高 穎
摘要本文闡述了經(jīng)濟學與反壟斷法的相互作用關(guān)系,分析了一些否認經(jīng)濟學對反壟斷政策的指導和推動作用的觀點,討論了經(jīng)濟學是如何影響反壟斷法的制定和確定其應(yīng)走的道路。
關(guān)鍵詞經(jīng)濟學反壟斷法關(guān)系
中圖分類號:D922.29文獻標識碼:A文章編號:1009-0592(2009)01-192-01
一、被“誤讀”的經(jīng)濟學
(一)美國的謝爾曼法案
1890年7月2日,美國通過“謝爾曼反拖拉斯法案”(Sherman Antitrust Act),它被認為是政府制定反壟斷法政策的先導,后來各國制定本國的反壟斷法都受其影響,有些發(fā)展中國家的反壟斷法更是過紙搬字。筆者現(xiàn)只粗淺地探討一下其立法后的前五十年立法者和執(zhí)法者是如何誤讀了經(jīng)濟學。
1890年美國的謝爾曼法案重點只有兩條,第一條是:“任何契約、以托拉斯形式或其他形式的聯(lián)合、共謀,用來限制州際或國際的貿(mào)易或商業(yè),是非法的。任何人簽訂上述契約或從事上述聯(lián)合或共謀,是嚴重犯罪?!必P它的第二條是:“任何人壟斷或企圖壟斷,或與他人聯(lián)合、共謀壟斷州際或國際的商業(yè)和貿(mào)易,是嚴重犯罪?!必Q
問題在于,究竟什么是“限制貿(mào)易”?什么是“進行或企圖壟斷”?我們至今沒有一個標準或權(quán)威的答案。制定者自己就懵懵懂懂,執(zhí)行者又如何能保證達到反壟斷法所要達到的目標呢?
為什么要“限制貿(mào)易”?即使沒學過經(jīng)濟法的人都知道企業(yè)的目的是追求利潤最大化,成本最小化,企業(yè)要想成本最小化就要盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;J裁词钱a(chǎn)業(yè)規(guī)?;?就是某個企業(yè)做大了,集團化了,擁有自已的各個產(chǎn)業(yè)鏈條,能極大地節(jié)約成本,創(chuàng)造更大的利潤。比如說中石化集團擁有自已的運輸公司,就不需要花費更多的成本在租用其他公司的運輸工具上。反壟斷法要“限制貿(mào)易”,強制拆分規(guī)模化企業(yè),目的是所謂的保護市場,控制產(chǎn)品的合理價格,孰不知規(guī)?;钠髽I(yè)才是提高產(chǎn)量和降低產(chǎn)品價格的模式。
有明星的商業(yè)活動中廣告費會加倍,一般人認為這是因為明星的出場費貴,導致活動的轉(zhuǎn)播權(quán)貴,所以廣告費貴,而從經(jīng)濟學角度分析,確是因為觀眾喜歡看明星才導致商家出高價爭奪高額廣告時段,才導致了電視臺出高價爭奪高額的轉(zhuǎn)播權(quán),才導致明星的出場費更高,一切都是需求者制造了價格,限制貿(mào)易或商業(yè)就不是商家壟斷而法律制定者的思維定律是:物的價格應(yīng)與其價值相等。
經(jīng)濟的軌道只能由供求平衡和價值規(guī)律來調(diào)節(jié),反壟斷法制定者想靠規(guī)范商業(yè)行為本身來規(guī)范價值平衡,完全是一種歧途。
如何判斷是否存在“進行或企圖壟斷”還是正常的為提高效率而結(jié)成的聯(lián)盟?反壟斷法制定者也不會反對所有的并購,但只用市場占有率這一個數(shù)字是不能建立起任何等式的,恐怕政府只能正確判斷國有企業(yè)間的并購是否是良性的,而對于其他企業(yè),是沒有足夠的信息資源,因為并購的目的絕對是企業(yè)間的商業(yè)秘密,也是受法律保護的。即使企業(yè)間受準實現(xiàn)了良性聯(lián)盟,其內(nèi)部機構(gòu)如果不能實現(xiàn)兼容,合并也不能達到永久性,到時候會不會再來個什么“反拆分法”來控制過多的拆分給市場造成的資源浪費?
(二)知識產(chǎn)權(quán)問題
反壟斷法最著名的現(xiàn)代判例恐怕要數(shù)2007年9月17日歐盟宣布對微軟的判罰。這場打了十年的官司至今微軟不服其最終判決。微軟這樣的商業(yè)大鱷也要接受法律的約束? 看來法律是在經(jīng)濟之上。
讓我們來看看微軟在知識產(chǎn)權(quán)方面到底做錯了什么。第一是歐盟勒令微軟提供不帶媒體播放器的操作系統(tǒng),歐盟的理由是形成了“捆綁式銷售”,但微軟并沒有因加了媒體播放器的操作系統(tǒng)而提高價格,況且加了客戶不是必須使用,換句話說是根本沒有“捆綁銷售”的受害者,歐盟何來懲罰性判決?第二是歐盟認定通信協(xié)議(TCP/IP)不屬于知識產(chǎn)權(quán)而要求微軟公布其技術(shù)。如果每個國家的軟件企業(yè)都能開發(fā)出一種通信協(xié)議,那世界上就不會有微軟這樣的超級公司了,或者說微軟在通信協(xié)議上的開發(fā)是花費巨大的開發(fā)費用的,是申請了專利受專利法的保護,有權(quán)拒絕與別人分享其成果。
二、中國的反壟斷法
2007年8月30日我國通過了《中華人民共和國反壟斷法》,其第一條說明了立法目的是“為了預防和制止壟斷行為,保護市場公平競爭,提高經(jīng)濟運行效率,維護消費者利益和社會公共利益,促進社會主義市場經(jīng)濟健康發(fā)展,制定本法?!钡诙聣艛鄥f(xié)議,第三章濫用市場支配地位,第四章經(jīng)營者集中和第五章濫用行政權(quán)力排除、限制競爭是中心。這四章不是中國反壟斷法的創(chuàng)新,因為中國的中國反壟斷法不是市場要求的產(chǎn)物而是在國際大環(huán)境下被迫出臺的。
我國的反壟斷法對一些傳統(tǒng)的壟斷行業(yè)更是保護有加,對電力、電信、鐵路、能源行業(yè)已形成的行政壟斷格局似乎根本沒有審核的必要。但是因為反壟斷法出臺后還沒有什么典型的案例,所以遑論我國對“限制貿(mào)易”和“進行或企圖壟斷”達成共識,因此筆者認為目前發(fā)表對我國的反壟斷法的觀點還不成熟。
我國的反壟斷法剛剛起步,沒什么司法實踐,加上主要是政府(行政)干預,相信各利益集團的爭奪才是反壟斷法的舞臺。