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        案名:金某涉嫌搶劫罪 主題:被告人收取被害人主動提出的“贖金”后不予歸還所搶財物的行為認定

        2010-08-15 00:46:05黃福濤婁
        中國檢察官 2010年14期

        文◎黃福濤婁 牛

        案名:金某涉嫌搶劫罪 主題:被告人收取被害人主動提出的“贖金”后不予歸還所搶財物的行為認定

        文◎黃福濤*婁 牛*

        一、基本案情

        被告人金某于2007年10月18日趁被害人樸某淑不備,搶走其挎包一個,內(nèi)有人民幣500元,LG牌KG328型手機一部(價值人民幣1000元)及信用卡、駕駛證、身份證等物。之后,樸女士用朋友手機發(fā)短信到她被搶手機上,愿意付2000元贖包及內(nèi)相關物品。金某索要5000元,經(jīng)過商量,雙方最終商定4000元贖回包。

        此后,樸女士按約定先把2000元匯到金某指定的賬戶內(nèi)贖回部分物品,等金某歸還包之后再支付2000元贖回剩余物品。金某查到所指定的賬戶收到2000元后,辯稱這個賬戶的卡已經(jīng)被消磁,因是別人的卡,他無法取出,所以就沒有歸還樸女士包及包內(nèi)物品,并將包和包內(nèi)一些物品扔了,樸女士遂報案。事后,據(jù)被害人說被搶包以2萬元購買,但沒有發(fā)票,又因為金某將包扔掉而致無法作價。

        二、訴訟經(jīng)過

        本案由北京市公安局朝陽分局偵查終結(jié),以被告人金某涉嫌搶奪罪,移送朝陽區(qū)人民檢察院審查起訴。北京市朝陽區(qū)人民檢察院受理案件后,認為犯罪嫌疑人金某的行為構成搶奪罪,事后又索要“贖金”的行為構成敲詐勒索罪,指控被告人金某犯搶奪、敲詐勒索罪向北京市朝陽區(qū)人民法院提起訴訟。朝陽區(qū)人民法院經(jīng)審理認為,被告人金某無視國法,為牟取私利,趁他人不備搶奪財物,且數(shù)額巨大 (金某還有其他搶奪行為),并以歸還犯罪所得財物為由勒索他人財物,數(shù)額較大,其行為已觸犯了刑律,構成搶奪罪、敲詐勒索罪。以金某犯搶奪罪,判處有期徒刑5年,罰金人民幣5千元;犯敲詐勒索罪,判處有期徒刑1年,決定執(zhí)行有期徒刑5年6個月,罰金人民幣5千元。

        三、爭議問題

        該案的主要分歧在于被告人收取被害人主動提出的“贖金”后不予歸還財物的行為性質(zhì)認定。

        第一種意見認為,金某的行為是一種事后銷贓行為,屬于事后不可罰行為,沒有侵犯新的法益。理由是:被告人將贓物作價銷售是犯罪結(jié)束后對贓物的處分行為,雖然這種處分行為也是非法的,但因為犯罪人對非法所得贓物沒有歸還義務,因此,事后的處分行為被事前的犯罪行為所吸收,屬于事后不可罰行為,不應當再追究刑事責任。另外,銷贓行為因為沒有侵害新的法益,也就沒有必要再次予以刑法上的否定評價。本案中,是被害人主動提出給予贖金的,所以,金某主觀上不具有勒索或者欺詐故意,而應當看作是搶奪后的銷贓行為。

        第二種意見認為,金某索要贖金的行為符合 《刑法》第266條詐騙罪構成要件。理由是:金某索要“高額贖金”且事后不予歸還財物的行為符合詐騙罪構成要件。本案被害人主動與嫌疑人聯(lián)系,以希望通過私力救濟達到重新獲得被搶財物目的,以小害避免大害,這一心理正被嫌疑人金某抓住。金某先是隱瞞了不予歸還的事實,之后欺騙被害人繳納贖金,以實現(xiàn)非法占有贖金的目的。

        第三種意見認為,金某索要“高額贖金”行為符合《刑法》第274條敲詐勒索罪構成要件。理由是:犯罪人通過犯罪行為獲得被害人的財物,然后要求被害人回贖,不管是誰主動聯(lián)系的,都體現(xiàn)了犯罪人主觀上具有不法獲得被害人贖金的非法占有目的。因此,應當以敲詐勒索罪依法追究刑事責任。

