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        刑事和解的博弈論〔*〕

        2015-12-16 08:13:56孫洪坤
        學術界 2015年2期
        關鍵詞:博弈論被告人利益

        ○ 孫洪坤

        (1.山東大學 威海法學院,山東 威海 264209;2.浙江農林大學 法政學院,浙江 杭州 311300)

        2012年修正的《刑事訴訟法》在第五編特別程序中設專章規(guī)定了當事人和解公訴案件訴訟程序,在當前構建和諧社會的大語境下,運用博弈論的理論和方法研究刑事和解,對其理論和實踐的發(fā)展具有尤為鮮明的時代性和重大的現(xiàn)實性。

        一、刑事和解的價值博弈

        (一)公正與效率的價值博弈

        “一個時代所提出的問題,和任何在內容上是正當?shù)囊蚨彩呛侠淼膯栴},有著共同的命運:主要的困難不是答案,而是問題。問題是公開的、無畏的、左右一切個人的時代聲音。問題是時代的口號,是它表現(xiàn)自己精神狀態(tài)的最實際的呼聲?!薄?〕迄今,任何一種訴訟制度都未能解決一個兩難問題:即如何使訴訟在廉價和快捷、方便當事人的同時,又不會導致不公正的后果。司法的公正價值與效率訴求是一對矛盾體,單純地追求效率,正義原則是否會受損?這是司法實踐中一個不容回避的問題。筆者認為,公正與效率之間的價值博弈并不是選取一方舍棄另一方的抉擇問題,而是如何在保證公正的前提下,盡量以最小的司法資源投入獲得最大的公正利益。其實,公正與效率本來沒必要擺在同一水平上,也沒必要將兩者在訴訟價值博弈中的比值作固定安排,人們對于訴訟必然有公正與效率的雙重價值追求。任何一種只關注單一價值的訴訟模式,都會將某一特定價值絕對化,不僅另一價值無法滿足,就連該特定價值本身的實現(xiàn)程度也會受到限制。刑事訴訟就像一枚硬幣,一面代表的是公民個體的追求價值,另一面代表的卻是國家和社會的追求價值。二者平衡的最佳狀態(tài)應當是效率提高而公正仍存,或者公正加強而效率依舊,此時二者均未被削弱且總有一方呈現(xiàn)進步態(tài)勢?!?〕

        波斯納曾提出:“公正在法律中的第二種涵義是指效率”?!?〕如前所述,我們應避免將價值目標推向絕對化或片面性,應建立公正與效率兩套緊密相聯(lián)的標準和尺度,使公正與效率同生共長。“任何利益間的沖突,都存在選擇的一般性原則。當發(fā)生利益之間的矛盾沖突及由此產生的權衡與選擇問題時,為獲得某種利益或者肯定某種事物、行為的價值,就要放棄或否定與之對立的另一些權益或價值?!薄?〕但無論選擇什么,或犧牲什么,只要能選準一個“度”,則從整體而言,其結果既無損于公正,又無損于效率。這個“度”就是在公正的基礎上實現(xiàn)訴訟效益的最大化,換言之,追求以公正為前提的訴訟效益最大化是把握公正與效率兩者價值博弈中的最佳平衡點,以達到國家與個人之間關系的和諧化以及個人與個人之間關系的和諧化。正如英國學者彼得·斯坦所言:“法律中所存在著的價值,并不僅限于秩序、公平和個人自由這三種。許多法律規(guī)范首先是以實用性、以獲得更大效益為基礎的,簡言之,即是個人付出的代價減少到最低的限度?!薄?〕作為法律制度之一的刑事和解也正是建立在側重“最大效益”基礎之上的,并積極追求秩序、公平和個人自由價值的實現(xiàn),而公正與效率價值博弈中的兼顧與平衡則構成了刑事和解制度化的基礎。

        (二)和諧社會的價值博弈

        實現(xiàn)社會和諧是馬克思主義關于科學社會主義的一個重要思想。馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》中提出,未來社會是無產階級和全人類獲得解放的社會,是沒有剝削和壓迫的社會,“代替那存在著階級和階級對立的資產階級舊社會的,將是這樣一個聯(lián)合體,在那里,每個人的自由發(fā)展是一切人自由發(fā)展的條件?!薄?〕實現(xiàn)人的自由全面發(fā)展,包括人的文化素質和道德素質的顯著提高,是社會主義區(qū)別于其他一切社會的顯著特征和根本標志,是全人類社會發(fā)展的最高目標。馬克思、恩格斯指明了實現(xiàn)未來和諧社會的基本條件,即以生產力的高度發(fā)展為前提,這就必須實現(xiàn)生產資料全社會占有,使人能夠擺脫對資本的奴隸地位,人不再附屬于生產資料,而是生產資料的主人。只有在生產高度社會化的基礎上建立起全面開放的平等的社會關系,才能使人由奴隸般地服從固定的社會分工和由此導致的人與人之間對立的社會關系向人與人、人與社會之間相互和諧的關系發(fā)展。

