證人出庭上擁有絕對話語權(quán),所以我國證人出庭率連5%都沒有,這讓律師怎么能夠有效辯護(hù)?所以我認(rèn)為,這三個(gè)條件只要保留第一條就夠了,我們把它稱為裁判權(quán)主導(dǎo)的證人出庭制度走向訴權(quán)主導(dǎo)的證人出庭制度?!标惾鹑A說。

        陳瑞華認(rèn)為,跟這個(gè)問題有關(guān)的還有鑒定人出庭、專家輔助人出庭、偵查員出庭等制度,都應(yīng)改為只要控辯雙方有一方提出合理異議就需出庭,不能由法院決定,這些制度不改變,以審判為中心的訴訟制度改革就會變得毫無意義,有效辯護(hù)也就無從談起。

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