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        我國簡易程序公訴人出庭制度研究*

        2013-01-30 07:04:23姜孟亞
        中共南京市委黨校學報 2013年6期
        關鍵詞:檢察機關程序

        姜孟亞 馮 翔

        (1.江蘇省行政學院法政部 江蘇 南京 210013;2.南京審計學院法學院 江蘇 南京 211815)

        隨著世界范圍內傳統(tǒng)類型犯罪居高不下和新型犯罪的不斷增加,刑事案件大量積壓,導致刑事司法審判的拖延問題日益突出。根據聯(lián)合國關于犯罪趨勢、刑事司法系統(tǒng)運用和預防犯罪戰(zhàn)略的第三次調查,全世界有記錄的犯罪數1975 年為3.5 億件,1990 年達5 億件,平均每年以5%的速度增加。[1]面對堆積如山的案件,如何實現案件的繁簡分流、提高刑事訴訟效率成為世界各國和地區(qū)的改革重點。而擴大簡易程序的適用范圍作為緩解法院積案如山窘境、提高辦案效率的重要途徑,受到了眾多國家的青睞。[2]在這樣的背景下,隨著對訴訟效率的價值追求的提升,簡易程序便應運而生了。

        刑事審判簡易程序是在普通審判程序基礎上進行了簡化的程序。它是當代司法公正內涵不斷擴張、刑事案件逐年上升、司法資源相對短缺之間相互矛盾的產物。今年1 月1 日起正式施行的新刑事訴訟法對現行的簡易程序做了大面積的修改,在追求訴訟效率的基礎上,進一步保障了簡易程序被告人的基本訴訟權利。簡易程序通過在實踐中的不斷探索,對實現案件繁簡分流、提升訴訟效率發(fā)揮了積極作用。此次刑事訴訟法修改進一步完善了簡易程序,有利于簡易程序中檢察功能的發(fā)揮,為公訴工作便捷高效開展提供了機遇。

        一、簡易程序的訴訟價值

        如何在保證司法公正的基礎上提高訴訟效率,是各國司法改革和程序完善的重要課題。根據以往經驗,一項法律規(guī)定修改的背后,往往伴隨著復雜的價值選擇。[3]無論在國外,還是在我國,刑事訴訟簡易程序的設立和發(fā)展的理論命題都是基于程序公正。當多年實踐著的程序公正這一訴訟價值,或許把它們的司法推向越陷越深的程序繁瑣、訴訟成本的日益膨大、被告人權利的過分強調、犯罪指控成功率不斷降低的泥潭之時,訴訟效率這一訴訟價值隨著工業(yè)化程度的深入逐漸被司法所采納,快速審判的原則和這一原則派生的簡易程序應運而生。[4]

        公正和效率是現代訴訟的兩大價值。在兩者之間,我們首先強調的是公正。在任何法律體系中,公正永遠是第一位的價值,追求公正是法的首要的和最高的理想。簡易程序的設置在公正方面的體現主要有兩個方面:一是,簡易程序本身包含了程序正義的內在要求,即程序及時原則。對刑事案件的審判,不能過于快速,也不能過于拖延。二是簡易程序固守最低限度的公正標準。從世界范圍看,尤其在權利保障上,凡設置簡易程序的國家和地區(qū),一般都規(guī)定征得被告人同意這一程序要件,賦予被告人程序選擇權,充分尊重被告人的意見。[5]

        其次是效率。沒有公正,只有效率顯然是不行的。但在保證公正的情況下,也應當注重效率。效率在一定意義上也是構成公正的應有之意,“遲來的正義即非正義”正是此意。在刑事訴訟中,效率之對于司法機關而言,是司法資源(人力、物力、財力)的節(jié)省,對于被告人來說,亦可減輕其程序負擔,盡快確定罪名與刑期,減少終日擔心的精神痛苦。效率與經濟是刑事簡易程序制度建立的首要原因?!昂喴壮绦蛑靡?,一言以蔽之,主要在于訴訟經濟。……無論采行何種法制,司法資源都是有限的,不可能無限制地擴張……刑事司法程序,尤其是通常審理程序,其所耗費人力物力資源甚巨,毋庸贅言;若是采行不分案件輕重的齊頭式平等來分配有限的訴訟資源,司法機關恐怕因而癱瘓?!保?]另一方面,在司法實踐中,案件千差萬別,案件的事實情況、難易程度各異,客觀上有必要予以層級化、類型化,在程序上予以區(qū)別對待。這就是簡易程序存在的價值所在。