        和諧是人類在社會生活中所追求的崇高目標,走向和諧也應是刑事司法的必然發(fā)展趨勢,尋求被害人、被告人利益雙重保護的刑事和解制度恰恰順應了構建社會主義和諧社會的時代潮流。

        文明意味著秩序,秩序又意味著和諧。追求和諧乃是人類共通的性格。然而,對于和諧的追求總是具體的,各不相同的。社會主義和諧社會,是民主法治、公平正義、誠信友愛、充滿活力、安定有序、人與自然和諧相處的社會,是全體人民處于各盡其能、各得其所、和諧相處的狀態(tài)。根據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》解釋,“和諧”是指配合得適當和和睦協(xié)調。其相對含義是“不配合、不和睦和不協(xié)調”,也即“沖突”。從此意義上講,刑事沖突可以被視為和諧社會所面臨的最大挑戰(zhàn),那么防范和協(xié)調沖突便成為了建設社會主義和諧社會的題中應有之義。犯罪行為侵害了被害人的利益,這是一種沖突;被告人被判處刑罰,被告人及其家人可能會因此對社會、被害人產生仇恨心理,這則是一種更深層次的沖突。而刑事和解制度作為解決刑事沖突的有效方式之一,可以為建設和諧社會提供一條新的思路:和諧社會的核心需求就是要將犯罪行為破壞的社會關系予以恢復,而刑事和解恰好順應了這一需求,其根本任務就是使被犯罪所破壞的社會關系得以恢復,而且是一種內在的恢復,力圖在被害人、被告人和社會之間重建利益的平衡,凸顯了一種促進社會和諧的價值取向。和諧社會的理念與刑事和解的理念具有高度一致的內容:一方面,可以使被告人充分體驗社會的寬容和溫暖,有利于改過自新、回歸社會和自身發(fā)展,保持被告人家庭的穩(wěn)定與和諧,避免給被告人的家庭帶來情感的缺失,增加思想負擔;另一方面,有利于化解被告人與被害人的沖突,通過充分聽取和考慮被害人的意愿,雙方可以較好地從心理深層次化解矛盾與沖突,消除對抗狀態(tài),有利于社會的和諧穩(wěn)定。由此觀之,訴訟是對抗性的,和解是合作性的;訴訟是一種風險博弈,和解是一種和諧博弈;訴訟的理念是為權利而斗爭,和解的理念是為權利而和諧。

        二、刑事和解的均衡性博弈

        (一)馬克思主義的系統(tǒng)分析理論:均衡性博弈的導入

        系統(tǒng)研究方法是馬克思法哲學方法論體系的重要組成部分。馬克思認為,法的現(xiàn)象不是幾個方面或局部的簡單相加,而是一個完整的有機系統(tǒng)。同世界萬事萬物具有普遍聯(lián)系和相互作用一樣,法的現(xiàn)象不僅同社會生活中的其他現(xiàn)象處于直接或間接的相互聯(lián)系,而且該系統(tǒng)內部的各種要素之間也存在著這樣或那樣的必然的聯(lián)系?!?〕按照系統(tǒng)研究的方法,刑事和解現(xiàn)象是一個龐大的系統(tǒng),被害人、被告人作為這一系統(tǒng)的主要構成要素,其間存在著相互聯(lián)系、相互制約的緊密關系。被害人、被告人這一矛盾統(tǒng)一體,在刑事和解中是互動的,既有相互對抗制約的一面,又有相互合作與協(xié)調的一面,二者的沖突與合作推動著刑事和解向縱深發(fā)展。

        博弈論(game theory),又稱對策論,它認為在沖突與合作的環(huán)境下,其結果不僅依賴于一個人自己的抉擇及機會,而且依賴于其他參加者的抉擇。但由于沖突與合作的結果依賴于所有參加人的行為,每個參加人都企圖預測到其他參加人可能的抉擇,以確定自己的最佳對策。如何合理地進行這些相互依存的戰(zhàn)略策劃,便是博弈論的主題?!?〕關于利益沖突現(xiàn)象的理論模型則稱為“博弈模型”或“對策模型”。上世紀60年代以后,博弈論被推廣運用于糾紛解決的實際問題的研究中,從國際上超級大國的軍備競賽到日常生活中鄰里糾紛的解決,都可以通過博弈論說明糾紛解決方式的多種選擇可能性和相對合理性:在一定條件下合作與妥協(xié)較之對抗是更好的糾紛解決方法。