        四、裁判理由之法理評析

        我們同意第三種意見,但理由有所不同。

        (一)金某行為不是事后銷贓,不屬于事后不可罰行為

        1.事后銷贓行為是犯罪所得贓物后的銷售行為,因此,“銷售”就必須具有真實的交易意圖,無論是低價還是高價賣出,這種交易都必須遵循“一手交錢、一手交貨”的原則,否則出賣人不具有真實的交易意圖,欺騙買主,騙取金錢,因不符合市場銷售的基本原則,因此也就不能成立事后的銷贓行為。同時,刑法對事后銷贓行為之所以不予追究刑事責任,主要是因為這種行為雖然違法,但仍然是前犯罪行為的延續(xù),是對犯罪所得贓物的處理,不具有刑法上的獨立意義,又因為此種行為又沒有侵犯新的法益,因此也就沒有刑法評價的必要。這些又必須以犯罪人以真實的交易意圖銷售贓物為前提,如果沒有真實交易意圖,虛構事實、隱瞞真相,欺騙買受人,無論買受人是否知道所買物品為贓物,只要對虛假交易事實不明知而被騙,犯罪人都應當符合詐騙罪構成要件。因為犯罪人的這種欺詐行為,以非法占有買受人金錢為目的,客觀上虛構或者隱瞞真實的交易真相,欺騙買受人,又侵犯了買受人財產(chǎn)所有權,侵犯了新的法益,而不能為前一犯罪行為所包容。因此,本案客觀事實來看,嫌疑人金某以“高額贖金”迫使被害人贖回被搶財物,在被害人支付部分贖金后,仍不予歸還,這一事實表明金某并沒有一個真實的交易目的,根本不是想通過交易完成所搶財物與贖金的互換,而只是想通過這種方式要挾被害人,迫使被害人支付贖金,從而實現(xiàn)其非法占有贖金的目的,最終又侵犯了被害人對贖金的所有權。又因為金某后面這一不法行為與前面搶奪行為從性質(zhì)上不同,因此也就應當根據(jù)刑法分別予以評價,進而分別定罪量刑。

        2.事后銷售行為不是事后不可罰行為,金某行為也不是事后不可罰行為。所謂事后不可罰行為,即在狀態(tài)犯實行行為完成后,為維持或利用不法狀態(tài)以犯罪利益得以實現(xiàn)的行為,雖在形式上符合某一犯罪構成,但因法律對該事后行為缺乏適法行為的期待可能性,故不但單獨定罪處罰的行為。[1]事后不可罰行為須具備以下要件,一是以狀態(tài)犯既遂為前提,而狀態(tài)犯是與繼續(xù)犯、即時犯并列的一種犯罪形態(tài),其由本罪行為和不法狀態(tài)組成,也就是犯罪完成后,對犯罪客體的持續(xù)侵害狀態(tài)如盜竊后的財物被非法占有狀態(tài),并且本罪行為必須既遂,也就是本罪行為必須完成才能為不法狀態(tài)提供現(xiàn)實可能;二是形式上的構成要件符合性,事后不可罰行為如果與前罪單列出來,其完全具備某一犯罪構成;三是不可罰性,這是區(qū)別于其他事后行為的最顯著特征,原因在于這種事后行為是前罪導致不法狀態(tài)的自然延續(xù),二者相伴而生,從期待可能性理論來看,也不具有要求犯罪人做出合法選擇的選擇可能性。因此,雖然同為事后行為,事后銷售贓物行為因為從形式不具有我國刑法分則各罪規(guī)定的構成要件符合性,因此事后銷售行為不是事后不可罰行為?!叭绻袨槿藢嵤┝四撤N犯罪后,又對自己的犯罪所得予以藏匿、轉(zhuǎn)移、銷售的,屬于在犯罪后對贓物進行處理的行為,在刑法理論上,這種處理贓物的行為屬于犯罪后續(xù)行為,為此前的犯罪實行行為所吸收,不必另行處罰?!保?]而本案金某的行為也不是事后不可罰行為。原因在于:一是金某的前罪搶奪罪雖然是狀態(tài)犯,其對所搶財物的不法占有是一種不法狀態(tài)的持續(xù),但是金某在被害人聯(lián)系贖回被搶財物后,另起犯意,要求被害人支付高額贖金,在獲得部分贖金后,不退還所搶財物,主觀上非法占有贖金的目的相當明顯,已經(jīng)不是搶奪罪的自然延續(xù);二是金某的這種“處理行為”,并不是沒有選擇,不像盜竊槍支、彈藥、爆炸物后的非法持有行為那樣沒有刑法上的期待可能性,金某實際上在主觀能動性下,以所搶財物為誘餌,選擇實施了又一新的犯罪行為,又觸犯了刑法規(guī)定,應當是前罪之外的另一獨立、完整的犯罪。

        (二)金某的行為不構成詐騙罪

        本案從形式來看,嫌疑人虛構歸還被搶財物的事實,騙取被害人信任,非法占有被害人贖金行為,符合刑法第二百六十六條詐騙罪構成要件。但我們認為,詐騙罪與敲詐勒索罪在“詐”的具體內(nèi)涵上有所不同,區(qū)別的關鍵在于是否存在脅迫。具體而言,行為人如果是用虛構事實或隱瞞真相的方法,使被害人受蒙蔽而自愿地交付財物,那么構成詐騙罪,如果使用威脅或者要挾方法,迫使被害人因恐懼而被迫交付財物,那么則構成敲詐勒索罪。從本案來看,被害人提出以2000元贖回被搶財物,金某要求5000元,最后約定4000元,顯然是非常違背被害人意愿的,并且被搶財物能夠最后作價的只有1500元,金某提出的贖金顯然大大高于所搶物品的價值,金某抓住被害人急于贖回被搶財物的心理,以此要挾被害人索要高額贖金,從而使得被害人因怕贖不回包給自己造成較大(經(jīng)濟、時間)損失被迫支付高額贖金,因此,從行為手段上看,金某行為符合敲詐勒索罪的客觀要件。