        二、簡易程序公訴人出庭制度的歷史沿革

        在人民檢察院是否派員出庭的問題上,原刑事訴訟法規(guī)定,適用簡易程序審理公訴案件,人民檢察院可以不派員出席法庭。最高人民檢察院《刑事訴訟規(guī)則》第310 條和最高人民法院、最高人民檢察院和公安部聯(lián)合制定的《適用簡易程序審理公訴案件的若干意見》第6 條都對簡易程序人民檢察院不派員出庭作了規(guī)定。其第6 條規(guī)定:“適用簡易程序審理公訴案件,除人民檢察院監(jiān)督公安機關立案偵查的案件,以及其他人民檢察院認為有必要派員出庭的案件外,人民檢察院可以不派員出庭?!?/p>

        在司法實踐中,檢察院在絕大多數情況下不派員出庭支持簡易程序的公訴。由于公訴人不出庭參加庭審,使追訴與審判兩項權力集于法官一身,公訴人的指控職能由法官代替行使,庭審中法官代替公訴人宣讀起訴書、出示證據,宣讀量刑建議等,使刑事訴訟呈現較強的糾問式色彩,庭審由控辯審三方構造變?yōu)閷忁q兩方格局,法官單方面對被告人進行審理和定罪量刑。這不符合控審分離和法官中立原則的要求,不利于實現程序公正,也不利于人民檢察院對人民法院審判活動依法實行法律監(jiān)督。新《刑事訴訟法》對此作了修改,第210 條第2 款規(guī)定,適用簡易程序審理的案件,人民檢察院應當派員出席法庭。

        要求人民檢察院對所有簡易程序案件都必須派員出庭會增加檢察機關的工作量,增加一些司法成本。但從利益權衡的角度而言,檢察機關派員出庭可以規(guī)范刑事訴訟程序、實現程序公正,建立控辯平等對抗、法官居中裁判的科學訴訟構造。[7]從世界各國刑事訴訟立法來看,簡易程序是普遍采用的一種案件分流方式,并不是我國司法制度的獨創(chuàng)。根據現有資料來看,國外立法中尚未有開庭審理的刑事案件檢察機關可以不出庭的規(guī)定,相反各國立法對開庭審理時檢察機關的職責規(guī)定都較為詳細。[8]

        在日本,刑事訴訟實行國家追訴主義和起訴壟斷主義,對犯罪一律由檢察官代表國家提起公訴。凡是法院開庭審理的案件,不論是適用簡易程序或公判程序,檢察機關都必須派員支持公訴。只是在簡易程序或公判程序中,檢察機關出庭支持公訴的內容、方式不同。而根據《德國刑事訴訟法》第226條的規(guī)定,在整個審判過程中,檢察機關都必須有人(不需為同一檢察官)在場。如果在檢察人員缺席情形下進行了審判,就構成“絕對上訴理由”。[9]

        三、簡易程序中公訴人出庭的爭論

        新刑事訴訟法進一步規(guī)范了簡易程序案件的適用條件、擴大了簡易程序案件的適用范圍,這一舉措對于緩解實踐中案多人少的難題,實現刑事案件的繁簡分流,提高訴訟效率,①是十分有利的。正因如此,簡易程序檢察機關必須派員出庭公訴的修改,引起了理論界和實務界的關注,也引起了激烈的爭論。

        ( 一) 反對理由

        檢察系統(tǒng)認為,除有特別規(guī)定,人民檢察院不必所有簡易案件一律出庭。主要理由是:一、適用簡易程序,檢察院不派員出庭的案件都是輕罪、且被告人認罪,公訴人出庭意義不大;二、公訴案件一律派員出庭,不符合簡易程序提高審判效率的初衷,也不能有效節(jié)省司法資源;三、在公訴機關案多人少,犯罪態(tài)勢又不斷高漲的情況下,考慮所有案件的閱卷、提審、審核證據、制作起訴書等一系列工作都必須在法定期限內完成,如果再規(guī)定簡易程序案件一律出庭,基層院主訴檢察官將不堪重負;簡易程序檢察院可以不派員出庭的程序已經實行了十年有余,實踐中有超過60%的適用簡易程序的案件檢察官不出庭,在執(zhí)行中簡易案件被發(fā)回重審或改變定性的情況很少,沒有出現問題。[10]