        在法學領域,借助博弈論這一分析工具,我們可以發(fā)現(xiàn)一個法律制度的誕生,是各個利益集團、利益主體的矛盾沖突與相互博弈的結果。因此,正像博弈論對經濟學的全面改造一樣,它也必將為法學的研究注入新的血液。“為那些希望理解法律是如何影響人們行為的人提供洞察力”?!?〕博弈論在法學領域應用的成功范例首推羅爾斯的“正義論”。他首先假設了一個公平的初始狀態(tài),然后把正義原則的推導完全納入博弈模式,通過“博弈模擬”,推理出了正義原則。博弈論的法學方法論把法學問題轉化為博弈問題,其合理性基礎在于法與利益的密切關系。馬克思主義的創(chuàng)始人早就深刻指出:“人們奮斗所爭取的一切,都同他們的利益有關?!薄?0〕利益作為博弈客觀范疇,對刑事和解的達成起著決定性的作用。

        (二)利益兼得的行為選擇:刑事和解的博弈視角

        我國《刑事訴訟法》根據(jù)提起訴訟主體的不同,將刑事和解案件分為公訴案件和自訴案件。在公訴案件中,規(guī)定了因民間糾紛引起,涉嫌《刑法》分則第四章、第五章規(guī)定的犯罪案件,可能判處3年有期徒刑以下刑罰的和除瀆職犯罪以外的可能判處7年有期徒刑以下刑罰的過失犯罪案件。在自訴案件中,被害人享有完全的當事人地位,有權決定是否起訴、撤訴,也可以決定與犯罪人自行和解。從博弈論的視角來看,在以訴訟為背景的博弈中,刑事和解直接涉及互動的三方,即三個博弈參與者——司法機關、被害人和被告人。三方都在和解中進行著博弈,進行著對自己最有利的策略選擇。

        按照博弈論的觀點,凡是博弈都會有均衡。美國經濟學家納什定義了非合作博弈及其均衡解,并證明了均衡解的存在,人們將其命名為“納什均衡”。它實際上指的是一種“僵局”:“雙方在對方的策略下以自己現(xiàn)有的策略是最好的策略。即:此時雙方在對方給定的策略下不愿意調整自己的策略?!薄?1〕其主要特征是,如果其他人已確定策略,任何人透過實現(xiàn)納什均衡,都可以最大限度地獲取自身利益?!?2〕博弈參與主體在給定其他參與人策略決定的情況下,他選擇了最優(yōu)策略以回應對手的策略,但當達到均衡時,這一相互間的策略卻使得雙方陷入了“囚徒困境”〔13〕,即被害人和被告人的行為都可看作是理性的,但是雙方的策略最終對于整體而言卻是最差的策略選擇,其結果必然是我們所看到的那樣,有限的司法資源越來越難以滿足公共需求,被害人、被告人“怨聲載道”,而司法機關的包袱也越來越重,公信力與合法性不斷下降,最終訴訟活動走向了司法公正的對立面并形成了惡性循環(huán)。

        隨著博弈的反復循環(huán)及博弈環(huán)境的不斷變化,雙方開始認識到這種貌似占優(yōu)的“納什均衡”對大家都沒好處,每個人的訴訟收益及整體司法效益都不會增加,證明犯罪又具有某種不確定性和危險性,于是在反復循環(huán)的博弈中,雙方開始重新理性考慮各自的博弈策略。他們必須謹慎權衡,以過去的情形分析未來并對未來作預測。而刑事和解制度的引入為擺脫以上的“囚徒困境”提供了新的突破口,使得雙方最終走上了合作博弈的道路,具體說來就是被害人在刑事訴訟領域采取“撤”策略代替以往的“攻”策略,被告人采取“進”策略代替以往的“躲”策略。雙方由于無法確切地預見自身期望結果的實現(xiàn),而且清楚地知道與所期望的相反的結果意味著付出最為沉重的代價,這就為他們各自向對方作出讓步以換取較低期望值的實現(xiàn)提供了條件,當然這種結果是在矯正正義允許的、雙方認可的范圍之內。這種合作博弈的結果使司法機關擺脫了“包袱”,被害人與被告人的沖突得以緩解,效率和公正得以兼顧,最終訴訟活動擺脫了原有的“囚徒困境”,進入了正和的博弈局面。