        (三)金某索要高額贖金但不歸還所搶財物的行為,構成敲詐勒索罪

        1.主觀上,金某具有非法占有贖金的目的。根據(jù)前面的分析,從金某的行為來看,其并沒有通過一對一交換獲取贖金的真實意圖,只是看到被害人主動聯(lián)系,認為有利可圖,以此為餌,從而進一步侵犯被害人的財產(chǎn)權益,這才是他的真正想法,從事后收到款后不予歸還并將所搶包扔掉事實就可以證明。另外,就金某認識到包本身的價值(被害人說2萬元買的),從案情來看,并沒有證據(jù)證明,但卻有證據(jù)證明這個包對金某沒什么用,同意被害人回贖也只想換點錢花,從中看出金某以低價物品勒索高額贖金的主觀意圖明顯。對于以低價勒索高價贖金情況較好認定,關鍵是下面兩種情況較難解決。一是犯罪人認識到犯罪所得價值,主動聯(lián)系被害人,讓被害人以低價回贖,或者被害人聯(lián)系犯罪人,愿意以低于財物價值的價格回贖,另一方同意的,并且完成交換的,此種情況因為是以高價值財物換取較低的金錢貨幣,對于及時追回被犯罪不法獲得的財物是有利的,我們認為可以看作是一種銷贓行為,只是因為銷贓對象是特定的被害人,犯罪人所獲得的贓款應更多一些,因此,可在前罪量刑上予以酌定考量。二是犯罪所得財物與要求交換的金錢數(shù)額等價的。從表面來看,被害人的財物和金錢所有權受到兩次不法侵犯,但事實上因為被害人支付金錢對價,使得財物得以重新回到被害人手中,被害人損失的只是相應的金錢對價,這與將犯罪所得財物買與第三人沒什么差別,因此此種情況也應按照前罪追究刑事責任即可,后一行為只能作為量刑情節(jié)予以考慮。另外,這兩種情況一般被害人都是自愿提供贖金的,主觀上所受到的強制較小。

        2.客觀上,金某以其犯罪所得財物相要挾,迫使被害人支付高額的贖金。敲詐勒索罪中的要挾方法,是指對公私財物的所有者、保管者施加精神的強制,造成其心理上的一定程度的恐慌,以致不敢拒絕的方法。而要挾的內(nèi)容包括揭發(fā)隱私、毀壞財物、損害名譽等方面,也包括其他方面,只要該種方法足以使財物所有人、保管人產(chǎn)生精神強制,并基于這種心理強制滿足其勒索財物要求的,就可構成本罪。本案金某就是以錢贖物相要挾,迫使被害人支付遠高于搶奪的財物價值的金錢(嫌疑人的認識),如果被害人不同意,則將所搶財物自行處理,或者扔掉,或者賣掉,或者送人,使得被害人難以及時通過私力救濟方式盡量避免財產(chǎn)損失。被害人出于財產(chǎn)價值的衡量或者特定財物的非金錢意義,被迫支付高額的費用以希望換回所搶財物。如果本案中金某沒有“討價還價”,而是接受被害人提出的2000元贖金而交還財物的,我們不宜再單獨以敲詐勒索罪定罪處罰。理由一是從有利于法益保護的角度,被害人主動以犧牲小的財產(chǎn)利益贖回大的財產(chǎn)利益,顯然有利于被害人財產(chǎn)權益的保護和追回。二是從行為人主觀惡性來看,從索要數(shù)額來看,行為人的主觀惡性并不大。三是從行為人的客觀行為來看,是被害人主動提出以一定的金錢回贖財物,被害人主觀上是希望并且積極追求的,被害人并不是基于受到精神強制或威脅而交付財物,畢竟法律上并沒有為行為人在犯罪后返還財產(chǎn)的義務,所以此種情況不符合敲詐勒索罪的客觀要件。但是如果行為人見有利可圖,如本案借機索要高額贖金的,已經(jīng)對被害人造成了精神上的強制與要挾,使被害人被迫交付財物,便符合了敲詐勒索罪的客觀構成要件。

        關于本案敲詐勒索罪的既未遂問題。我國刑法學界和司法實踐一般認為,敲詐勒索罪是以是否實際取得他人財物作為區(qū)分既遂與未遂的標準。本案中,金某意圖勒索5000元,最后與被害人商定為4000元,因此這4000元才是勒索的對象,因為敲詐勒索的數(shù)額,也要求被害人的相應支付。本案中因為嫌疑人金某未能完全取得 4000元,所以本案應當屬于敲詐勒索罪4000元的未遂,而不是敲詐勒索罪2000元的既遂。

        注釋:

        [1]古瑞華、陸敏:《事后不可罰行為初探》,載《當代法學》2001年第11期。

        [2]王作富主編:《刑法分則實務研究》,中國方正出版社2007年版,第1392頁。

        *北京市朝陽區(qū)人民檢察院[100026]

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