        ( 二) 支持理由

        如果檢察院不派員出庭,由法官代行控訴職能,宣讀起訴書、出示證據、提出量刑建議,意味著法官身兼控訴和審判二任,其中立地位蕩然無存,不符合“控審分離”的基本要求。盡管簡易程序的被告人對指控的犯罪事實沒有異議,但量刑規(guī)范化后,量刑環(huán)節(jié)未必與檢察官意見一致。②如果在庭審中出現被告人及其辯護人提出具有自首、立功等從輕減輕情節(jié),或者對某些指控事實持有異議,或者對案件定性或量刑提出辯解,或者發(fā)現不宜適用簡易程序審理的情況、需要決定是否轉換程序時,可能需要庭審法官與公訴人商量或征求意見。但因公訴人不出庭而導致此類情況難以處理,不利于審判活動的順利進行。

        有學者認為檢察院派員出庭是履行審判監(jiān)督職能的需要。檢察院是國家法律監(jiān)督機關,對審判活動是否依法進行實行法律監(jiān)督。新刑事訴訟法規(guī)定,檢察院發(fā)現法院審理案件違反法律規(guī)定的訴訟程序,有權向法院提出糾正意見。如果簡易程序中檢察院不派員出庭,則根本無從發(fā)現審判中是否存在違反法定程序的情況,更不可能提出糾正意見。[11]

        庭審是刑事訴訟過程中的重要階段,檢察機關不出庭則無法實現真正意義上的庭審監(jiān)督。司法實踐中暴露出的兩個問題,一個是實踐問題,一個是立法問題,都需要通過修改法律予以解決。此次修訂在立法層面擴大簡易程序的適用范圍,有利于解決辦案力量不足的問題;同時,立法規(guī)定檢察機關應當出庭支持簡易程序公訴,符合訴訟規(guī)律。[12]

        四、簡易程序公訴人出庭制度的意義

        從訴訟的合理架構角度出發(fā),強調檢察機關出庭支持公訴,使公訴案件更加符合法庭審理的規(guī)范要求。從刑事訴訟三角結構以及檢察機關的法律監(jiān)督職能而言,檢察機關出庭參與公訴案件的審判是其自身職責的必然要求。同時出庭公訴也是檢察權能動性的要求。檢察權的能動不是當問題找上門來之后的主動,而是要求其主動出擊,查看、督促法律被遵守和被執(zhí)行的情況,并采取切實有效的方式,解決有法不依、執(zhí)法不嚴、違法不究的問題。[13]

        公訴人出庭支持公訴是履行控訴職能的重要訴訟行為,即使在簡易程序中,公訴人仍應出席法庭,以實現法庭審理的實體公正與程序公正。因此,檢察機關派員出席簡易程序審判具有重要意義。

        第一,公訴人出庭是履行控訴職能的需要。在公訴案件中,檢察機關代表國家提出控訴,公訴人出庭的任務就是支持公訴,通過當庭出示證據,參與法庭調查,進行法庭辯論來履行控訴職能。公訴人如果不出庭,其控訴和舉證職能就不能充分履行,亦無法與被告方開展相互質證和辯論。并且,如果出現被告人提出自首、立功情節(jié)、被告人對某些事實有異議或對案件定性問題提出辯解等情形,是否需要轉換程序,本可由法官當庭與公訴人商量或征求意見,因公訴人缺席則只能中斷簡易程序的適用,反不利于訴訟效率的提高。

        第二,公訴人出庭是庭審構造的需要。在審判過程中,控、辯、審三方應當總體呈現出控辯平等對抗、法官居中裁斷的等腰三角形結構,通過訴訟過程正當性的實現來最大限度保證裁判結果的公正性。公訴人不出庭,而由法官代替其訴訟職能,宣讀起訴書、出示證據、宣讀量刑建議等,法官身兼控訴和審判二任,其中立地位蕩然無存,不符合“控審分離”的訴訟原理。對于被告方而言,公訴人不出庭則導致其無法在法庭上就案件事實和證據問題與公訴方展開有效辯論,是對其辯護權與質證權的嚴重侵犯。庭審結構的失衡,阻斷了審判公正的實現路徑,進而影響了案件的審判質量以及法律和社會效果。[14]