        (三)刑事和解的博弈模型

        不完全信息動態(tài)重復博弈是指“參與人的行動有先后順序”,〔14〕多次重復進行,而且雙方的信息并不完全透明。那么對于刑事和解的博弈來說,是指被害人和被告人各自在對對方的策略和心理等缺乏相關信息的情況下,進行著多限次的博弈。如“立案—和解—再立案—再和解……。”而且相互并不全部知曉對方的行動信息。下述以較為典型的故意輕傷害案件為例進行博弈論證。大多數(shù)故意輕傷害案件發(fā)生在相鄰關系之間,證據(jù)不易滅失,被害人能夠掌握收集到用于提起刑事訴訟的相關證據(jù)。因雙方當事人始終無法準確了解對方的所有真實情況,因而這組博弈應是一種不完全信息博弈。

        理性的博弈參與者在策略選擇時必須進行成本—收益核算,其關鍵是參與主體利益之預期凈收益。雙方都有一個成本收益的計算方式。從成本上看,被害人的成本主要表現(xiàn)為:由于犯罪行為侵害而造成的物質損失和精神傷害,冗長而復雜的刑事訴訟程序所造成的訴訟成本及時間成本,因證據(jù)不足而可能造成的被告人無法定罪的風險,通過法律對被告人報復需求的放棄等;被告人的成本表現(xiàn)為賠償物質損失,較短的刑期對其帶來的交叉感染,人身危險性增大,再社會化的成本增加,實施犯罪而支付的成本、機會成本和可能受到懲罰的成本,依法享有的正當程序利益以及因指控證據(jù)不足被法院宣判無罪的期待性利益的犧牲等;從收益上看,被害人的收益包括物質損失或身體傷害得以補償,直接從被告人的悔罪和道歉中得到精神安慰,其恐懼、怨恨等不良情緒在和解過程中得以宣泄,節(jié)省了訴訟成本及時間;被告人的收益表現(xiàn)為獲得較輕的處罰甚至免除刑罰,擺脫了犯罪標簽的不利影響,減少了融入社會的成本,預防繼續(xù)犯罪的發(fā)生,降低了人身危險性的程度與再犯罪的可能性,更加自然地實現(xiàn)再社會化等。他們之間的博弈支付矩陣可表示如下:

        刑事和解博弈圖

        其中對被告人而言,假設其和解成本為5,和解風險為4,和解收益為6;對被害人而言,當贊成和解時轉移風險成本為2(此時被害人的訴訟機會成本為2),當不贊成和解時,被害人尚需承擔不和解訴訟風險以及付出一定的成本來阻止和解的進一步發(fā)生,其成本為1。因而,(1)在被告人的和解請求得到被害人支持時,被告人的支付為:6+4-5-2=3,被害人支付為:4-2=2;(2)在被告人的和解請求得不到被害人支持時,被告人支付為:6-5-2=-1,被害人為1;(3)在被告人不和解的請求得到被害人的支持時,被告人為4-2-1=1,被害人為-1;(4)在被告人不和解的請求沒有得到被害人支持時,被告人為-1,被害人為-2。

        從上表的支付矩陣可以看出,被害人和被告人只在一種情況下同時獲益,因而對于被害人而言,支持和解要強于不支持和解,支持是其最優(yōu)選擇;對被告人而言,提出和解要強于不提出。所以,理性的雙方博弈選擇組合為:被害人支持被告人的和解請求。

        因此,被害人與被告人之間的和解,實質上不過是理性選擇的過程,即被害人與被告人雙方基于較大的訴訟風險和昂貴的訴訟成本,發(fā)現(xiàn)進行和解更符合他們的利益,從而選擇退出訴訟,憑借各自掌握的交易籌碼達成妥協(xié),并獲取相應收益的“利益交換”。在相互的利益交換中,被害人讓渡了對被告人可能施加的刑罰或者較嚴厲的刑罰要求,以及因此而獲得相應的物質補償?shù)?而被告人讓渡的則是其某些程序性權利,以及因此而獲得較輕處罰甚至免除處罰等。雙方都有所得,雙方都有所失,才促成了刑事和解的實現(xiàn)。由此,刑事和解在風險和成本之間達到了最大的交換值。

