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        淺論公司自治與司法介入的平衡

        2012-12-31 00:00:00蘇昊吳利嫦
        時(shí)代金融 2012年18期

        【摘要】公司自治是公司發(fā)展的內(nèi)在要求,也是作為商主體實(shí)現(xiàn)效率的前提條件。司法介入公司內(nèi)部事務(wù),對于解決公司內(nèi)部矛盾,打破經(jīng)營管理僵局有著重要作用,然而沒有原則地介入也會(huì)妨礙到公司營利行為。且中國市場觀念并不徹底,理清兩者的關(guān)系就更顯重要。

        【關(guān)鍵詞】公司自治 司法介入 平衡

        一 公司自治

        (一)什么是公司自治

        公司自治,是與行政干預(yù)公司運(yùn)行以及司法介入公司經(jīng)營相對應(yīng)的一個(gè)概念,是一個(gè)法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)的學(xué)術(shù)概念,在我國成文法規(guī)定的條文中并沒有出現(xiàn),而是以其他類似的詞匯替代。公司自治有兩層含義,一是從公司對外關(guān)系來講,公司是獨(dú)立法人,擁有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn)權(quán),由公司機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)公司的運(yùn)行,對外發(fā)生法律關(guān)系,其他法律上的“人”不得干涉;二是從內(nèi)部關(guān)系來講,他人,包括國家權(quán)力,不得擅自介入干預(yù)其經(jīng)營管理。簡言之,就是對外經(jīng)濟(jì)的自由和內(nèi)部管理的自治。從第一個(gè)關(guān)系來說,強(qiáng)調(diào)公司的經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性,特別是在涉及股東、高級(jí)管理人員以及債權(quán)人時(shí),公司以獨(dú)立的法人格作為法律關(guān)系的承受者。從第二個(gè)角度來說,著重強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)部決策的不受干擾性,特別是當(dāng)行政權(quán)或者是司法權(quán)介入時(shí),公司自治是否充分、合理,應(yīng)該成為權(quán)力介入的考量因素。

        (二)公司自治與時(shí)俱進(jìn),順應(yīng)歷史潮流

        我國公司立法較西法發(fā)達(dá)國家相對滯后,隨著西法東漸的深入,以及社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,公司自治的理念順理成章地滲透到現(xiàn)實(shí)的立法與司法層面。有學(xué)者統(tǒng)計(jì),“可以”、“由公司章程規(guī)定”、“依照公司章程的規(guī)定”、“全體股東約定的除外”等任意性字眼,在《公司法》中總共出現(xiàn)了119處,而在舊《公司法》中,此類字眼僅出現(xiàn)了75處。而在審判實(shí)踐中,法官也逐步改變思維方式,“章程優(yōu)先”、“窮盡內(nèi)部救濟(jì)”“公司維持”等原則在法院體系中得到普遍認(rèn)同,不僅維護(hù)了公司法商法私法的品質(zhì),更加節(jié)約了司法成本。

        (三)公司自治的私法本質(zhì)

        之所以在公司糾紛中強(qiáng)調(diào)公司自治,其根本在于公司法的私法屬性。雖然近年學(xué)界熱議的私法公法化趨勢以及企業(yè)的社會(huì)責(zé)任理論都在辯證地批判著私法的內(nèi)在矛盾以及先天不足,但是不得不說,脫離了私法的本質(zhì)屬性,這些批判與評價(jià)則毫無意義,只有本著“私”的本源,才能挖掘其中“公”的要義。羅馬法學(xué)家烏爾比安(Ulpian)曾指出:“公法是關(guān)于羅馬國家的規(guī)定,私法是關(guān)于個(gè)人利益的規(guī)定?!币话愣裕ㄊ且試壹捌浯砣藶橐环交螂p方主體,以權(quán)力服從為基礎(chǔ)的強(qiáng)制性的法律關(guān)系,私法則是以平等的法律人為一方或雙方主體,以意思自治為基礎(chǔ)的平等自由的法律關(guān)系。由于尊重個(gè)人自由意志,私法自治便成為私法領(lǐng)域上最高指導(dǎo)原則,作為私法的商法,一般允許當(dāng)事人自由地設(shè)立、變更、消滅私法法律關(guān)系,法律上基本不預(yù)設(shè)讓當(dāng)事人必須遵循的強(qiáng)制性規(guī)范。公司自治的極致狀態(tài),就是在不違反效力性的強(qiáng)制條款的情況下,公司可以“為所欲為”。