        第三,公訴人出庭是進行法律監(jiān)督的需要。檢察官在刑事訴訟中的角色定位首先是一名控訴人,他代表國家負責對被告人進行起訴,懲罰犯罪。同時,檢察又是一項帶有監(jiān)督性質的活動。簡易程序中的公訴人同樣也要扮演這兩種角色,即履行控訴與監(jiān)督的職能,同時,簡易程序中公訴人更應當傾向于扮演法律監(jiān)督者的角色。簡易程序在適用范圍上不同于普通程序,一般適用于對案件事實沒有異議或者爭議不大、證據較為充分的案件,對于犯罪事實的指控,檢察官不必付出過多的精力。相反,正是由于程序與案件審理的簡單快速,易造成法官和檢察官對簡易程序案件的疏漏,可能導致在程序上侵犯當事人的訴訟權利或者一些實體性錯誤。因此,檢察官在兼顧履行控訴職能的同時,應當更加注重法律監(jiān)督職能的履行,以防止因為程序的簡易導致當事人程序性和實體性權利受到侵害。[15]

        第四,有利于發(fā)揮法制宣傳教育作用。刑罰的目的不僅在于懲罰,更在于預防。公訴人出庭指控犯罪,運用證據對犯罪事實進行證明,對罪與非罪、此罪與彼罪等法律適用問題予以闡明,能使被告人認識到行為的違法犯罪嚴重性,意識到自己所犯的錯誤,內心深處接受懲罰,從而發(fā)揮刑罰特殊預防的作用。公訴人把握時機對被告人進行適時的教育,使庭審現場變成法律講堂,充分發(fā)揮了刑法教育、感化、挽救的作用。在庭審過程中,公訴人通過指控犯罪、釋法說理等途徑,使旁聽觀眾感受到國家刑罰的震懾性,促進公民懂法、守法,自覺維護法律的尊嚴和權威,發(fā)揮一般預防的作用。[16]

        五、簡易程序公訴人出庭對公訴工作的影響

        新刑事訴訟法規(guī)定公訴人對簡易程序案件全部出庭,一改過去法院對簡易程序案件審理缺乏必要監(jiān)督的現狀。毫無疑問是檢察機關加強審判監(jiān)督,提高自身地位和權威性的大好機遇。作為檢察官一定要順應形勢變化,抓緊抓好法律賦予的職權,提高法律監(jiān)督的實效。但我們同時還應清醒的認識到,公訴人出庭帶給檢察機關深刻的理念變遷和工作內容的重新定義,更是對公訴人職業(yè)素質和精力的巨大挑戰(zhàn)。正視困難和壓力,創(chuàng)新思路,尋找對策,才能在新形勢下從容應對,更好的履行憲法和法律賦予的神圣職責。

        ( 一) 法律監(jiān)督到位的同時,自身工作量增加

        簡易程序案件檢察機關派員出庭,公訴部門增加的不僅僅是出庭的工作量。制作出庭預案等法律文書,出庭前熟悉案情,庭審時制作出庭筆錄等方面也會占用時間。在目前常規(guī)的辦案機制下,公訴部門至少需要增加30%的辦案力量方能應對新刑事訴訟法實施后公訴案件全面出庭的挑戰(zhàn)。[17]最高檢2008 年的一份調研報告中顯示,簡易程序檢察機關派員出庭率不到3%,而適用簡易程序的案件在整個刑事案件中占到40%左右。[18]

        ( 二) 刑事訴訟法的修改未能體現對公訴人的關懷

        此次刑事訴訟法修改節(jié)省的司法資源主要體現在法院和法官。擴大簡易程序適用范圍,法官得以將更多的精力用于復雜、疑難案件的審理。同時公訴人出庭,分擔過去獨任審判員的大量工作。刑事訴訟法修改中涉及的辯護制度、證據部分如證人出庭作證、鑒定意見的質疑、法律監(jiān)督任務的增加等等方面,本已經加大公訴機關的壓力和工作量,加之簡易庭的出庭常態(tài)化,形勢更為嚴峻。此外在審限上,一般是20 日,可能判處三年有期徒刑以上刑罰的簡易案件,可以延長至一個半月,但審查起訴期限無任何延長。此消彼長,在公訴機關工作量增加而法官工作量減少客觀事實前提下,卻單獨增加法官審理期限,不盡合理。

        ( 三) 檢察機關內部部門職能設置和人、財、物資源分配,不可能過多傾斜公訴部門

        檢察機關的法律監(jiān)督是全面的,各部門各負其責,同等重要。比較自偵部門偵查立案,偵監(jiān)部門批捕案件、控告申訴部門受理當事人控告申訴、辦公室行裝部門負責全院會議車輛、后勤保障、財務勞資等等,公訴部門的工作重要性并不明顯突出,如過分傾斜,容易影響其他部門人員的積極性和情緒。[19]