        上述刑事和解所具有的收益確實是顯而易見的,同時它的這些優(yōu)點也已經被西方法治國家的一些實踐所證實。如美國學者拜爾在《法律的博弈分析》一書中分析了訴訟程序中和解達成的原因。他指出:訴訟是昂貴的,除了直接的法院成本和法律費用外,訴訟還要消耗當事人的時間和精力,因此,人們可以預計理性的訴訟當事人可能會發(fā)現(xiàn)和解符合他們的利益。和解是基于原告在訴訟中預期可獲得的、并用于勝訴可能性調整后的判給數(shù)額,當事人于是可以將節(jié)省下來的訴訟成本在雙方之間進行分配。而且還分析了不同的訴訟程序設計對和解的影響,以減少在調查上付出的訴訟成本,促使和解條件和決定因素得以發(fā)生。〔15〕

        傳統(tǒng)刑事司法中,控辯雙方利益上的對立是一方所得必然意味著他方所失。而刑事和解作為一種合意機制,雙方當事人處于非對立狀態(tài),一方所得未必意味著對方必有所失,各方都有所收獲。由此觀之,刑事和解確實具有一定的內外部經濟性,也正因為如此,有學者認為它是“以一種互惠雙贏為基礎的利益兼得機制取代了那種‘要么全部,要么沒有’的零和博弈〔16〕”?!?7〕

        三、刑事和解的經濟性博弈

        (一)馬克思主義的經濟分析理論:經濟性博弈的引入

        巴爾扎克筆下有一位醫(yī)生,講了一番富有哲理啟示的話,他說:“從前,金錢并不包括一切,大家還承認有高于金錢的東西,例如貴族、榮譽、貢獻于國家的功績;但是今天,法律把金錢定為衡量一切的尺度,把它作為政治能力的基礎!”〔18〕筆者不想全面評論在特定歷史背景下這段話的多重思想,單說其中“法律把金錢作為衡量一切的尺度”這句話的法理啟示。筆者認為,其法理含義應該是:隨著社會生活的發(fā)展,法律自身的經濟內涵日益豐富,法律與經濟的聯(lián)系越來越廣泛,越來越密切。因之,法學家對于法律與經濟關系的研究也日益深入。

        馬克思在《德意志意識形態(tài)》這部光輝著作中,第一次系統(tǒng)地闡述了辯證唯物主義觀點,指明了法是屬于上層建筑的范疇,它由經濟基礎決定并為經濟基礎服務。法的產生及其發(fā)展變化是以物質關系、社會經濟關系和生產關系為基礎的,法律關系是現(xiàn)實生產關系的反映。在《哲學的貧困》一文中,馬克思再次論述了法律與經濟的關系,認為無論是政治的立法或市民的立法,都只是表明和記載經濟關系的要求而已。〔19〕1960年科斯在《法律經濟學雜志》發(fā)表的《社會成本問題》標志著經濟分析法已運用于法律領域,到波斯納集法律經濟學之大成的《法律的經濟分析》的問世,經濟學分析方法開始作為一種定量分析和實證分析的手段,廣泛運用到法律及司法體系中去。經濟分析法學的主要發(fā)現(xiàn)可以歸納為四點:法律程序的參加者都是“有理性的使自我利益極大化者”;法律制度本身——法律規(guī)則、程序和制度受到促進經濟利益這種關系的強烈制約;對法律進行經濟分析有助于設計法律制度的改革方案;對法律制度進行定量研究是富有成效的。而“博弈論對于經濟分析最重要的貢獻,是幫助人們提出問題,并提供模型解決相應問題?!┺恼摰哪M技術使人們把注意力集中于研究競爭性互動的動態(tài)特征以及專有信息;這些問題的提出使得互動結構——誰做什么?何時做?掌握哪些信息?——成為研究重點?!薄?0〕

        (二)法律經濟學價值取向與刑事和解目標的有機契合

        在經濟學中,一個最基本的假設是:每一個社會個體都是“理性人”,即他們的選擇都是出于理性的。也就是說,在日常生活的各種選擇中,人們往往都會“趨利避害”,以“自我”為中心,追求效益的最大化。到了法律領域,此“效益”就可以理解為所有各方法律主體所追求的權利、利益,包括物質層面的和精神層面的。法官會以公平、正義地結束案件為其目標,而原、被告雙方則以自身利益最大化為其追求方向。

        經濟分析法學也從效益博弈分析的角度對刑事和解作出了合理性的論證,他們在肯定法律程序和訴訟必要性的同時,強調必須減少案件在訴訟中的耗費和因實體錯誤導致的高成本。因此,在經濟分析法學看來,訴訟并非糾紛解決的唯一和最佳途徑,符合經濟效率原則的非訴訟方式也是應該積極肯定的。