        (四)公司自治的效益至上和營利性

        與民法將誠實(shí)信用作為帝王原則不同,商法有其特殊的價(jià)值追求,效益是區(qū)分民商法的最基本特征之一。效益性也是商事立法的首要原則。商事交易以營利為目的,為實(shí)現(xiàn)營利目的,必須力求交易的迅速完成。因?yàn)橹挥薪灰籽附?,從事商事交易之人才能多次反?fù)交易而實(shí)現(xiàn)其營利目的。而營利性是在效益原則指導(dǎo)下商主體從事商事行為的首要特征。商主體組織、內(nèi)部管理、對外進(jìn)行交易無一不是在該原則的指導(dǎo)之下完成的,而且只有參與市場競爭的商主體才有意愿、有能力、有信息、有計(jì)劃地去完成經(jīng)常性營業(yè)行為,其他法律主體,如行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)則沒有這樣的能力和意愿?!熬捅举|(zhì)而言,在經(jīng)營管理公司方面,法院并不擅長,所以法院不愿、也不敢介入公司商業(yè)運(yùn)作事務(wù)中”。在公司糾紛案件中,特別是關(guān)于公司內(nèi)部管理關(guān)系以及股東、董事、高級(jí)管理人員與公司的關(guān)系的問題上,法院的不合理介入會(huì)走向效益原則的相對方。過度強(qiáng)調(diào)司法介入的制度設(shè)計(jì)必然會(huì)在整個(gè)社會(huì)范圍內(nèi)減損經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效益,背離自由的市場本質(zhì),以及社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展大方向。

        (五)公司自治經(jīng)濟(jì)學(xué)的思想

        公司自治與經(jīng)濟(jì)學(xué)史上古典自由經(jīng)濟(jì)學(xué)的興起密不可分,其代表人物亞當(dāng)斯密認(rèn)為,市場經(jīng)濟(jì)個(gè)體出于對各自利益的考量,平等進(jìn)行交易,在市場內(nèi)部的價(jià)格、競爭機(jī)制的指引下,會(huì)促進(jìn)整個(gè)社會(huì)利益的增加,達(dá)到生產(chǎn)上的和分配上的效益。政府的角色在于維持治安、組織國防、保障產(chǎn)權(quán)、執(zhí)行私人之間訂立的合同(契約)及提供私人企業(yè)沒有興趣供應(yīng)的公共財(cái)政。隨著英國經(jīng)濟(jì)的起飛,這種理論被證明在當(dāng)時(shí)的歷史條件下是正確的。與之對應(yīng),早期西方資本主義國家都開始強(qiáng)調(diào)公司自治的重要,“放任”公司于國家管制之外。

        二 公司治理的司法介入

        (一)什么是公司治理的司法介入

        司法介入公司治理,是與行政管理介入公司運(yùn)行以及公司自治相對應(yīng)的概念,是指當(dāng)公司運(yùn)行出現(xiàn)問題,糾紛無法通過其他途徑解決,由相關(guān)當(dāng)事人提交人民法院予以裁判的過程。行政介入與司法介入不同,筆者認(rèn)為,從行政權(quán)力的主動(dòng)和司法權(quán)的被動(dòng)來看,行政性的措施更有可能妨礙公司的運(yùn)行,特別在當(dāng)前的中國社會(huì),行政力量依舊強(qiáng)大,在整個(gè)社會(huì)范圍內(nèi)大量調(diào)配資源,行政機(jī)關(guān)既缺乏可靠的權(quán)力制約機(jī)制,其本身又不善于經(jīng)濟(jì)管理,放任行政機(jī)關(guān)干預(yù)公司內(nèi)部事務(wù),容易引發(fā)尋租以及低效,這也是我國多年以來貫徹政企分離的原因。而司法權(quán)的具有被動(dòng)性,依據(jù)“不告不理”的原則,能較為穩(wěn)妥、“溫和”地劃出國家與企業(yè)關(guān)系的界限。

        (二)司法介入是新公司法修訂的重點(diǎn)