        六、簡易程序公訴人出庭在實踐中的做法

        刑事訴訟法修正后,各地檢察機關針對簡易程序派員出庭的問題,作了大量探索。普遍做法是對若干簡易程序案件相對集中起訴。其中,北京市海淀區(qū)人民檢察院結合本院簡易程序案件較多的特點,探索出了簡易程序專職公訴人出庭的模式;山東省棗莊市檢察機關經過在薛城區(qū)人民檢察院的試點后,探索出“四集中”模式;四川省成都市檢察機關探索的“三集中三簡化”模式得到廣泛認可,并在全省推廣??偨Y目前實踐中探索的所有情況,相對比較成熟的模式有四種:

        (一)“集中式”出庭模式,是指在類案專辦的基礎上,公訴人每月或每半月集中半天或一天出庭,依次訊問與舉證,以加快庭審效率。該模式要求有對應的配套機制,即公訴部門要從協(xié)調偵查機關按批次移送案件,到統(tǒng)一分配專人辦理,再到將卷宗、證據材料、起訴書移送法院,最后到履行審判監(jiān)督,必須將“集中”思維貫穿始終。

        (二)專職公訴人模式,是指在檢察長的領導下,在公訴部門簡易案件辦案組內實行的,由專人對簡易刑事案件出庭支持公訴并履行法律監(jiān)督職責的檢察官辦案制度。

        (三)“簡化式”出庭模式,是指在保證查明案件事實、保證案件質量的前提下,對起訴書宣讀、法庭訊問、證據出示、法庭辯論等環(huán)節(jié)予以簡化。同時,在審查起訴過程中,簡化相應的文書。

        (四)“集中簡化并重式”出庭模式,是指在簡化庭審的同時,做足審查起訴階段的工作,加強庭前權利告知以及庭審中的訊問工作。

        應當說,上述四種模式各有優(yōu)缺點,但都來源于實踐,都是各地檢察機關針對本院情況的經驗總結,符合司法實際,因此不能說哪一種模式更好。2012年11 月22 日最高人民檢察院頒布的《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則(試行)》第468 條第2 款規(guī)定“人民檢察院可以對適用簡易程序的案件相對集中提起公訴,建議人民法院相對集中審理”。這一規(guī)定為實踐探索提供了空間,各地可以結合實際不斷總結經驗,形成更合理的模式。[20]

        對檢察機關而言,在新的簡易程序中出庭支持公訴,選擇哪種模式,應當考慮相關的因素。首先需要考慮的是該模式與法院確定模式相互協(xié)調。如果法院審理簡易程序是采用相對集中的方式,檢察機關也應與之對應。雖然辦案工作強調親歷性,但根據新刑事訴訟法規(guī)定的簡易程序案件,是在案件事實清楚、證據確實充分的前提下,并且是在被告人真實而自愿認罪的基礎上的,如果出庭支持公訴的檢察官經驗豐富,出庭人和審查起訴人員分離一般不會導致檢察官庭審現場的尷尬,應可以有效應對各種問題。因此,在實施新刑事訴訟法的初期,可以進行不同模式的探索,以尋求較好的出庭模式。

        對于各地在探索中已形成的辦理簡易程序案件的有效工作機制和方法,在條件成熟的時候,高檢院和高法院應該以司法解釋的形式明確下來,統(tǒng)一規(guī)范,效果會更好,作用會更明顯。[21]

        七、簡易程序公訴人出庭制度存在的不足

        盡管新刑事訴訟法規(guī)定了簡易程序公訴人出庭制度,全國也預先展開試點,但是檢察機關仍未能夠踐行本次刑事訴訟法修改之立法目的。從實施情況看,目前檢察機關公訴部門仍然把主要精力放在如何貫徹落實簡易程序案件公訴人出庭的規(guī)定、怎樣組織庭審及提高效率,以解決因出庭導致人少案多矛盾更為突出的問題上,而對于簡易程序的監(jiān)督問題則疏于關注。筆者認為,對立法意圖進行分析,公訴部門適用簡易程序應當思考與解決的重點問題是如何更為全面地履行法律監(jiān)督職責,而非僅僅囿于完成公訴人出庭的任務。[22]