        西方經濟分析法學派的代表人物波斯納認為,法律程序在運作過程中會耗費大量的經濟資源,為了提高司法活動的經濟效益,應當將最大限度地減少這種經濟資源的耗費作為對法律程序進行評價的一項基本價值標準,并在具體的司法活動中實現(xiàn)這一目標。這就是說,法律程序應盡力縮小訴訟成本,實現(xiàn)最大化收益,以達到社會資源的優(yōu)化配置和社會財富的最大化。作為重要程序法的刑事訴訟法自然也不例外,刑事和解制度則體現(xiàn)了訴訟的經濟原則,它為糾紛的解決提供了一個成本最小化的模型。當事人并不能預期爭議可能的訴訟結果,以致于為保障其權益而選擇一種簡易且非正式的糾紛解決方式。

        刑事和解的經濟性博弈分析,其核心問題便是成本,它力圖在當事人之間追求最大的交換值,即能夠在提高法律威懾力的同時節(jié)省當事人的訴訟費用。各種法律對行為產生影響的主要因素是交易成本,而法律的目的應是促成交易成本的最小化。我們可以將訴訟發(fā)生的條件概括為不等式(1):

        將這個不等式改寫成:

        J是被害人勝訴情況下判決確定的金額,PP是被害人估計的自己勝訴幾率,Pd是被告人估計的被害人勝訴幾率,C和S分別是各方當事人的訴訟和解成本。如是,我們可推理出,如果雙方當事人對在訴訟情況下被害人勝訴的幾率有共識,那么不等式(2)的左邊就等于零,案件就得到和解,因為在這種條件下的訴訟成本高于和解成本;更不容置疑的是,如果一方當事人比另一方較為悲觀而使(PP-Pd)呈負數(shù),那么案件也能得到和解。總之,只有雙方當事人都對訴訟抱有樂觀態(tài)度時,訴訟才可能發(fā)生。〔21〕

        從以上推理可以看出,如果刑事案件的雙方當事人不能從和解中獲得比訴訟更高的收益,那么其中的任何一方都會放棄和解談判的努力,轉而提起訴訟。但是,除非刑事和解的社會成本超過審判的社會成本,和解才會失去其存在的土壤。而這在一個訴訟爆炸的時代顯然是不可能的。因為相對于繁瑣冗長、命運不定的訴訟程序,刑事和解給被害人提供了一種與被告人直接商談處理沖突的機會,至少節(jié)約了時間耗費的成本;通過與被告人就其犯罪行為及其影響而進行的交談,被害人得到了傳統(tǒng)訴訟程序中無法滿足的心靈的平復,并大大降低了被告人對他們再次侵害的可能,由此減少了心理成本;賠償協(xié)議的達成及其較高的履行率也有效降低了經濟的成本。因而,刑事和解比傳統(tǒng)的司法模式在經濟上更有效率,用刑事和解來部分替代傳統(tǒng)司法模式是合乎經濟理性的選擇。

        經濟學的起點是關注社會福利,福利即是一種和諧。同樣的道理,法律的起點應當關注社會的公平正義,同時在公正與效率之間找到平衡點,實現(xiàn)法律價值與其他社會價值之間的契合,以實現(xiàn)社會公平正義為最終目標。刑事和解制度正是體現(xiàn)了訴訟程序的經濟目標。實際上,經濟分析法學正是從成本效益優(yōu)化的角度,為刑事和解制度提供了正當性與合理性的論證。

        四、傳統(tǒng)文化與刑事和解價值觀的博弈——中庸的糾紛處理文化

        刑事和解制度的構建必須具備適合的條件,其中最根本的條件就是刑事和解的價值觀念能否得到普遍的認可。在傳統(tǒng)的刑事司法觀念中,犯罪是對國家利益的侵害,作為社會關系的保護者,國家通過刑事司法程序對犯罪分子定罪量刑,從而使正義得到伸張;而且對行為是否構成犯罪的價值判斷主體是國家,價值判斷標準是統(tǒng)治秩序。馬克思、恩格斯在《德意志意識形態(tài)》中曾指出“犯罪—孤立的個人反對統(tǒng)治關系的斗爭”?!?2〕“被害人—被告人”的個人關系被擱置一旁,作為犯罪的直接受害者的被害人及其利益卻得不到刑事司法制度的應有重視,在訴訟中僅僅被視為控方證人,被置于刑事司法過程之外,而且在國家強權面前意志的表達和實現(xiàn)極為被動,實質上給其造成了新的傷害。雖然犯罪行為從其本質上看,是對國家和社會利益的侵害,但只要換一個觀察角度,其同時更是對被害人利益的侵害,沒有后者的存在,前者就是虛幻不實的。而刑事和解將刑事訴訟的國家——個人的這種線形分析視角調整為以社會為頂點、以被害人和被告人為兩端的等腰三角分析視角,大大提升了被害人作為當事人的訴訟主體地位,使其不僅能夠參與而且能夠對刑事沖突的解決發(fā)揮主導作用,彌補了國家單方面追訴犯罪的不足,有利于犯罪控制的長遠治理,符合構建和諧社會的要義。并且,刑事和解不會忽視公共利益的保護,我們可以把公共利益看作一個整體,刑事和解所體現(xiàn)的對公共利益的保護更傾向于“未來”,而不是“現(xiàn)在”,公共利益的總量并沒有減少。