        2005年修訂完成的《公司法》是一部極有意義的法典,由于積累了長期的公司審判經(jīng)驗(yàn),立法機(jī)關(guān)在制定法典時(shí)特別針對“老法”缺乏可訴性的問題予以重視。由于之前的立法大部分都是原則性的規(guī)定,抑或僅僅賦予公司以及其他相關(guān)人相應(yīng)的權(quán)利,而沒有對權(quán)利的保護(hù)作出完整的規(guī)定。在其頒布實(shí)施之后在各級(jí)人民法院的審判過程中出現(xiàn)了許多同案不同判,或者同一事由受理與否的爭議。如僅僅規(guī)定了股東的查閱權(quán)利,而對查閱權(quán)是否可以由法院強(qiáng)制執(zhí)行力予以保障就沒有做出規(guī)定。修訂后的《公司法》扭轉(zhuǎn)了這樣的局面,更多地賦予當(dāng)事人以訴權(quán),請求法院介入糾紛,進(jìn)而定紛止?fàn)帯?/p>

        (三)司法介入的合理性

        公司的管理權(quán)利是有限的,當(dāng)外部管理權(quán)力膨脹,并侵蝕其內(nèi)部管理的時(shí)候,必然會(huì)影響公司作為一個(gè)獨(dú)立法人的地位,在公司運(yùn)行過程中受到外部制約越多,公司意思自治范圍越萎縮。但是“司法權(quán)是權(quán)利的庇護(hù)者”,根據(jù)權(quán)利救濟(jì)的法理,無救濟(jì)則無權(quán)利,當(dāng)內(nèi)部糾紛出現(xiàn),商主體權(quán)利受到減損的情況下,沒有及時(shí)的司法救濟(jì),公司法關(guān)于內(nèi)部權(quán)利義務(wù)的配置以及規(guī)定很可能成為一紙空文,趙旭東教授明確指出:“不存在私法救濟(jì)關(guān)系之外的公司內(nèi)部關(guān)系”?!肮痉ㄉ系脑V訟,絕大多數(shù)恰好都是因?yàn)閮?nèi)部法律關(guān)系發(fā)生的,無論是要求確認(rèn)股東大會(huì)或董事會(huì)決議無效之訴,還是公司對股東或董事提出的賠償之訴,都是典型的內(nèi)部關(guān)系引起的訴訟。顯然司法機(jī)關(guān)不可能因其屬于內(nèi)部事務(wù)為由拒絕審理”。

        (四)司法介入的經(jīng)濟(jì)學(xué)看法

        誠如公司自治由古典自由經(jīng)濟(jì)學(xué)作為當(dāng)時(shí)的理論支持,司法介入的發(fā)展也有相關(guān)的理論予以回應(yīng)。在古典自由經(jīng)濟(jì)學(xué)風(fēng)行歐美后,20世紀(jì)30年代的大蕭條給了人們深刻的思考,于是凱恩斯主義抬頭,行政力量、司法力量開始進(jìn)入公司治理的視野,隨著美國經(jīng)濟(jì)的成功復(fù)蘇,歐美各國競相效仿。然而,過分的自治和過分的介入都有其不可避免的缺陷,特別是在20世紀(jì)70年代的“滯漲”出現(xiàn)后,人們反思兩者的關(guān)系,力求尋找到一個(gè)合理的平衡點(diǎn)。

        三 公司自治與司法介入的平衡

        (一)兩者的互補(bǔ)而非否定關(guān)系

        公司自治與司法介入從其各自的主體角度看,是對同一問題的不同切入,是同一經(jīng)濟(jì)矛盾在市場主體和國家代表兩者之間的反映,兩者出發(fā)點(diǎn)不同,處理方式各異。

        公司自治尋求的是利益最大化,是效率的優(yōu)先,在民商事意思自治原則下締結(jié)各種法律關(guān)系。但是無限制的放任這樣一種自由必然會(huì)給權(quán)利以濫用的空間,引起權(quán)利與義務(wù)的不平衡,達(dá)到某一程度的時(shí)候就可以反過來壓抑效益的發(fā)揮和主體意思的自由。如大股東利用表決權(quán)的優(yōu)勢,侵害中小股東利益;公司連續(xù)盈利而不對股東進(jìn)行分紅;股東會(huì)董事會(huì)決議內(nèi)容、程序違反公司章程的情況等。此時(shí),法院依據(jù)當(dāng)事人的請求介入,以效益原則作為商事案件的判案靈魂,兼顧企業(yè)社會(huì)責(zé)任,以及民法上的誠實(shí)信用規(guī)則,能夠盡可能補(bǔ)充自治帶來的不足,平衡各關(guān)系人利益。公司及其相關(guān)人的自由不是不受制約的自由,雖然無法精確斷定自由的范圍,但當(dāng)自由觸碰到邊界的時(shí)候,司法就可依申請啟動(dòng),進(jìn)行公平的衡量。