        盡管最高立法、司法機關意圖通過此次簡易程序改革提高審判效率,維護程序公正。但是實證研究發(fā)現,公訴人出庭的簡易程序仍然存在著庭前程序較繁,效率較低;庭審中公訴形式化,程序公正提升度不明顯的問題,短期之內不應高估這項改革的成效。未來的簡易程序公訴人出庭制度改革,須在刑事訴訟程序改革的整體框架下加以思考。

        造成此次簡易程序改革不徹底的因素還在于目前的刑事訴訟法制改革中對制度的實際運行了解尚不夠充分。即使如C 市等地的改革試點經驗,有關機關在總結和上升為決策時也是“趨利避害”,對公訴人出庭導致的問題視而未多見。地方有關機關則將此次改革作為提高人力、物力和財力保障的契機。

        此外,它也是因為參與改革思考、論證和決策的主體范圍局限,溝通協(xié)調不足,利益分布不均衡。試點改革中,檢察官和法官對于公訴人出庭的看法分歧明顯。試點中,檢察官們往往將公訴人出庭視為提高自身話語影響力和爭取資源支持的機會。在他們看來,公訴人出庭可以強化審判監(jiān)督,改變過去控審不分的局面,促進審判公正;以此為契機,可以尋求更多的人力、物力投入,提升公訴工作在檢察系統(tǒng)中的地位。與此不同,法官們真正認可的是一種較徹底的略式審判模式:一是,簡化庭外活動,將審判文書、溝通匯報、調解調查等工作進一步簡化;二是,簡化甚至省略庭審環(huán)節(jié),在充分保障被告人辯護權和程序選擇權的基礎上實現書面審理。[23]

        八、簡易程序公訴人出庭制度前瞻

        第一,在現有立法不變的前提下,短期內不能過分高估公訴人簡易程序出庭對庭審效率和程序正義的積極影響。對于它的進一步改革應當首先注意優(yōu)化審前工作程序,可以考慮在現有基礎上設立專門負責簡易程序審理的公訴小組和審判組織,以減輕負擔,提高效率。同時,通過強化法律援助等手段切實提高辯護人參與性與工作積極性,以形成實質公正。此外,應當將庭審重點放在量刑質證和量刑辯論中來,鼓勵控辯雙方盡可能將辯論焦點集中,提高庭審的公正性。

        第二,長遠地看,中國簡易程序還需進一步改革,以符合簡易程序的內在價值。整體而言,長遠目標應以進一步簡化程序、建立略式審判制度。一方面,簡易審判應是非對抗化(對席)審判,無需正式開庭,也無需檢察官出庭,更無需出示相關證據、質證和展開辯論;然而,公訴人出庭的簡易程序改革與此有所矛盾,因此,公訴人出庭本身或許就存在誤區(qū)而需要再思考其存廢。長遠地看一種不需要公訴人的簡易程序可能才是更為合理的選擇。另一方面,簡易審判還應是書面審判,由法官征求公訴人和辯護人的書面意見,在當面審查被告人的認罪態(tài)度和量刑意見的基礎上作出裁判。這種模式類似于德國式的“處罰令”程序,其要旨是在被告人認罪前提下省略開庭審判環(huán)節(jié),從而節(jié)約與開庭相關的所有程序性耗費。[24]

        總之,新刑事訴訟法的生效實施,要求公訴人簡易程序案件全部出庭,對檢察機關而言,是機遇與挑戰(zhàn)并存。只要檢察機關充分重視提供組織保障,增強法律監(jiān)督責任感,提升監(jiān)督能力,輔之一套科學合理的工作機制,就一定能抓住機遇,勇敢迎接挑戰(zhàn),既能切實履行憲法和法律賦予的法律監(jiān)督的神圣職責,又能切實保護被告人的合法權利。[25]

        注釋:

        ①有公訴人出庭的簡易程序案件庭審平均耗時很短,相較于試點前無公訴人出庭的簡易程序案件,庭審耗時進一步減少。這意味著,庭審效率的提高相當明顯,這與過去公訴人出庭會降低庭審效率的學界考慮不一致。參見左衛(wèi)民: 《簡易程序中的公訴人出庭:基于實證研究的反思》,《法學評論( 雙月刊) 》2013 年第4 期。

        ②在某種意義上,一個刑事被告人能否得到公正的裁決,合理的量刑有時比準確的定罪更為重要。陳衛(wèi)東:《量刑程序改革的一個瓶頸問題》,《法制資訊》2009 年第5 期。

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