        如今,訴訟已經成為社會公認的最具權威性的糾紛解決方式,但其他糾紛解決方式并未因此喪失其存在的價值,因為社會主體在價值觀和文化傳統(tǒng)上的多元化傾向決定了他們對訴訟抱有不同的態(tài)度或偏向。因為,訴訟不可避免地存在著固有的弊端,例如法律事實與客觀事實的矛盾,公正與效率的矛盾,程序公正與實體公正的矛盾,保護犯罪嫌疑人、被告人人權與保護被害人人權關系的矛盾,作為判決之特征的“要么全有要么全無”、“非黑即白”的解決方式與當事人期望值之間的矛盾,等等。這些矛盾的存在,在很大程度上限制了訴訟作為糾紛解決手段的功能和效果。在多元的價值觀合理并存的今天,社會對正義、對權利義務的觀念和標準正在發(fā)生變化,而獲得正義、實現(xiàn)權利的途徑也更加多樣化,在設計糾紛解決途徑的問題上,中庸(儒家的一種主張,待人接物采取不偏不倚、調和折中的態(tài)度〔23〕)之道可能更符合社會的實際和實踐理性。如果我們能將刑事訴訟中的民主、合作、協(xié)商、溝通這些理念和精神結合起來,使得當事人雙方都能接受糾紛解決部門的處理,也使得社會效果更好,包括社會的接受度也更廣。那么一方面要堅持公正,另一方面又不能單純以公正作為唯一的價值取向。結合效率、秩序等多元價值,就能使得我們對案件的判決或處理更加符合社會和諧的需要。在一個利益多元化的社會,一項法律制度必然是相互沖突的利益協(xié)調、妥協(xié)的結果。由利益調和、妥協(xié)而構建的法律制度,就不是極端的、單一的黑色或白色,而是不同色彩調和而成的一個“灰色模型”,可以說,均衡博弈利益機制的外部表現(xiàn)就是“灰色模型”。

        五、結 語

        刑事訴訟過程中被告人與被害人的和解,其目的在于使被破壞的刑事法律關系得以積極的恢復,使被害人的利益得以最大化的實現(xiàn),使被告人能真誠悔過并積極賠償。當然,在研究刑事和解制度的博弈論時,不應忽視其固有的局限性。特別是,糾紛解決有時依賴于當事人之間的實力對比,即雙方所擁有的各種資源,所以當事人雙方在博弈中地位不平等的情況必須引起充分的注意,尤其應該強調“保護弱者”、“保護人權”;并且可能會削弱刑罰的一般預防功能,因為被告人預計可以通過賠償而逃避刑罰,則會促使其可能繼續(xù)實施犯罪,這就為社會富有階層被告人提供了逃避刑事懲罰的機會,“花錢買刑”仍成為刑事和解實踐面臨的最大難題。但是僅僅根據(jù)上述的消極方面而否定其價值顯然不是一種科學的態(tài)度,總體上,刑事和解的積極作用占據(jù)主導地位,除了實體價值之外,它還存在著豐富的程序價值。我們完全可以通過合理的制度設計將其避免,而不能一葉障目。因此,如何把刑事和解制度更好地納入法治軌道,使其揚長避短,既要在糾紛解決中盡可能地節(jié)約司法資源和訴訟成本,又要考慮為當事人提供更多的選擇機會;既要及時地解決糾紛,又要最大限度地維護社會正義,將是我們今后的一個長期重大課題。

        “法律制定者如果對那些促進非正式合作的社會條件缺乏眼力,他們就可能造就一個法律更多但秩序更少的世界”?!?4〕刑事和解旨在重塑一個和諧的社會。在我國構建和諧社會的大語境下,正義的實現(xiàn)途徑不僅是刑罰與服從,更是社會關系的良性互動;正義的評價標準不僅是有罪必罰,更是被被告人所破壞的社會關系與秩序是否得到修復。哪一種社會保護機制更有利于社會發(fā)展和社會和諧,均衡相關各方的利益,這樣的制度才是我們最終追求的。寫到這,筆者聯(lián)想到了當今國際政治上的一些熱點問題,不禁啞然失笑:美伊戰(zhàn)爭推翻了薩達姆政權,薩達姆被執(zhí)行了死刑,他們的國家就安寧了嗎?南非的種族隔離結束后,實行種族和解,他們的國家更亂了嗎?所以讓我們多一些寬容,多一些和解。