        (二)司法介入的原則

        1.公司自治優(yōu)先原則

        鑒于公司法商法私法之品質(zhì),處理公司法的問題,需要本著私權(quán)本位的觀念,放棄了這一點(diǎn)也就是無視其內(nèi)在的特殊性。公司自治是原則,司法介入是例外,這也是世界范圍內(nèi)公司司法的普遍要求。優(yōu)先適用這一原則也能夠體現(xiàn)商法的效益性原則,因?yàn)楣镜墓芾碚吒心芰μ幚砉窘?jīng)營管理事務(wù)。而且優(yōu)先選擇自治的方式從法院角度考慮,也能很好的節(jié)約司法成本。

        2.窮盡內(nèi)部救濟(jì)原則

        窮盡內(nèi)部救濟(jì)是指當(dāng)事人在向法院提起訴訟之前必須先尋求公司內(nèi)部的解決方法,只有當(dāng)公司內(nèi)部無法解決或者沒有意愿解決的,相關(guān)人才可以請求法院保護(hù)。該原則的應(yīng)用一方面是自治優(yōu)先的延伸,可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效率,同時(shí)節(jié)約司法成本;另一方面,也可以防止濫訴的出現(xiàn)。如果不以該原則指導(dǎo)立法、司法,很可能出現(xiàn)部分目的不當(dāng)?shù)南嚓P(guān)人利用司法機(jī)關(guān)的權(quán)力阻滯公司正常的運(yùn)行,從而實(shí)現(xiàn)自身的目的。我國公司法已經(jīng)吸納此原則,如《公司法》規(guī)定的“公司僵局打破制度”以及“股東派生訴訟”中,已經(jīng)將該原則寫入現(xiàn)行立法,但是對該問題的把握,還有待法律解釋加以細(xì)化,以及各級(jí)人民法院在審判實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)。

        3.形式審查為主,實(shí)質(zhì)審查為輔

        形式審查主要是法院依法審查公司運(yùn)行的程序以及公司行為的形式是否合法;而實(shí)質(zhì)審查主要是指法院對公司決議內(nèi)容的合理性進(jìn)行判斷。形式審查對于法院而言難度較小,如股東會(huì)、董事會(huì)召集程序的審查,股東查閱權(quán)、查賬權(quán)的保障,減資程序是否合法的審查等,對于這一類問題,可以依據(jù)雙方提交的證據(jù),依照民事訴訟程序予以裁判。然而實(shí)質(zhì)性審查則不然,實(shí)質(zhì)性審查其本質(zhì)是法院代替公司進(jìn)行商業(yè)判斷,商業(yè)行為不是法院的職權(quán),更非其擅長,法院的過分介入很可能阻礙效率的發(fā)生以及經(jīng)濟(jì)的自由民主。如在股權(quán)回購價(jià)格確定的案件以及利潤分配請求的案件中,很難判斷回購價(jià)和利潤分配的合理性,在這些情形之下,法院更傾向于調(diào)解或者和解結(jié)案。

        四、小結(jié)

        公司自治與法院介入是對立統(tǒng)一的概念,在審判實(shí)踐中尤其應(yīng)當(dāng)妥善處理兩者之間的關(guān)系。在兩者之間不可能存在一個(gè)量化的標(biāo)準(zhǔn),對于何時(shí)可以由法院介入公司內(nèi)部事務(wù)、對于內(nèi)部事務(wù)介入程度的大小,更多的需要法官自由裁量。但是歸根結(jié)底,公司法立法的根基是私權(quán)自治,公司法作為商法的龍頭,強(qiáng)調(diào)效益和營利,這必然是公權(quán)力介入的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。只有明確了法院在這類案件中自身的身份和職責(zé),并把自治優(yōu)先作為前提條件,才能更好地處理兩者的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)各方利益的平衡。

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        作者簡介:蘇昊(1989-),中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法學(xué)2011級(jí)碩士研究生;吳利嫦(1982-),廣東省東莞市第三人民法院法官。

        (責(zé)任編輯:劉影)

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