        注釋:

        〔1〕《馬克思恩格斯全集》(第40卷),北京:人民出版社,1982年,第289頁。

        〔2〕孫洪坤:《程序與法治》,北京:中國檢察出版社,2008年,第276頁。

        〔3〕〔美〕理查德·A·波斯納:《法律的經濟分析(上)》,蔣兆康譯,北京:中國大百科全書出版社,1997年,第32頁。

        〔4〕宋英輝:《刑事訴訟原理導讀》,北京:法律出版社,2003年,第118頁。

        〔5〕〔英〕彼得·斯坦、約翰·香德:《西方社會的法律價值》,王獻平譯,北京:中國法制出版社,2004年,第3頁。

        〔6〕《馬克思恩格斯選集》(第1卷),北京:人民出版社,1995年,第294頁。

        〔7〕《馬克思恩格斯全集》(第46卷),北京:人民出版社,1979年,第220頁。

        〔8〕Concise Encyclopaedia Britannica,1984,p.66.

        〔9〕〔15〕〔美〕道格拉斯·G·拜爾:《法律的博弈分析》,嚴旭陽譯,北京:法律出版社,1999年,第2、208-303頁。

        〔10〕《馬克思恩格斯全集》(第1卷),北京:人民出版社,1956年,第82頁。

        〔11〕潘天群:《博弈生存》,北京:中央編譯出版社,2002年,第18頁。

        〔12〕〔美〕戴維·克雷普斯:《博弈論與經濟模型》,鄧方譯,北京:商務印書館,2006年,第30頁。

        〔13〕“囚徒困境”是博弈論的一個經典案例。即兩位已確認偷盜罪的囚徒被懷疑故意殺人,檢察官說:“由于你們的偷盜罪已有確鑿的證據(jù),完全可以給你們判刑1年。但是,我可以和你作個交易:如果你單獨坦白殺人的罪行,我只判你3個月的監(jiān)禁,而你的同伙則要被判刑10年;如果你拒不坦白,而被同伙檢舉,那么你就將被判刑10年,而他只判3個月監(jiān)禁;如果你們兩人都坦白交代,那么,你們都將被判刑5年?!狈浅C黠@,此時最好的策略選擇是雙方都選擇“抵賴”(合作博弈),結果是大家都只被判刑1年。但是,由于兩囚徒處于完全隔離狀態(tài),他們難以串供(無法合作),于是,“坦白”(非合作博弈)取代“抵賴”變成最優(yōu)策略選擇。這樣,兩囚徒都選擇了“坦白”策略而被判刑5年的結局被稱為“納什均衡”,也叫非合作型均衡。參見〔美〕馮·諾伊曼、摩根斯頓著:《博弈論與經濟行為》(下冊),王文玉、王宇譯,北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2004年,第1020-1021頁。

        〔14〕張維迎:《博弈論與信息經濟學》,上海:上海人民出版社,2005年,第80頁。

        〔16〕“零和博弈”是一種你死我活、天無二日的叢林生存法則,是典型的非合作博弈,因而,在犯罪這一非此即彼的刑事沖突中,無需沖突雙方基于協(xié)作的溝通與合作。

        〔17〕陳瑞華:《刑事訴訟的私力合作模式》,《中國法學》2006年第5期,第25頁。

        〔18〕巴爾扎克:《人間喜劇》(第15卷),北京:人民文學出版社,1994年,第459頁。

        〔19〕《馬克思恩格斯全集》(第4卷),北京:人民出版社,1965年,第121-122頁。

        〔20〕David M·Kreps,Game Theory and Economic Modelling.Oxford University press,1990,p.87.

        〔21〕〔美〕理查德·A·波斯納:《法律的經濟分析(下)》,蔣兆康譯,北京:中國大百科全書出版社,1997年,第725頁。

        〔22〕《馬克思恩格斯全集》(第3卷),北京:人民出版社,1960年,第379頁。

        〔23〕中國社會科學院語言研究所詞典編輯室:《現(xiàn)代漢語詞典》(第6版),北京:商務印書館,2012年,第1687頁。

        〔24〕〔美〕羅伯特·C·埃里克森:《無需法律的秩序》,蘇力譯,北京:中國政法大學出版社,2003年,第354頁。

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